Fremsat den 9. november 2011 af
justitsministeren (Morten Bødskov)
Forslag
til
Lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven
og retsafgiftsloven
(Revision af straffuldbyrdelsesloven
m.v.)
§ 1
I straffuldbyrdelsesloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1162 af 5. oktober 2010, som
ændret ved lov nr. 183 af 8. marts 2011, foretages
følgende ændringer:
1. I
§ 23, stk. 2, nr. 6,
udgår: »eller«.
2. I
§ 23, stk. 2,
indsættes efter nr. 7 som nye numre:
»8) for at
undgå, at den dømte afsoner i en institution i
tilfælde, hvor den dømte har begået strafbart
forhold mod en ansat, der gør tjeneste i institutionen,
eller dennes nærstående, eller
9) hvis hensynet
til retshåndhævelsen eller andre særlige
omstændigheder taler herfor.«
3. § 35, stk. 1, 2. pkt.,
ophæves, og i stedet indsættes: »Såfremt
ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør det
påkrævet, kan institutionens leder eller den, der
bemyndiges hertil, dog nægte bestemte indsatte adgang til at
deltage i gudstjenester og begrænse antallet af deltagere.
Hvis det besluttes at begrænse antallet af deltagere, skal de
pågældende indsatte så vidt muligt i stedet have
adgang til at overvære gudstjenesten via elektroniske
medier.«
4. I
§ 42, stk. 2,
ændres »stk. 3« til:
»stk. 4«.
5. I
§ 42 indsættes efter
stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. En
indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf.
§ 38, stk. 2, og som fremsætter ønske
om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen
ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal i en kortere periode
alene have dækket sine personlige fornødenheder, hvis
den pågældende indsatte tidligere under
strafudståelsen har afvist tilbud om
beskæftigelse.«
Stk. 3 bliver herefter
stk. 4.
6. I
§ 42, stk. 3, der bliver
stk. 4, indsættes som 2.
pkt.:
»Der kan endvidere fastsættes
regler om ordningen i stk. 3.«
7. I
§ 45, stk. 3, 1. pkt.,
ændres »patientklagenævnet« til:
»Patientombuddet«.
8. I
§ 50, 3. pkt., ændres
»efter udgangsmisbrug«, til: », hvis tilladelse
til udgang afslås på grund af fare for misbrug, jf.
§ 46, stk. 1, nr. 2, eller hvis tilladelse til
udgang tilbagekaldes på grund af misbrug eller fare herfor,
jf. § 49, nr. 1 og 2,«
9. I
§ 54, stk. 1,
ændres »under 3 år« til: »under 1
år«.
10. I
§ 54 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. En
indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men
ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er
i stand til at passe barnet, og institutionen og de sociale
myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med
hensynet til barnet.«
Stk. 2 bliver herefter
stk. 3.
11. § 57, stk. 3, affattes
således:
»Stk. 3. I
lukkede institutioner optages, påhøres eller aflyttes
telefonsamtalen uden retskendelse, medmindre dette ikke findes
nødvendigt af de i stk. 2 nævnte hensyn.
Såfremt samtalen optages, påhøres eller
aflyttes, skal samtaleparterne forinden gøres bekendt
hermed. Optagelser af telefonsamtaler slettes senest 6
måneder efter, at de er foretaget.«
12. I
§ 57 indsættes efter
stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4.
Telefonsamtaler med de i § 56, stk. 1, nævnte
personer og myndigheder m.v. optages, påhøres eller
aflyttes ikke.«
Stk. 4 bliver herefter
stk. 5.
13. I
§ 57, stk. 4, der bliver
stk. 5, indsættes som 2.
pkt.:
»Der kan endvidere fastsættes regler om
optagelse af telefonsamtaler efter stk. 3 og om kontrol af
optagelserne.«
14. I
§ 60, stk. 1,
indsættes efter »Institutionen kan«: »uden
retskendelse«.
15. I
§ 60, stk. 8,
indsættes efter »kan institutionen« og efter
»dertil,«: »uden retskendelse«.
16. I
§ 63, stk. 1, nr. 2,
ændres »påkrævet for at gennemføre
en almindelig sundhedskontrol eller forebygge smittefare«
til: »for at forebygge smittefare«.
17. I
§ 63 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2.
Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan
undtagelsesvist udelukke en indsat fra fællesskab med andre
indsatte i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for at
beskytte den indsatte mod overgreb.«
Stk. 2-7 bliver herefter
stk. 3-8.
18. I
§ 63, stk. 4, der bliver
til stk. 5, ændres »kan det bestemmes« til:
»kan Direktoratet for Kriminalforsorgen bestemme«.
19. I
§ 63 indsættes efter
stk. 7, der bliver stk. 8, som nyt stykke:
»Stk. 9.
Udelukkelse fra fællesskab må ikke overstige 3
måneder. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog
træffe afgørelse om udelukkelse fra fællesskab i
mere end 3 måneder, såfremt der foreligger helt
særlige omstændigheder. I givet fald finder
stk. 8, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«
Stk. 8 bliver herefter
stk. 10.
20. § 74, stk. 1, 1. pkt.,
affattes således:
»Såfremt den indsatte under
fuldbyrdelsen ved ansvarspådragende adfærd har forvoldt
skade på ting, der tilhører en af kriminalforsorgens
institutioner, kan den institution, hvor den pågældende
er indsat, bestemme, at erstatningsbeløbet skal modregnes i
den indsattes vederlag for beskæftigelse efter
§ 42, stk. 1.«
21. I
§ 106 indsættes som
stk. 3:
»Stk. 3. En
dømt, der uforskyldt har afviklet for meget
samfundstjeneste, har ret til erstatning efter reglerne i
retsplejelovens § 1018 a.«
22. I
§ 112, nr. 9, indsættes
efter »strafcelle«: »i mere end 7
dage«.
23. § 125 ophæves.
§ 2
I lov om retsafgifter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som
ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 487 af 12. juni 2009
og senest ved lov nr. 614 af 14. juni 2011, foretages
følgende ændringer:
1. I
§ 12, stk. 1,
indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:
»7)
prøvelse af endelige administrative afgørelser efter
§ 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.,«
Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.
2. I
§ 51, stk. 1,
ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-6 og
8«.
3. I
§ 55, nr. 1, ændres
»nr. 1-6« til: »nr. 1-8«.
§ 3
Loven træder i kraft den 1. april 2012.
§ 4
Loven gælder ikke for Færøerne
og Grønland.
Stk. 2.
§ 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller
delvis i kraft for Færøerne med de ændringer,
som de færøske forhold tilsiger.
Bemærkninger til lovforslaget
| | | | | Almindelige
bemærkninger | | | | | | Indholdsfortegnelse | | | | | | 1. | Indledning | 2. | Generelt om straffuldbyrdelsesloven | | 2.1. | Straffuldbyrdelseslovens tilblivelse | | 2.2. | Straffuldbyrdelseslovens indhold | 3. | Lovforslagets indhold | | 3.1. | Geografisk nærhedsprincip | | | 3.1.1. | Gældende ret | | | 3.1.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.2. | Gudstjenester mv. | | | 3.2.1. | Gældende ret | | | 3.2.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.3. | Vederlag for beskæftigelse | | | 3.3.1. | Gældende ret | | | 3.3.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.4. | Udgangskarantæne | | | 3.4.1. | Gældende ret | | | 3.4.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.5. | Børn i fængsler | | | 3.5.1. | Gældende ret | | | 3.5.2. | Sverige og Norge | | | 3.5.3. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.6. | Optagelse af telefonsamtaler | | | 3.6.1. | Gældende ret | | | 3.6.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.7. | Undersøgelse af den indsattes person
og opholdsrum | | | 3.7.1. | Gældende ret | | | 3.7.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.8. | Udelukkelse fra fællesskab | | | 3.8.1. | Gældende ret | | | 3.8.2. | Arbejdsgruppen om udelukkelse fra
fællesskab | | | 3.8.3. | Justitsministeriets overvejelser | | | | 3.8.3.1. | Tidsgrænse for udelukkelse fra
fællesskab | | | | 3.8.3.2. | Udelukkelse fra fællesskab af hensyn
til den indsattes egen sikkerhed | | 3.9. | Modregning | | | 3.9.1. | Gældende ret | | | 3.9.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.10. | Erstatning for udførelse af for
meget samfundstjeneste | | | 3.10.1. | Gældende ret | | | 3.10.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.11. | Domstolsprøvelse af afslag på
erstatning | | | 3.11.1. | Gældende ret | | | 3.11.2. | Justitsministeriets overvejelser | | 3.12. | Retsafgift | | | 3.12.1. | Gældende ret | | | 3.12.2. | Justitsministeriets overvejelser | 4. | Ligestillingsvurdering af
lovforslaget | 5. | Lovforslagets økonomiske og
administrative konsekvenser for det offentlige | 6. | Lovforslagets økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet | 7. | Lovforslagets administrative konsekvenser
for borgerne | 8. | Miljømæssige
konsekvenser | 9. | Forholdet til EU-retten | 10. | Hørte myndigheder og
organisationer | 11. | Sammenfattende skema | | |
|
1. Indledning
Straffuldbyrdelsesloven indeholder en
revisionsbestemmelse, der indebærer, at forslag om revision
af loven skal fremsættes for Folketinget i
folketingsåret 2011-12, hvor straffuldbyrdelsesloven har
været i kraft i 10 år. Baggrunden for denne bestemmelse
er, at straffuldbyrdelseslovens gennemførelse var resultatet
af en stor og principiel reform, og at man derfor fandt det
naturligt at give Folketinget lejlighed til at vurdere lovens
virkning i praksis, når der efter en årrække
ville foreligge et fyldestgørende grundlag for at evaluere
loven.
Formålet med lovforslaget er på den
baggrund at foretage de ændringer af straffuldbyrdelsesloven
- ud over de ændringer, der allerede er foretaget i de
forgangne 10 år - som erfaringerne med loven har vist behov
for.
Lovforslaget bygger primært på de
erfaringer, som kriminalforsorgen gennem de seneste 10 år har
gjort sig med straffuldbyrdelsesloven i forbindelse med den
løbende administration af loven. Justitsministeriet har
endvidere til brug for forberedelsen af revisionen af loven
indhentet udtalelser fra andre centrale aktører på
området, herunder domstolene, anklagemyndigheden, faglige
organisationer og interesseorganisationer.
Lovforslaget indeholder navnlig forslag til
følgende ændringer:
Det foreslås, at princippet om, at
fængselsstraf skal fuldbyrdes i nærheden af den
dømtes bopæl (nærhedsprincippet), vil kunne
fraviges i et vist yderligere omfang end hidtil, hvis hensynet til
retshåndhævelsen eller andre særlige
omstændigheder taler for det.
Desuden foreslås det, at antallet af
deltagere i gudstjenester mv. i kriminalforsorgens institutioner
fremover skal kunne begrænses af ordens- og
sikkerhedsmæssige hensyn, forudsat at de indsatte så
vidt muligt i stedet får mulighed for at overvære
gudstjenesten via elektroniske medier.
Det foreslås endvidere, at adgangen til at
træffe beslutning om udgangskarantæne udvides fra i dag
alene at kunne ske i tilfælde, hvor en udgangstilladelse
tilbagekaldes som følge af et konstateret udgangsmisbrug,
til fremover også at omfatte tilfælde, hvor udgang
nægtes eller tilbagekaldes som følge af fare for
misbrug af en udgang.
Lovforslaget indeholder desuden en ændring
af reglerne om indsattes ret til at have børn under 3
år hos sig i institutionen. Der lægges således op
til, at der fremover i endnu højere grad end hidtil skal
indgå en vurdering af forholdene på den
pågældende institution, når det skal
bedømmes, om det vil være forsvarligt at lade et barn,
som er fyldt 1 år, men endnu ikke 3 år, opholde sig
på institutionen.
Lovforslaget indeholder endvidere forslag om, at
der indføres en tidsgrænse på 3 måneder
for tvangsmæssig udelukkelse fra fællesskab, og at
denne tidsgrænse kun kan fraviges af Direktoratet for
Kriminalforsorgen, og kun hvis der foreligger helt særlige
omstændigheder.
Herudover foreslås der indført en
hjemmel til, at en indsat undtagelsesvist kan udelukkes fra
fællesskab i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for
at beskytte den indsatte selv mod overgreb.
Endvidere indeholder lovforslaget en udvidelse af
kriminalforsorgens adgang til modregning i
beskæftigelsesvederlag, hvis en indsat ved en
ansvarspådragende adfærd har forvoldt skade på
institutionens ting, således at der efter forslaget skabes
hjemmel til modregning, uanset om den skadelidte institution og den
institution, der udbetaler beskæftigelsesvederlaget, er den
samme.
Forslaget indeholder desuden en bestemmelse om, at
en dømt, der uforskyldt har afviklet for meget
samfundstjeneste, har ret til erstatning på objektivt
grundlag.
Endelig foreslås det, at lov om retsafgifter
ændres, således at sager, der efter
straffuldbyrdelseslovens § 112 prøves af retten,
bliver afgiftsfrie.
2. Generelt om
straffuldbyrdelsesloven
2.1. Straffuldbyrdelseslovens
tilblivelse
Lov om fuldbyrdelse af straf mv.
(straffuldbyrdelsesloven) trådte i kraft den 1. juli 2001.
Der var med indførelse af loven tale om en nyskabelse i
dansk ret, idet loven betød, at der blev gennemført
en samlet lovregulering af fuldbyrdelsen af straf mv. Området
var tidligere reguleret af ganske få lovbestemmelser i
straffeloven, der var suppleret af et særdeles omfattende
administrativt regelværk.
Baggrunden for udarbejdelsen af en særlig
lov om fuldbyrdelse af straf mv. var navnlig den mere principielle
opfattelse af, at fuldbyrdelse af straf og især af
frihedsstraf er et område af så indgribende karakter,
at den retlige regulering af området i det væsentlige
bør ske ved lov og ikke ved administrative regler.
Lovforslaget til straffuldbyrdelsesloven byggede
på Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998 om
en lov om fuldbyrdelse af straf mv. Straffelovrådet havde
forud herfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at
forberede et lovudkast, der kunne indgå i rådets
overvejelser. Arbejdsgruppens overvejelser og forslag er gengivet i
betænkning nr. 1181/1989 om en lov om fuldbyrdelse af straf
mv.
Det fremgik bl.a. af arbejdsgruppens kommissorium,
at arbejdsgruppen skulle tage stilling til, i hvilket omfang og i
hvilken form de dagældende bestemmelser om straffuldbyrdelse
i straffeloven og i bekendtgørelser og cirkulærer
burde nedfældes i lovregler. Det fremgik endvidere, at de
ledende hensyn skulle være en vurdering af reglernes
væsentlighed ud fra principielle - herunder
retssikkerhedsmæssige - og praktiske synspunkter.
Arbejdsgruppen skulle herudover overveje, om reglerne skulle have
en generel og ufravigelig karakter, eller om de skulle udformes som
hovedregler eller vejledende principper, der kan fraviges i
enkelttilfælde eller i grupper af tilfælde, der ikke
egner sig til på forhånd at blive beskrevet i en
lovtekst.
Resultatet blev, at straffuldbyrdelsesloven
indeholder en række principielle og relativt overordnede
lovregler, hvor der er opstillet hovedregler og vejledende
principper med en opregning af betingelserne for at fravige
hovedreglerne. Loven er suppleret af et administrativt
regelsæt, der er udstedt i medfør af lovens
bemyndigelsesbestemmelser.
2.2. Straffuldbyrdelseslovens
indhold
2.2.1.
Straffuldbyrdelsesloven indeholder bl.a. en lovregulering af de
indsattes rettigheder og pligter under ophold i fængsel. Det
gælder f.eks. med hensyn til adgangen til fællesskab
med andre indsatte, medindflydelse, arbejde, uddannelse,
fritidsaktiviteter samt forsorgs- og sundhedsmæssig
bistand.
Loven regulerer også spørgsmål,
der har betydning for de indsattes muligheder for kontakt til
samfundet uden for fængslet, herunder regler om udgang og
regler om adgang til besøg, brevveksling, telefonsamtaler,
aviser og bøger mv. samt adgang til i fængslet at
udtale sig til medierne.
Loven rummer endvidere en detaljeret regulering af
betingelserne for og fremgangsmåden ved indgreb over for
indsatte, det vil sige adgangen til at undersøge den
indsattes person og opholdsrum (visitation), fotografering og
optagelse af fingeraftryk, magtanvendelse, udelukkelse fra
fællesskab, disciplinærstraf mv.
Desuden reguleres i loven fuldbyrdelsen af
betingede domme, herunder med vilkår om samfundstjeneste,
samt bødestraffe mv.
Herudover indeholder loven bl.a. regler om en
særlig enkel og udvidet adgang for de indsatte til
domstolsprøvelse af en række særligt indgribende
afgørelser, der træffes som led i
straffuldbyrdelsen.
2.2.2. Der er siden
straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden foretaget en
række ændringer af straffuldbyrdelsesloven, hvoraf der
som de mest væsentlige kan nævnes følgende:
Ved lov nr. 445 af 9. juni 2004 blev der bl.a.
indført hjemmel til - uden at der foreligger en konkret
mistanke - at træffe bestemmelse om afgivelse af
stikprøvevise urinprøver for så vidt
angår den enkelte indsatte og grupper af indsatte.
Ændringen var et led i den skærpede indsats mod
narkotika i kriminalforsorgens institutioner.
Ved lov nr. 367 af 24. maj 2005 blev den
såkaldte fodlænkeordning indført.
Fodlænkeordningen er efterfølgende blevet ændret
flere gange, sådan at ordningen i dag omfatter alle
dømte, der er idømt fængselsstraf i indtil 5
måneder.
Ved lov nr. 304 af 19. april 2006 blev der
indført en bemyndigelse for justitsministeren til at
fastsætte nærmere regler om, at tilladelse til udgang
ikke kan gives i et tidsrum af 3 måneder fra
indsættelsen, hvis den indsatte er udeblevet efter tilsigelse
til afsoning. Bestemmelsen blev indsat som et led i
bestræbelserne på at nedbringe antallet af
fængselsdømte, der udebliver efter tilsigelse til
afsoning.
Ved lov nr. 1558 af 20. december 2006 blev der for
at sikre efterlevelsen af Europarådets Ministerkomités
rekommendation REC (2006)2 om De Europæiske
Fængselsregler fastsat en regel om, at undersøgelse af
en indsat, der indebærer afklædning, kun må
foretages af personale af samme køn som den indsatte. Der
blev endvidere indført en ordning, hvorefter indsatte med en
(rest)straf på mindst 3 måneders fængsel fik ret
til vederlagsfri behandling mod stofmisbrug. Behandlingsgarantien
er efterfølgende ved lov nr. 183 af 8. marts 2011 blevet
udvidet til at gælde alle indsatte.
Ved lov nr. 527 af 6. juni 2007 blev der indsat en
bestemmelse i loven om, at en indsat ikke har ret til at medtage,
besidde og råde over mobiltelefon og lignende
kommunikationsudstyr i kriminalforsorgens institutioner, medmindre
dette er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.
Uretmæssig besiddelse af en mobiltelefon eller lignende
kommunikationsudstyr i lukket fængsel eller arresthus blev
samtidig kriminaliseret ved en ændring af straffelovens
§ 124.
Ved lov nr. 348 af 6. maj 2009 blev der
indført en hjemmel til en forsøgsordning med
anvendelse af peberspray som magtmiddel i visse af
kriminalforsorgens institutioner. Ordningen blev gjort permanent og
landsdækkende ved lov nr. 183 af 8. marts 2011.
Ved lov nr. 501 af 12. juni 2009 blev
straffuldbyrdelsesloven ændret for at sikre hurtig
indsættelse af dømte til afsoning. Ændringerne
indebar bl.a., at hensynet til politiets forebyggende virksomhed
skal indgå som et moment ved afgørelsen af, om
fuldbyrdelsen af en fængselsstraf eller en del af denne skal
udsættes.
2.2.3. Det er
Justitsministeriets opfattelse, at straffuldbyrdelsesloven i de
forløbne 10 år siden sin ikrafttræden har vist
sig i praksis generelt at udgøre en velfungerende regulering
af straffuldbyrdelsesområdet.
I den forbindelse er det bl.a. af væsentlig
betydning, at der med indførelse af loven er indført
en samlet regulering af området, som har medvirket til at
øge de indsattes muligheder for at gøre sig bekendt
med deres rettigheder og pligter.
Desuden bør det efter Justitsministeriets
opfattelse fremhæves, at domstolenes kontrol med
straffuldbyrdelsesområdet er blevet styrket med
straffuldbyrdelsesloven, idet der - i stedet for den almindelige
adgang til at indbringe afgørelser for domstolene i
medfør af grundlovens § 63 - er indført en
særlig let adgang for de indsatte til domstolsprøvelse
af en række særligt indgribende afgørelser, der
træffes som led i straffuldbyrdelsen. Langt de fleste af de
afgørelser, som siden lovens tilblivelse er blevet
domstolsprøvet, er i øvrigt blevet tiltrådt af
domstolene, hvilket efter Justitsministeriets opfattelse
understøtter det generelle indtryk af, at loven fungerer
godt.
Sammenfattende finder Justitsministeriet, at der
på baggrund af erfaringerne i de seneste 10 år med
straffuldbyrdelsesloven, ikke er behov for nogen mere omfattende
revision af loven. I lovforslaget lægges der derfor op til
alene at gennemføre nogle mere begrænsede
ændringer af visse af lovens bestemmelser.
Herudover skal det fremhæves, at en effektiv
og tidssvarende regulering af straffuldbyrdelsesområdet er af
afgørende betydning for regeringens målsætning
om, at færre mennesker fremover skal udsættes for
kriminalitet. Regeringen har således stor fokus på, at
straf skal virke præventivt, og at antallet af personer, som
efter afsoning falder tilbage i ny kriminalitet (recidiv) skal
mindskes afgørende.
Som det i den sammenhæng fremgår af
regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«
fra oktober 2011, skal indsatte, der viser vilje til et liv uden
kriminalitet, have bedre muligheder for det. Handleplaner for
dømte skal forbedres og målrettes et kriminalitetsfrit
liv, der præges af rettigheder og pligter.
Som det endvidere fremgår af
regeringsgrundlaget, skal kriminalforsorgens arbejde med
behandling, beskæftigelse og uddannelse reformeres, hvilket
bl.a. indebærer behov for en reform af uddannelsen af
fængselspersonalet.
Regeringen vil i den kommende tid klarlægge
og tage stilling til, hvilke nærmere initiativer der i den
forbindelse er anledning til at iværksætte.
3. Lovforslagets indhold
3.1. Geografisk
nærhedsprincip
3.1.1. Gældende ret
Når der i medfør af
straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22 er truffet
afgørelse om, i hvilken institutionstype (arresthus,
åbent eller lukket fængsel) den dømte skal
afsone sin straf, afgøres spørgsmålet om, i
hvilken konkret institution den pågældende skal
anbringes, efter straffuldbyrdelseslovens § 23.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 23,
stk. 1, 1. pkt., skal fængselsstraf, så vidt det
er praktisk muligt, fuldbyrdes i nærheden af den
dømtes hjemsted (nærhedsprincippet). Der skal
imidlertid ved afgørelsen af, i hvilket arresthus eller
hvilket åbent eller lukket fængsel den dømte
skal anbringes, endvidere tages hensyn til den dømtes egne
ønsker, navnlig vedrørende arbejds-, uddannelses-,
familie- eller helbredsmæssige forhold, jf. § 23,
stk. 1, 2. pkt.
Nærhedsprincippet kan herudover fraviges i
en række tilfælde, der er udtømmende opregnet i
straffuldbyrdelseslovens § 23, stk. 2.
For det første kan nærhedsprincippet
fraviges ved kortvarige fængselsstraffe, jf. § 23,
stk. 2, nr. 1. Baggrunden for denne bestemmelse er, at
hensynet til opretholdelsen af kontakten til familie mv. har
størst betydning ved længerevarende straffe.
Nærhedsprincippet kan endvidere fraviges af
hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens
institutioner, jf. § 23, stk. 2, nr. 2.
Formålet med denne bestemmelse er at undgå
uhensigtsmæssigt lange ventetider på afsoning, og at
der er overbelæg på nogle institutioner, mens der er
tomme pladser på andre institutioner.
Efter § 23, stk. 2, nr. 3, kan
nærhedsprincippet fraviges for at beskytte den dømte
mod overgreb. Der kan f.eks. være tale om stofmisbrugere og
andre, der er fysisk og psykisk svagt funderet, og som eventuelt
tillige har stiftet gæld til medindsatte, eller indsatte, der
på grund af deres kriminalitet, herunder navnlig misbrug af
børn og anden sædelighedskriminalitet, ikke tolereres
af fællesskabet.
§ 23, stk. 2, nr. 4, giver mulighed
for at fravige nærhedsprincippet med henblik på at
kunne yde den dømte pædagogisk, lægelig eller
anden særlig bistand. Herudover kan nærhedsprincippet
fraviges for at forebygge overgreb på medindsatte, personale
eller andre i institutionen, jf. § 23, stk. 2, nr.
5, eller for at forhindre, at den pågældende undviger,
jf. § 23, stk. 2, nr. 6.
Endelig giver § 23, stk. 2, nr. 7,
mulighed for at fravige nærhedsprincippet for at undgå,
at den indsatte kommer til at afsone i en institution, hvor en af
den indsattes nærstående gør tjeneste.
Bestemmelsen har til formål at undgå, at der
opstår mistanke om, at den ansatte ikke kan udføre
tjenesten korrekt og uafhængigt.
3.1.2. Justitsministeriets
overvejelser
Kriminalforsorgen har i de senere år oplevet
en række tilfælde, hvor det - uden at der har
været tale om situationer omfattet af § 23,
stk. 2 - ikke er fundet hensigtsmæssigt at placere en
dømt i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det
drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor en dømt har
begået strafbart forhold mod en person, der er nært
beslægtet med en ansat i det fængsel, som den
dømte geografisk »hører til«, og hvor
hensynet til den ansatte kunne tale for en anden geografisk
placering af den dømte. Endvidere kan nævnes
tilfælde, hvor en dømt har begået grov
kriminalitet i nærheden af fængslet, og hvor hensynet
til offeret eller dennes nærstående kunne tale for at
placere den dømte et andet sted for at undgå, at
vedkommende færdes i området i forbindelse med udgang
fra fængslet.
På den anførte baggrund lægges
der med lovforslaget for det første op til, at
§ 23, stk. 2, udvides med en bestemmelse om, at
nærhedsprincippet kan fraviges for at undgå, at den
dømte afsoner i en institution i tilfælde, hvor den
dømte har begået strafbart forhold mod en ansat i
institutionen eller mod den ansattes nærstående. Det er
således Justitsministeriets opfattelse, at hensynet til den
ansatte i sådanne situationer efter en konkret vurdering
bør kunne begrunde, at nærhedsprincippet fraviges.
Det er ikke et krav, at den dom, der skal afsones,
vedrører det strafbare forhold, som den
pågældende har begået mod en ansat i
institutionen eller mod den ansattes nærstående.
For det andet foreslås det, at der i
§ 23, stk. 2, indsættes en
opsamlingsbestemmelse om, at nærhedsprincippet kan fraviges,
hvis retshåndhævelsen eller andre særlige
omstændigheder taler herfor.
Den foreslåede opsamlingsbestemmelse kan
f.eks. tænkes anvendt i en situation som den ovenfor
nævnte, hvor en indsat har begået alvorlig kriminalitet
i nærheden af fængslet, og hvor hensynet til
retshåndhævelsen ikke skønnes at kunne
tilgodeses ved f.eks. fastsættelse af vilkår om, at den
indsatte ikke må besøge bestemte steder eller
opsøge bestemte personer i forbindelse med udgang fra
fængslet. Bestemmelsen kan endvidere tænkes anvendt i
situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt, at dømte i
samme sag afsoner i den samme institution. Der sigtes herved
navnlig til sager om gruppevoldtægt, systematisk seksuelt
misbrug af børn og særligt grove sager om vold, hvor
det kan stride mod hensynet til retshåndhævelsen, at de
dømte har mulighed for sammen at »mindes«
kriminaliteten, og hvor der eventuelt tillige kan være grund
til at frygte, at de vil støtte hinanden i, at de - efter
egen målestok - ikke har gjort noget forkert, hvilket kan
undergrave effekten af en eventuel behandling. Herudover kan
bestemmelsen f.eks. tænkes anvendt i sager, hvor den
dømte har en sådan personlig relation til en ansat i
institutionen (uden at der er tale om nærstående, jf.
den gældende bestemmelse i § 23, stk. 2, nr.
7), at der efter en konkret vurdering findes grundlag for at
fravige nærhedsprincippet for at undgå, at der
opstår mistanke om, at den ansatte ikke kan udføre
tjenesten korrekt og uafhængigt.
De ovennævnte eksempler udgør ikke en
udtømmende beskrivelse af de tilfælde, der kan
være omfattet af den foreslåede opsamlingsbestemmelse,
men det forudsættes, at bestemmelsen vil få et endog
meget begrænset anvendelsesområde, idet det også
fremover vil være væsentligt at fastholde som det klare
udgangspunkt, at fængselsstraf bør fuldbyrdes i
nærheden af den dømtes hjemsted.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
1 og 2.
3.2. Gudstjenester mv.
3.2.1. Gældende ret
Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens
§ 35, stk. 1, 1. pkt., at en indsat har ret til at
deltage i gudstjenester, der afholdes i institutionen. Bestemmelsen
giver efter praksis også indsatte, der er medlemmer af andre
anerkendte og godkendte trossamfund, ret til at deltage i
religiøse handlinger, som afholdes i institutionen, f.eks.
fredagsbøn.
Hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn
gør det påkrævet, kan institutionens leder eller
den, der bemyndiges hertil, dog nægte en indsat adgang til at
deltage i gudstjenester, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 35, stk. 1, 2. pkt. En sådan nægtelse
kan f.eks. være relevant, hvis en indsat har en voldsom eller
truende adfærd i forhold til de andre indsatte, der deltager
i gudstjenesten. I praksis er der ofte tale om indsatte, der
afsoner på en specialafdeling, der er afskærmet fra de
øvrige indsatte på afdelinger med almindeligt
fællesskab, eller indsatte, der er udelukket fra
fællesskab.
I Vestre Fængsel i København har der
siden marts 2011 været etableret mulighed for at transmittere
de religiøse handlinger, som afholdes i fængslet,
direkte på fængslets interne tv-kanal. De indsatte, som
nægtes fysisk deltagelse i en gudstjeneste eller anden
religiøs handling, kan således som udgangspunkt
overvære den pågældende handling fra deres celle
ved direkte transmission på det tv, som cellen er udstyret
med. De indsatte, som deltager fysisk i den religiøse
handling, bliver informeret om, at handlingen bliver transmitteret
til andre indsatte i fængslet. De deltagende indsatte bliver
dog ikke filmet. Det er således alene den religiøse
forkynder, som filmes.
3.2.2. Justitsministeriets
overvejelser
Der er i de fleste fængsler indrettet
fængselskirker, hvor der bl.a. afholdes gudstjenester og
andre religiøse handlinger. De religiøse handlinger
afholdes i nogle fængsler i andre lokaler end en kirke.
Interessen fra de indsatte i at deltage i gudstjenester og andre
religiøse handlinger er ofte meget stor. Som følge
heraf kan det forekomme, at der er så mange indsatte, som
ønsker at deltage i handlingerne, at antallet af indsatte
kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Det kan i disse
situationer være vanskeligt for personalet i institutionen at
sikre orden under gudstjenesten mv. samt sikre, at det både
for personale og indsatte er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at
være til stede. Kriminalforsorgen oplever på den
baggrund et behov for at kunne begrænse antallet af deltagere
i en gudstjeneste eller andre religiøse handlinger.
Der lægges derfor med lovforslaget op til,
at institutionens leder eller den, der bemyndiges hertil, ikke blot
- som i dag - skal kunne nægte bestemte indsatte at deltage i
gudstjenester mv., men tillige skal kunne nægte en gruppe af
indsatte adgang til en gudstjeneste og andre religiøse
handlinger, hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn
gør det påkrævet. Forslaget er navnlig
møntet på situationer, hvor det på grund af
pladsmangel eller indsattes forskellige gruppetilhørsforhold
ikke er ordens- og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt at
tillade alle de indsatte, som ønsker det, at deltage i
gudstjenesten mv.
Der lægges endvidere op til, at indsatte,
som ikke kan deltage i en gudstjeneste på grund af en
begrænsning af antallet af deltagere, så vidt muligt
skal tilbydes at overvære gudstjenesten via elektroniske
medier. Hvis der i den pågældende institution ikke er
mulighed for elektronisk transmission af gudstjenesten,
forudsættes det, at institutionen tilstræber, at den
indsatte snarest muligt tilbydes adgang til en anden gudstjeneste
eller alternativt en samtale med en præst eller lignende, jf.
§ 35, stk. 2.
Det forudsættes med lovforslaget, at
udvælgelsen af de indsatte, som nægtes adgang til en
gudstjeneste mv., vil ske ud fra objektive og saglige kriterier,
herunder således at der så vidt muligt skabes variation
i, hvilke indsatte der nægtes deltagelse.
Det forudsættes endvidere, at de indsatte,
som fysisk deltager i gudstjenesten mv., i overensstemmelse med den
nuværende praksis i Vestre Fængsel informeres om, at
handlingen filmes, men at det alene er den pågældende
forkynder, der filmes.
Det foreslås i øvrigt at
videreføre den gældende ordning om, at bestemte
indsatte kan nægtes at deltage i gudstjenester mv., jf. den
nuværende bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens
§ 35, stk. 1, 2. pkt. Det bemærkes i den
forbindelse, at bestemmelsen kan finde anvendelse i eksempelvis
situationer, hvor en bestemt indsat har en voldsom eller truende
adfærd, hvor det ikke er ordens- eller
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tillade den
pågældende at deltage i gudstjenesten mv.
Det forudsættes, at også indsatte, som
er nægtet adgang til en gudstjeneste på baggrund af
ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, der knytter sig
specifikt til den pågældende indsatte, vil blive
tilbudt at overvære gudstjenesten via elektroniske medier, i
det omfang der er etableret mulighed herfor i den
pågældende institution. Det vil imidlertid - som i dag
- ikke være en forudsætning for at udelukke en bestemt
indsat fra deltagelse i en gudstjeneste på den nævnte
baggrund, at en sådan mulighed er etableret.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
3.
3.3. Vederlag for
beskæftigelse
3.3.1. Gældende ret
3.3.1.1. I
straffuldbyrdelseslovens §§ 38-42 reguleres de
indsattes ret og pligt til arbejde og uddannelse mv. under opholdet
i afsoningsinstitutionen.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 38,
stk. 1, har en indsat ret og pligt til at være
beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden
godkendt aktivitet under afsoningen. Bestemmelsen indebærer,
at pligten til at være beskæftiget modsvares af en ret
til at være beskæftiget, således at det
påhviler kriminalforsorgen at tilvejebringe de
fornødne beskæftigelsesmuligheder.
Beskæftigelsespligten kan opfyldes ved enten arbejde,
uddannelse eller anden godkendt aktivitet, f.eks. deltagelse i
behandlingsprogrammer eller pasning af eget barn. Retten og pligten
til beskæftigelse indtræder på tidspunktet fra
indsættelsen i den pågældende
afsoningsinstitution og varer til den indsatte løslades
igen. Hvis en indsat ikke opfylder beskæftigelsespligten, kan
der ikendes disciplinærstraf, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 67, nr. 3.
Justitsministeren kan, hvor praktiske eller andre
særlige hensyn gør det nødvendigt,
fastsætte regler, hvorefter bestemmelsen i
straffuldbyrdelseslovens § 38, stk. 1, fraviges for
bestemte institutioner eller bestemte grupper af indsatte, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 38, stk. 2. Indsatte skal
dog så vidt muligt i disse tilfælde tilbydes
beskæftigelse.
I § 1, stk. 2, i
bekendtgørelse nr. 372 af 17. maj 2001 om
beskæftigelse mv. af indsatte i kriminalforsorgens
institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) er det
fastsat, at en dømt, der er anbragt i et arresthus, ikke er
omfattet af bestemmelsen i § 38, stk. 1, i
straffuldbyrdelsesloven. Det er dog samtidig fastsat, at de
pågældende skal tilbydes beskæftigelse.
Begrundelsen for, at afsonere i arresthusene er
undtaget fra pligten til beskæftigelse, er, at arresthusene
primært huser varetægtsarrestanter, mens afsonere
udgør en relativt lille gruppe, der som hovedregel kun
udstår kortvarige straffe. Varetægtsarrestanter har
ikke beskæftigelsespligt, og det kan derfor være
vanskeligt for arresthusene at administrere en
beskæftigelsespligt for mindretallet af afsonere.
3.3.1.2. Efter
straffuldbyrdelseslovens § 42, stk. 1, skal en
indsat have udbetalt vederlag for sin beskæftigelse. Vederlag
skal også udbetales til indsatte, der ikke kan tilbydes
beskæftigelse, eller som er uden beskæftigelse efter
§ 38, stk. 2. Indsatte, der ønsker
beskæftigelse, skal således have udbetalt vederlag, som
om den pågældende var beskæftiget, selv om det i
en periode ikke er muligt for institutionen at tilbyde
beskæftigelse.
Andre indsatte skal alene have dækket deres
personlige fornødenheder, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 42, stk. 2. Udtrykket »andre indsatte«
omfatter både indsatte i fængsler, som på trods
af deres pligt til beskæftigelse har nægtet at
påtage sig anvist beskæftigelse, og indsatte i
arresthuse, som (lovligt) har fravalgt et tilbud om
beskæftigelse.
3.3.2. Justitsministeriets
overvejelser
Erfaringer fra arresthusene viser, at en del
indsatte, der afsoner i arresthusene, ofte udtrykker ønske
om beskæftigelse i perioder, hvor det ikke er muligt at
skaffe arbejde til de indsatte. Disse indsatte skal i den situation
efter de gældende regler, jf. pkt. 3.3.1 ovenfor, have
udbetalt vederlag for beskæftigelse. Omvendt vælger de
samme indsatte i praksis ofte beskæftigelse fra i perioder,
hvor arresthusene tilbyder beskæftigelse. De indsatte
får i disse perioder alene dækket deres personlige
fornødenheder.
Kriminalforsorgen har peget på, at reglerne
giver de pågældende indsatte mulighed for bevidst at
misbruge de gældende regler til at skaffe sig vederlag for
beskæftigelse i perioder, hvor der ikke er
beskæftigelsesmuligheder, uden at de reelt ønsker
beskæftigelse.
Med henblik på at modvirke et sådant
misbrug foreslås det, at en indsat, der ikke har pligt til
beskæftigelse, jf. § 38, stk. 2, og som
fremsætter ønske om beskæftigelse på et
tidspunkt, hvor institutionen ikke kan tilbyde beskæftigelse,
i en kortere periode alene skal have dækket sine personlige
fornødenheder, hvis den pågældende indsatte
tidligere under strafudståelsen har afvist tilbud om
beskæftigelse. »En kortere periode« skal i den
forbindelse forstås som få dage.
Det foreslås endvidere, at justitsministeren
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om den
foreslåede ordning, herunder således at omfanget af
»en kortere periode« nærmere fastlægges.
Den foreslåede ordning vil betyde, at indsatte, der
forsøger at misbruge ordningen som beskrevet ovenfor, alene
vil få udbytte heraf, hvis institutionen ikke kan tilbyde
beskæftigelse i en periode, der er længere end den
nævnte kortere periode.
Ordningen vil også omfatte en indsat, som
ikke ønsker at misbruge reglerne, men som har fået et
(reelt) ønske om beskæftigelse på et tidspunkt,
hvor institutionen ikke kan tilbyde beskæftigelse, efter at
den pågældende indsatte tidligere har afslået et
beskæftigelsestilbud. Det bemærkes imidlertid, at der
alene vil blive tale om manglende betaling af vederlag for
beskæftigelse i få dage, og at den
pågældende indsatte i sagens natur ikke udfører
nogen form for beskæftigelse i den pågældende
periode. Herom bemærkes, at det efter Justitsministeriets
opfattelse ikke ville være muligt at administrere en ordning,
hvor kriminalforsorgen skal føre bevis for, at den indsatte
har haft forsæt til misbrug, for at udbetaling af vederlag
for beskæftigelse kan undlades.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
4-6.
3.4. Udgangskarantæne
3.4.1. Gældende ret
3.4.1.1. En indsat kan
efter straffuldbyrdelseslovens § 46, stk. 1,
få tilladelse til udgang, når udgangsformålet er
rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige,
arbejdsmæssige, behandlingsmæssige,
familiemæssige eller andre personlige hensyn, og der ikke er
bestemte grunde til at antage, at den indsatte i forbindelse med
udgangen vil begå ny kriminalitet, unddrage sig fortsat
straffuldbyrdelse eller på anden måde misbruge
udgangstilladelsen. Det er endvidere en betingelse, at hensynet til
retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod
udgangstilladelsen.
Ved vurderingen af risikoen for misbrug af en
udgangstilladelse skal det tillægges særlig vægt,
hvis den indsatte 1) er dømt for farlig kriminalitet og ikke
har været løsladt i tiden mellem dom og
strafudståelse, 2) under strafudståelsen er undveget
eller har forsøgt herpå, 3) under
strafudståelsen har begået strafbart forhold, 4) under
strafudståelsen er udeblevet fra en tidligere udgang eller i
øvrigt har misbrugt en tilladelse til udgang, 5) under en
tidligere strafudståelse har foretaget handlinger som
nævnt i nr. 2-4, uden at betingelserne for uledsaget udgang
senere blev opfyldt, eller 6) ikke er mødt til afsoning i
overensstemmelse med tilsigelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 46, stk. 2.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 48,
stk. 1, skal en tilladelse til udgang betinges af, at den
indsatte under udgangen ikke begår strafbart forhold eller i
øvrigt misbruger udgangstilladelsen. Efter § 48,
stk. 2, kan en tilladelse til udgang endvidere betinges af
andre vilkår, som findes formålstjenlige for at
undgå misbrug, herunder at den indsatte under udgangen
ledsages af personale fra institutionen, overnatter i arresthus,
fængsel eller en af kriminalforsorgens pensioner, med
mellemrum giver møde hos kriminalforsorgen eller hos
politiet eller undergiver sig lignende kontrolforanstaltninger og
undergiver sig vilkår som nævnt i straffelovens
§ 57.
Hvis den indsatte udebliver fra udgang eller i
øvrigt ikke overholder de vilkår, der er fastsat for
udgangstilladelsen i medfør af § 48, kan
tilladelsen til udgang tilbagekaldes, eller de vilkår, der er
fastsat for tilladelsen til udgang, kan ændres, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 49, nr. 1.
Tilbagekaldelse eller ændring af
vilkårene for en udgangstilladelse kan også ske, hvis
nye oplysninger om den indsattes forhold i øvrigt giver
bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den
meddelte udgangstilladelse, jf. straffuldbyrdelsesloven
§ 49, nr. 2. Det fremgår af forarbejderne til
bestemmelsen, at det f.eks. kan dreje sig om nye oplysninger fra
politiet om begrundet mistanke om påtænkt ny
kriminalitet eller nye oplysninger om, at den dømte,
før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart
forhold.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 50
fastsætter justitsministeren regler om tilladelse til udgang.
Det kan i forbindelse med sådanne regler bestemmes, at
tilladelse til udgang først kan gives efter ophold i et
bestemt tidsrum i institutionen og efter udståelse af en
bestemt del af straffen, samt at tilladelse til udgang ikke kan
gives i et tidsrum af 3 måneder fra indsættelsen, hvis
den indsatte er udeblevet efter tilsigelse til afsoning. Det kan
endvidere bestemmes, at den indsatte efter udgangsmisbrug er
afskåret fra i et bestemt tidsrum at forlange en
afgørelse af spørgsmålet om tilladelse til
udgang (udgangskarantæne).
Det fremgår af lovens forarbejder, at
udtrykket »udgangsmisbrug« skal forstås
således, at der er konstateret et misbrug af en
udgangstilladelse. Der kan således ikke træffes
afgørelse om udgangskarantæne på grundlag af
fare for misbrug.
3.4.1.2.
Justitsministeren har i bekendtgørelse nr. 729 af 25. juni
2011 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf
eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner
(udgangsbekendtgørelsen), fastsat nærmere regler om
udgang, herunder regler om udgangskarantæne.
Det fremgår af
udgangsbekendtgørelsens § 22, stk. 2, 1.
pkt., at hvis en tilladelse til udgang tilbagekaldes på grund
af misbrug af udgang, jf. straffuldbyrdelseslovens § 49,
nr. 1, kan det bestemmes, at den indsatte i et tidsrum af indtil 6
måneder er afskåret fra at forlange en afgørelse
af spørgsmålet om tilladelse til udgang. Hvis
tilbagekaldelsen er begrundet i, at den indsatte under udgangen har
begået farlig kriminalitet, kan tidsfristen fastsættes
til højst 1 år, jf. § 22, stk. 3.
Hvis der som følge af misbrug af en
udgangstilladelse er truffet beslutning om overførelse af
den indsatte fra en åben til en lukket institution, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 25, kan der dog ikke i
forbindelse med tilbagekaldelsen af udgangstilladelsen
træffes beslutning om udgangskarantæne, jf.
udgangsbekendtgørelsens § 22, stk. 2, 2.
pkt.
Det følger af
udgangsbekendtgørelsens § 31, stk. 3, at hvis
særlige omstændigheder taler derfor, kan udgang til
særlige formål, f.eks. besøg hos en
nærstående person, som er alvorligt syg eller
tilstedeværelse ved en nærstående persons
begravelse, gives, uanset at der i forbindelse med tilbagekaldelse
af en tilladelse til udgang er truffet afgørelse om
udgangskarantæne.
3.4.1.3. Reglerne om
udgang er nærmere beskrevet i vejledning nr. 50 af 28. juni
2010 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf
eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner
(udgangsvejledningen).
Det fremgår af vejledningens pkt. 37, at en
institution efter tilbagekaldelse af en udgangstilladelse som
følge af fare for misbrug, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 49, nr. 2, kan tilkendegive over for den indsatte,
hvornår og under hvilke eventuelle forudsætninger
institutionen af egen drift vil tage spørgsmålet om
udgang op igen. En sådan tilkendegivelse betyder imidlertid
ikke, at den indsatte er afskåret fra selv at søge om
udgang og modtage en afgørelse herom i den omhandlende
periode.
3.4.2. Justitsministeriets
overvejelser
Efter de gældende regler om udgang kan det
som anført i forbindelse med tilbagekaldelse af en
udgangstilladelse som følge af et konstateret udgangsmisbrug
bestemmes, at den indsatte i et bestemt tidsrum er afskåret
fra at forlange en afgørelse af spørgsmålet om
tilladelse til udgang (udgangskarantæne).
Justitsministeriet finder, at der i alle
tilfælde, hvor en tilladelse til udgang nægtes eller
tilbagekaldes, bør være mulighed for samtidig at
træffe afgørelse om udgangskarantæne.
Det bemærkes i den forbindelse, at der i en
række tilfælde ikke er væsentlig forskel mellem
på den ene side de grunde, der kan føre til, at en
udgangstilladelse tilbagekaldes som følge af et konstateret
misbrug, og på den anden side de øvrige grunde, der
kan føre til, at en udgangstilladelse nægtes eller
tilbagekaldes. Hvis en indsat f.eks. udebliver efter en udgang, vil
tilladelsen kunne tilbagekaldes, fordi det som følge af
misbruget af udgangstilladelsen vurderes, at der er risiko for
misbrug af fremtidig udgang. Hvis en indsat bortgår eller
undviger fra et fængsel, vil den pågældende -
når vedkommende er tilbage i fængslet - på samme
måde kunne nægtes udgang eller få tilbagekaldt en
tilladelse til udgang, idet det kan frygtes, at den
pågældende vil misbruge fremtidig udgang til at
udeblive.
I praksis vil en indsat, som har fået afslag
på udgang eller fået tilbagekaldt en tilladelse til
udgang af andre grunde end konstateret misbrug, i en periode
fremover endvidere i mange tilfælde fortsat blive
nægtet udgang. Institutionen tilkendegiver i den forbindelse
i øvrigt allerede i dag over for indsatte, som i
sådanne tilfælde har fået tilbagekaldt en
udgangstilladelse, hvornår institutionen af egen drift vil
tage spørgsmålet om udgang op igen, hvilket formentlig
af den indsatte opleves på stort set samme måde som en
udgangskarantæne.
Lovforslaget lægger på den
anførte baggrund op til, at den eksisterende bemyndigelse
for justitsministeren til at fastsætte regler om
udgangskarantæne i tilfælde, hvor udgangstilladelse
tilbagekaldes på grund af den indsattes misbrug af udgang,
jf. § 49, nr. 1, udvides til at omfatte alle
tilfælde, hvor udgangstilladelse tilbagekaldes eller
nægtes på grund af fare for misbrug, jf.
§ 46, stk. 1, nr. 2, og § 49, nr. 2.
Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet
således ændre udgangsbekendtgørelsen i
overensstemmelse hermed.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
8.
3.5. Børn i
fængsler
3.5.1. Gældende ret
3.5.1.1. En indsat har
efter straffuldbyrdelseslovens § 54, stk. 1, ret til
at have sit barn under 3 år hos sig i institutionen, hvis den
indsatte selv er i stand til at passe barnet.
Det fremgår af lovens forarbejder, at der
ikke med bestemmelsen er tilsigtet en øget anbringelse af
børn i afsoningsinstitutioner, hvor man kan undgå
dette ved at udstationere den indsatte, overføre den
indsatte til afsoning uden for fængsel eller arresthus eller
eventuelt benåde den pågældende i
overensstemmelse med praksis før
straffuldbyrdelsesloven.
Efter lovens § 54, stk. 2,
fastsætter justitsministeren regler om gennemførelse
af retten til at have sit barn under 3 år hos sig i
institutionen. Sådanne regler er fastsat i
§§ 15-17 i bekendtgørelse nr. 545 af 27. maj
2011 om adgangen til besøg mv. til indsatte, der
udstår fængselsstraf eller forvaring i
kriminalforsorgens institutioner
(besøgsbekendtgørelsen).
Det fremgår af
besøgsbekendtgørelsens § 16, stk. 1,
at tilladelse til at have sit barn hos sig i institutionen
forudsætter, at den dømte har givet samtykke til, at
der indhentes en udtalelse fra de sociale myndigheder om, hvorvidt
ophold i institutionen er foreneligt med hensynet til barnet, at de
sociale myndigheder finder ophold i institutionen foreneligt med
hensynet til barnet, og at der ikke i øvrigt foreligger
omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at den
dømte ikke selv kan passe barnet i institutionen.
Baggrunden for bestemmelsen i
besøgsbekendtgørelsens § 16 er, at det i
forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven er forudsat, at der i
vurderingen af, om den indsatte er »i stand til at passe
barnet«, jf. lovens § 54, stk. 1, indgår
en vurdering af, om opholdet i institutionen hos den indsatte er
foreneligt med hensynet til barnet. Denne vurdering påhviler
de sociale myndigheder, som i øvrigt kan træffe
bestemmelse om anden anbringelse af barnet, hvis ophold i
afsoningsinstitutionen ikke er foreneligt med barnets tarv.
I vejledning nr. 44 af 30. maj 2011 om adgangen
til besøg mv. til indsatte, der udstår
fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens
institutioner (besøgsvejledningen), er det anført, at
hvis de sociale myndigheder mener, at ophold i institutionen er
foreneligt med hensynet til barnet, imødekommes
ansøgningen, medmindre der foreligger helt særlige
omstændigheder, som - trods udtalelsen fra de sociale
myndigheder - giver grundlag for at antage, at den dømte
ikke selv kan passe barnet i institutionen, jf. vejledningens pkt.
23.
I kravet om, at den dømte skal være
»i stand til at passe barnet«, ligger ikke blot, at den
dømte skal være i stand til at imødekomme
barnets fysiske behov, men tillige efter institutionens vurdering
skal være i stand til at imødekomme barnets behov i
bredere forstand, herunder barnets sociale,
følelsesmæssige og omsorgsmæssige behov, jf.
vejledningens pkt. 23.
Hvis særlige omstændigheder i det
enkelte tilfælde taler for det, kan tilladelse til at have
sit barn hos sig i institutionen gives uden indhentelse af
udtalelse fra de sociale myndigheder, hvis der ikke i øvrigt
foreligger omstændigheder, der giver grundlag for at antage,
at den dømte ikke selv kan passe barnet i institutionen, og
den dømte forinden har afgivet samtykke til, at
institutionen underretter de sociale myndigheder om, at barnet
opholder sig hos den dømte i institutionen, jf.
besøgsbekendtgørelsens § 16, stk. 2.
Tilladelse til at have barnet hos sig i institutionen, uden at der
forinden indhentes udtalelse herom fra de sociale myndigheder, vil
f.eks. kunne komme på tale, hvis den straf, der udstås,
er ganske kort, og institutionen eventuelt på grundlag af
sagens oplysninger eller forhåndskendskab til den
dømte umiddelbart kan vurdere, at den pågældende
er i stand til selv at passe barnet under opholdet i institutionen,
jf. besøgsvejledningens pkt. 24.
Det påhviler i øvrigt institutionen
løbende at påse, at det fortsatte ophold i
institutionen er foreneligt med hensynet til barnet og om
nødvendigt tage fornyet kontakt til de sociale myndigheder,
jf. pkt. 25 i besøgsvejledningen. Hvis institutionen under
afsoningen bliver opmærksom på, at den indsatte ikke er
i stand til at passe barnet, vil der i samarbejde med de sociale
myndigheder og den indsatte blive fundet en anden anbringelse til
barnet.
3.5.1.2. Bestemmelsen
i straffuldbyrdelseslovens § 54, stk. 1, om, at en
indsat har ret til at have sit barn under 3 år hos sig i
institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe
barnet, udelukker ikke, at børn på 3 år eller
derover i visse tilfælde kan forblive eller være hos
den indsatte i institutionen, jf. forarbejderne til
bestemmelsen.
Det fremgår således af
besøgsbekendtgørelsens § 15, stk. 2,
at hvis det er det bedste for barnet, og ganske særlige
omstændigheder i det enkelte tilfælde taler for det,
kan en indsat få tilladelse til at have eller beholde et barn
hos sig i institutionen i en begrænset periode, efter at
barnet er fyldt 3 år. De sociale myndigheder skal også
i disse sager inddrages i vurderingen af, om ophold i institutionen
er foreneligt med hensynet til barnet.
Det er yderst sjældent, at der modtages
børn, der er fyldt 3 år, i fængslerne. Om
tilladelse skal gives, beror på en konkret vurdering i
det enkelte tilfælde, hvor varigheden af opholdet, barnets
alder, alternative muligheder for barnet mv. indgår i
vurderingen, jf. besøgsvejledningen pkt. 26. Tilladelse kan
f.eks. gives i en situation, hvor en indsat har haft barnet hos
sig, indtil barnet fyldte 3 år, og der er meget kort tid til,
at straffen er afsonet, eller den pågældende inden for
en kort periode forventes at kunne udstationeres.
3.5.1.3. En tilladelse
til at have sit barn hos sig i institutionen kan betinges af, at
den dømte om nødvendigt accepterer ændret valg
af afsoningsinstitution, således at den
pågældende anbringes i en institution, der i henseende
til indretning og klientel er egnet til ophold for små
børn, jf. besøgsbekendtgørelsens
§ 17.
Ønsker en indsat at medbringe sit barn, og
opfylder den pågældende betingelserne herfor, må
vedkommende således efter omstændighederne acceptere,
at straffen fuldbyrdes i en anden institution end den, som den
pågældende ellers skulle have afsonet sin straf i efter
straffuldbyrdelseslovens § 23, jf. pkt. 3.1.1
ovenfor.
Bestemmelsen indebærer, at en dømt
vil komme til at afsone i samme type af institution, som den
pågældende ellers skulle have afsonet i, men blot et
andet sted i landet. Hvis vedkommende således skal afsone i
et lukket fængsel, vil den pågældende skulle
acceptere at afsone i et lukket fængsel, der har
mulighed for at modtage et barn under 3 år. Bestemmelsen
indebærer derimod ikke, at beslutningen om type af
institution ændres, f.eks. således at en indsat, der
ellers skulle have afsonet i en lukket institution, kommer til at
afsone i en åben institution.
3.5.1.4. I praksis har
indsatte, der skal afsone deres straf i et lukket fængsel,
alene mulighed for at medbringe deres børn under 3 år
i Statsfængslet i Ringe. De indsatte vil blive anbragt
på den afdeling, som man skønner mest
hensigtsmæssig, typisk en afdeling for indsatte, der ikke har
narkotikaproblemer.
Indsatte, der skal afsone deres straf i et
åbent fængsel, og som ønsker at medbringe et
barn under 3 år under afsoningen, vil blive placeret i
Statsfængslet Møgelkær eller i
Statsfængslet ved Horserød. De indsatte vil i
Møgelkær blive placeret på kvindeafdelingen
eller en fællesskabsafdeling for mænd og kvinder. Der
er på fællesskabsafdelingen også mulighed for, at
et ægtepar kan afsone sammen med deres barn. Indsatte vil i
Horserød blive placeret på familieafdelingen, hvor
både mænd og kvinder har mulighed for at have deres
børn under 3 år hos sig. Indsatte har endvidere
på familieafdelingen i Horserød mulighed for i
weekenden at modtage børn på op til 7 år til
overnatning.
Der er kun ganske få medbragte børn i
fængslerne årligt. I 2009 og 2010 var det
gennemsnitlige daglige belæg for medbragte børn i
fængsler og arresthuse henholdsvis 1,65 og 2,79. Antallet af
medbragte børn i fængslerne er således endog
meget begrænset, og det har bl.a. i lyset heraf ikke
været relevant at overveje at oprette en særlig
afdeling, hvor indsatte med børn kan placeres.
3.5.2. Sverige og Norge
I Sverige har mødre indtil den 1. april
2011 kunne medbringe børn, der endnu ikke er fyldt 1
år, under afsoning. Den 1. april 2011 trådte nye regler
i kraft, hvorefter der ikke længere er fastsat en
aldersbegrænsning. I praksis vil der herefter være tale
om, at indsatte kan medbringe børn, der endnu ikke er fyldt
3 år. Denne aldersgrænse vil dog kunne fraviges
på baggrund af en vurdering af det enkelte barns behov.
Reglerne er endvidere nu kønsneutrale, så også
fædre kan medbringe børn.
I praksis er det i Sverige fortrinsvis i de
åbne fængsler/afdelinger, at der kan medbringes
børn, da de lukkede fængsler ikke har optimale forhold
for at tage imod et barn. Afgørelse om, hvorvidt en indsat
kan medbringe sit barn under afsoningen, træffes af
kriminalforsorgen efter samråd med de sociale myndigheder.
Kriminalforsorgen har mulighed for at give afslag, hvis man f.eks.
på grund af klientellets sammensætning på det
pågældende tidspunkt ikke finder det
hensigtsmæssigt at modtage et barn, eller hvis det på
anden vis anses for uhensigtsmæssigt, at forælderen har
sit barn med under afsoningen.
I Norge er det ikke muligt at medbringe sit barn
under afsoningen.
3.5.3. Justitsministeriets
overvejelser
Miljøet i fængslerne har i
løbet af de seneste 10 år ændret sig og i et
vist omfang antaget en mere rå karakter. Dette har bl.a.
givet sig udtryk i, at der i perioden er sket en stigning i
antallet af registrerede tilfælde af vold og trusler mod
medarbejdere og mellem indsatte, og samtidig er der sket en
stigning i antallet af fundne våben. Udviklingen har ikke
fundet sted alene i de lukkede fængsler, men har også
medført et ændret adfærdsmønster i de
åbne fængsler, hvor der bl.a. i de seneste år har
været en række episoder, hvor udefra kommende personer
har forsøgt at trænge ind eller er trængt ind
på et fængselsområde tilsyneladende med den
hensigt at afstraffe bestemte indsatte eller levere euforiserende
stoffer.
Det har bl.a. på den baggrund i løbet
af de seneste 10 år vist sig vanskeligt at tilgodese det
behov, som børn over 1 år har for fysisk aktivitet og
for i øvrigt at have en vis bevægelsesfrihed og
naturlig kontakt til omgivelserne, såvel udendørs som
indendørs, når man samtidig har skullet tilgodese
hensynet til at beskytte børnene imod negativ kontakt til de
øvrige indsatte.
Problemet er størst i de lukkede
fængsler, idet der i de åbne fængsler på
grund af de bygningsmæssige forhold og færre
sikkerhedsforanstaltninger er bedre mulighed for, at børnene
(og forældrene) kan færdes frit. Den større
frihedsgrad og det forhold, at personaletætheden er lavere
end i lukket fængsel, indebærer imidlertid også,
at det i de åbne fængsler kan være vanskeligt at
holde børn fra kontakten med øvrige indsatte.
Det er på den anførte baggrund
Justitsministeriets opfattelse, at der er behov for i højere
grad at skabe sikkerhed for, at de aktuelle forhold i
fængselsinstitutionerne indgår i overvejelserne af, om
hensynet til et barn bør føre til, at barnet ikke
medbringes i fængslet. Det foreslås derfor, at reglerne
om indsattes ret til at have sit barn under 3 år hos sig i
institutionen ændres, så det for så vidt
angår børn over 1 år sikres, at der ved
afgørelsen af, om en indsat kan have sit barn hos sig i
fængslet, også bliver taget tilstrækkeligt hensyn
til, hvordan fængselsmiljøet er i det aktuelle
tilfælde.
For så vidt angår børn, der er
fyldt 1 år, men ikke 3 år, lægges der
således med lovforslaget op til, at indsatte har ret til at
have barnet hos sig, hvis den indsatte - som hidtil - opfylder
betingelsen om selv at være i stand til at passe barnet, og -
som en ny betingelse - at institutionen og de sociale myndigheder i
øvrigt skønner det forsvarligt, at barnet anbringes i
den pågældende institution.
Det forudsættes i den forbindelse, at
vurderingen af, om den indsatte selv er i stand til at passe
barnet, fortsat som udgangspunkt skal foretages af de sociale
myndigheder som beskrevet ovenfor under pkt. 3.5.1.1. Det
forudsættes endvidere, at de sociale myndigheder til brug for
vurderingen af, om forholdene i institutionen er forenelige med
hensynet til barnet, indhenter en udtalelse fra kriminalforsorgen
om forholdene i den pågældende institution, herunder de
bygningsmæssige forhold og den aktuelle sammensætning
af indsatte, og at kriminalforsorgen giver de sociale myndigheder
mulighed for at besigtige institutionen.
Som anført indebærer forslaget, at
både institutionen og de sociale myndigheder skal vurdere, om
det vil være forsvarligt at anbringe barnet i den
pågældende institution. Anbringelse kan således
kun ske, hvis begge instanser finder, at forholdene i institutionen
er forenelige med hensynet til barnet. Det forudsættes, at
sagsgangen bliver sådan, at de sociale myndigheder
først foretager deres vurdering, og at institutionen
herefter bl.a. på grundlag af de sociale myndigheders
vurdering foretager sin endelige vurdering af
spørgsmålet.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
10.
Den gældende ordning, hvorefter en indsat
har ret til at have sit barn under 3 år hos sig i
institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe
barnet, videreføres uændret for så vidt
angår børn på op til 1 år, jf.
lovforslagets § 1, nr. 9.
Det bemærkes desuden, at der med
lovforslaget ikke ændres på muligheden for, at
børn på 3 år eller derover i visse
tilfælde kan være hos den indsatte i institutionen,
sådan som det er beskrevet under pkt. 3.5.1.2 ovenfor.
3.6. Optagelse af
telefonsamtaler
3.6.1. Gældende ret
3.6.1.1. De indsattes
adgang til at føre telefonsamtaler i kriminalforsorgens
institutioner er reguleret i straffuldbyrdelseslovens
§ 57.
Det fremgår af § 57, stk. 1,
at de indsatte, i det omfang det er praktisk muligt, har ret til at
føre telefonsamtaler. Bestemmelsen omfatter både de
åbne og lukkede fængsler samt personer, der afsoner
fængselsstraf i arresthusene. Forbeholdet om, at »det
er praktisk muligt« indebærer en adgang til at
fastsætte begrænsninger med hensyn til hyppighed og
længde af de indsattes telefonsamtaler under hensyn til de
personaleressourcer, der medgår til at påhøre
eller aflytte telefonsamtaler i de lukkede fængsler og
arresthusene, jf. nedenfor.
Adgangen til at føre telefonsamtaler kan
nægtes, hvis det findes nødvendigt af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til beskyttelse af
den forurettede ved lovovertrædelsen, jf. § 57,
stk. 2.
I lukkede fængsler og arresthusene
påhøres eller aflyttes telefonsamtalen af personale i
institutionen, medmindre dette ikke findes nødvendigt af
ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til
beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen, jf.
§ 57, stk. 3. Hvis telefonsamtalen
påhøres eller aflyttes, skal samtaleparterne forinden
gøres bekendt hermed. Der gælder ikke noget krav om
indhentelse af retskendelse.
Straffuldbyrdelseslovens § 57,
stk. 4, indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til
at fastsætte regler om gennemførelse af de indsattes
ret til at føre telefonsamtaler. Denne bemyndigelse er
senest udnyttet ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 232 af
5. marts 2011 om adgangen til at telefonere for indsatte, der
udstår fængselsstraf eller forvaring i
kriminalforsorgens institutioner
(telefonbekendtgørelsen).
Det er i lovens forarbejder forudsat, at
bemyndigelsen bl.a. skal anvendes til at sikre, at indsatte i
almindelighed har mulighed for at føre ukontrollerede
telefonsamtaler med forsvareren i en verserende straffesag eller
med andre, som den pågældende kan brevveksle
ukontrolleret med i medfør af straffuldbyrdelseslovens
§ 56, stk. 1. Der er i overensstemmelse hermed
fastsat sådanne regler i telefonbekendtgørelsens
§ 4.
3.6.1.2. Efter
telefonbekendtgørelsens § 12, stk. 1, er der
mulighed for i afsoningsafdelinger med almindeligt fællesskab
i lukkede fængsler og Københavns Fængsler at
etablere en ordning, hvorefter de indsatte kan få en generel
tilladelse til at telefonere til (højst) 10
telefonindehavere, der forinden skal godkendes af
institutionen.
Telefonsamtaler, som den indsatte foretager til
disse 10 telefonindehavere, påhøres eller aflyttes som
udgangspunkt ikke. Samtalerne optages imidlertid på
bånd og kontrolleres efterfølgende, jf.
telefonbekendtgørelsens § 12, stk. 3. Det
fremgår af bekendtgørelsens § 13,
stk. 1, at institutionen skal foretage hyppige
stikprøvevise kontroller af telefonsamtaler, der
føres efter en tilladelse efter § 12, eller i
øvrigt, hvis dette konkret findes nødvendigt af
ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde eller af hensyn til
beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen.
Det er en forudsætning for at få en
tilladelse efter § 12, stk. 1, 1) at den indsatte og
telefonindehaverne, inden tilladelse gives, er vejledt om og
skriftligt har erklæret sig indforstået med, at der
føres en særlig kontrol med, at adgangen til at
telefonere ikke misbruges, 2) at telefonindehaveren, som
ønskes godkendt, har afgivet skriftligt samtykke til, at der
til brug for vurderingen af sagen indhentes oplysninger om den
pågældende i Det Centrale Kriminalregister, og 3) at
der er indhentet oplysninger om telefonindehaveren i Det Centrale
Kriminalregister, jf. telefonbekendtgørelsens
§ 12, stk. 2.
Det kan endvidere fastsættes som
vilkår for en tilladelse, at telefonsamtaler, som
føres efter tilladelsen, skal føres på et
sprog, som de, der påhører eller aflytter samtalen,
forstår. Hvis forholdene taler for det, kan der imidlertid
anvendes tolk, jf. telefonbekendtgørelsens § 12,
stk. 4.
Det fremgår af
telefonbekendtgørelsens § 15, at det skal
fremgå af et tydeligt og letlæseligt opslag på
hovedsprogene ved den telefon, hvorfra indsatte foretager opkald i
henhold til en generel tilladelse efter § 12, at
samtaler, som føres fra telefonen, optages og kan
kontrolleres.
Efter telefonbekendtgørelsens
§ 16 skal optagelser af telefonsamtaler, som er foretaget
efter § 12, stk. 3, slettes senest 6 måneder
efter, at de er foretaget.
Indsatte i lukkede fængsler og
Københavns Fængsler, der afsoner på andre
afsoningsafdelinger end almindelige fællesskabsafdelinger,
f.eks. beskyttede afdelinger for frivilligt enrumsanbragte, kan
også få en generel tilladelse til at telefonere som
beskrevet ovenfor, hvis særlige ordens- og sikkerhedshensyn
ikke taler herimod, jf. telefonbekendtgørelsens
§ 17.
I praksis fungerer ordningen sådan, at den
indsatte på en blanket ansøger om tilladelse til at
ringe til en telefonindehaver. Den pågældende
telefonindehaver skriver under på ansøgningsblanketten
og erklærer sig hermed indforstået med, at
telefonsamtalerne optages og efterfølgende eventuelt
aflyttes. Vedkommende giver samtidig sit samtykke til, at der
indhentes oplysninger om den pågældende i Det Centrale
Kriminalregister.
Når telefonindehaveren er godkendt af
institutionen, får den indsatte en kode, som giver adgang til
at foretage opkald til det godkendte nummer. Den indsatte kan
herefter - uden personalets mellemkomst - ringe til de
pågældende telefonindehavere fra særligt
indrettede telefoner, der er placeret på
fællesarealerne, ved at indtaste koden. De
pågældende telefoner er tilsluttet et system, der
optager de samtaler, der føres fra telefonerne.
3.6.2. Justitsministeriets
overvejelser
Efter Justitsministeriets opfattelse er optagelse
af telefonsamtaler et indgreb, hvis hjemmel bør fremgå
udtrykkeligt af straffuldbyrdelsesloven.
Det foreslås på den baggrund, at den
eksisterende bestemmelse i straffuldbyrdelsesloven om adgang til at
påhøre eller aflytte telefonsamtaler i lukkede
institutioner præciseres, således at det af
bestemmelsen udtrykkeligt kommer til at fremgå, at der
også kan ske optagelse af samtalerne.
Som anført foretages der allerede efter
gældende praksis optagelse af telefonsamtaler med henblik
på efterfølgende stikprøvevis kontrol, og
ligesom hidtil vil en af betingelserne for såvel at optage
som at påhøre eller aflytte telefonsamtaler efter
straffuldbyrdelsesloven være, at samtaleparterne forinden er
gjort bekendt hermed. Der forudsættes i den forbindelse med
lovforslaget ingen ændringer af den gældende praksis
med hensyn til de indsattes mulighed for at få en generel
tilladelse til at ringe til bestemte telefonindehavere,
således at der altid sker optagelse af samtalerne.
Det foreslås endvidere, at den eksisterende
bestemmelse i telefonbekendtgørelsen om, at optagelser af
telefonsamtaler skal slettes senest 6 måneder efter, at de er
foretaget, indsættes i loven.
Herudover foreslås det, at den eksisterende
hjemmel for justitsministeren til at fastsætte regler om
gennemførelsen af de indsattes ret til at føre
telefonsamtaler udvides, således at det udtrykkeligt kommer
til at fremgå, at der i den forbindelse kan fastsættes
regler om optagelse af telefonsamtaler og kontrol af optagne
samtaler, således som det allerede er sket i
telefonbekendtgørelsen, jf. pkt. 3.6.1.2 ovenfor. Kontrol
skal i den forbindelse forstås sådan, at en medarbejder
efterfølgende lytter til afspilning af den optagne
telefonsamtale.
I modsætning hertil skal det at
»påhøre« en telefonsamtale forstås
sådan, at den ansatte er til stede i samme lokale som den
indsatte, der fører samtalen, og således kan
høre, hvad den indsatte, men ikke samtalepartneren, siger.
Det at »aflytte« en telefonsamtale skal forstås
sådan, at den ansatte under samtalen ved brug af en ekstra
telefon eller andet elektronisk udstyr lytter til samtalen i sin
helhed.
Endelig foreslås det, at det
lovfæstes, at telefonsamtaler med forsvareren i en verserende
straffesag og med andre, som den pågældende kan
brevveksle ukontrolleret med efter straffuldbyrdelseslovens
§ 56, stk. 1, ikke kan optages, påhøres
eller aflyttes.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
11-13.
3.7. Undersøgelse af den
indsattes person og opholdsrum
3.7.1. Gældende ret
Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens
§ 60, stk. 1, at Direktoratet for Kriminalforsorgen
og institutionen kan undersøge, hvilke effekter en indsat
har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person,
hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at
sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn
iagttages, herunder 1) når den indsatte indsættes i
institutionen, 2) hvis den indsatte mistænkes for
uretmæssig besiddelse af effekter, 3) før og efter
besøg eller 4) før og efter fravær fra
institutionen eller opholdsafdelingen.
Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens
§ 60, stk. 8, at institutionen endvidere kan
gennemlæse og institutionens leder eller den, der bemyndiges
dertil, træffe bestemmelse om tilbageholdelse af breve og
andre optegnelser, som findes i den indsattes besiddelse, hvis det
skønnes påkrævet af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn.
3.7.2. Justitsministeriets
overvejelser
Det fremgår af grundlovens § 72,
at boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse,
beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre
papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden
må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene
ske efter en retskendelse.
Retssikkerhedskommissionen har i betænkning
nr. 1428/2003, side 27, anført, at fravigelse af kravet om
forudgående retskendelse kan fremgå udtrykkeligt af
loven, men at det imidlertid er antaget, at en undtagelse fra
grundlovens hovedregel om, at et indgreb kræver retskendelse,
også kan støttes på en fortolkning af loven.
Det er imidlertid sædvanligt, at det i nyere
lovgivning er udtrykkeligt bestemt, hvis der skal kunne foretages
et indgreb omfattet af grundlovens § 72 uden
retskendelse.
Andre steder i straffuldbyrdelsesloven - bl.a. i
§ 55, stk. 2, om muligheden for at åbne og
lukke breve til og fra den indsatte samt i § 57,
stk. 3, om adgangen til at påhøre og aflytte
telefonsamtaler, som indsatte i lukkede institutioner fører
- fremgår det direkte af lovteksten, at sådanne indgreb
kan foretages uden retskendelse.
Justitsministeriet finder det på den
baggrund rigtigst, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt
af straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1 og
stk. 8, at institutionen kan foretage de nævnte indgreb
uden retskendelse.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
14 og 15.
3.8. Udelukkelse fra
fællesskab
3.8.1. Gældende ret
Efter straffuldbyrdelseslovens § 63,
stk. 1, kan institutionens leder eller den, der bemyndiges
dertil, udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte,
hvis det er nødvendigt
- for at forebygge
undvigelse, strafbar virksomhed eller voldsom adfærd,
- for at
gennemføre foranstaltninger, der er nødvendige af
sikkerhedshensyn eller påkrævet for at
gennemføre en almindelig sundhedskontrol eller forebygge
smittefare, eller
- fordi den
indsatte udviser en grov eller oftere gentagen utilladelig
adfærd, som er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i
fællesskab med andre indsatte.
Efter § 63, stk. 2, kan
institutionen midlertidigt udelukke den indsatte fra
fællesskab, mens spørgsmålet om udelukkelse
eller om overførsel til bl.a. et lukket fængsel
behandles, hvis der er grund til at antage, at betingelserne i
stk. 1 er opfyldt.
En indsat, der udelukkes fra fællesskab,
isoleres i opholdsrum på særlig afdeling eller i eget
opholdsrum, jf. § 63, stk. 3.
Hvis en indsat afsoner straf for grov kriminalitet
under anvendelse af våben eller andre personfarlige metoder
og under fuldbyrdelsen af straffen eller under forudgående
varetægtsfængsling er undveget eller har forsøgt
at undvige ved anvendelse af våben eller andre personfarlige
metoder, kan det efter § 63, stk. 4, bestemmes, at
isolation skal gennemføres på skift i særligt
sikrede afsnit og opholdsrum i forskellige lukkede fængsler
og arresthuse, såfremt der er en særlig bestyrket
mistanke om, at den indsatte på ny vil forsøge at
undvige. Det fremgår af § 13, stk. 1, i
bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab, at en
afgørelse om anbringelse efter straffuldbyrdelseslovens
§ 63, stk. 4, og om ophør af anbringelsen
træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for
Kriminalforsorgen, efter drøftelse med repræsentanter
for de involverede lukkede institutioner.
Desuden indeholder § 63, stk. 5, et
udtrykkeligt proportionalitetskrav, idet udelukkelse fra
fællesskab ikke må foretages, hvis udelukkelsen efter
indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som
indgrebet må antages at forvolde, ville være et
uforholdsmæssigt indgreb. Indgrebet skal endvidere foretages
så skånsomt, som omstændighederne tillader det,
jf. § 63, stk. 6.
Det følger endelig af § 63,
stk. 7, at udelukkelse fra fællesskab straks skal
bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke
længere er opfyldt, hvilket institutionen skal overveje
mindst en gang om ugen.
Ved bekendtgørelse nr. 440 af 30. maj 2008
om udelukkelse fra fællesskab har Justitsministeriet fastsat
nærmere regler om bl.a. sagsbehandlingen i forbindelse med
afgørelser om udelukkelse fra fællesskab samt om den
praktiske gennemførelse af sådanne udelukkelser.
3.8.2. Arbejdsgruppen om
udelukkelse fra fællesskab
Direktoratet for Kriminalforsorgen nedsatte i
januar 2010 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge
mulighederne for at begrænse brugen af udelukkelse af
indsatte fra fællesskab. Arbejdsgruppen afgav rapport den 1.
september 2010.
Arbejdsgruppen har til brug for sine overvejelser
undersøgt brugen af udelukkelse fra fællesskab i
praksis. De indhentede oplysninger viser, at langt de fleste
udelukkelser fra fællesskab i medfør af
straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 1, er
kortvarige. I 2009 var 788 indsatte udelukket fra fællesskab
efter § 63, stk. 1. Mere end tre fjerdedele af disse
udelukkelser blev afsluttet inden for 14 dage, og kun en lille del
varede mere end 4 uger.
De hyppigste begrundelser for at træffe
beslutning om udelukkelse fra fællesskab er, at fortsat
ophold i fællesskab er åbenbart uforsvarligt, at hindre
strafbar virksomhed eller at forebygge voldsom adfærd. Der
synes ikke at være forskel i opholdstiden i de tre
hovedgrupper.
Det er undtagelsen, at udelukkelse fra
fællesskab udstrækkes i længere tid end 3
måneder, idet der sjældent er behov herfor. I ganske
særlige tilfælde, f.eks. over for særligt farlige
og undvigelsestruede indsatte, kan der være behov for
udelukkelse fra fællesskab i længere tid.
Arbejdsgruppen har til brug for sine overvejelser
set på anvendelsen af isolationsfængsling i forhold til
varetægtsarrestanter, som ved en ændring af
retsplejeloven i 2000 blev væsentligt begrænset, idet
der blev indført tidsbegrænsninger for
isolationsfængsel, jf. retsplejelovens § 770 c.
Baggrunden for ændringen af reglerne i 2000
om isolation var en undersøgelse af, hvorvidt isolationen
kunne antages at medføre en risiko for forstyrrelse af det
psykiske helbred. Undersøgelsens hovedkonklusion var, at
flere blandt de isolerede end blandt de ikke-isolerede udviklede
psykiske forstyrrelser. Endvidere kunne undersøgelsen
påpege en større sandsynlighed for psykiske
forstyrrelser under langvarige isolationsfængslinger.
Spørgsmålet om, i hvilket omfang de
ændrede regler for isolationsfængsling bør have
en afsmittende virkning på reglerne om enrumsanbringelse, er
tidligere behandlet af en arbejdsgruppe under Direktoratet for
Kriminalforsorgen, der afgav sin indstilling i december 2001.
2001-arbejdsgruppen anførte, at
isolationsundersøgelsens resultater ikke uden videre kunne
overføres til frivillige og tvangsmæssige
enrumsanbringelser under afsoningsforløb.
2001-arbejdsgruppen konkluderede imidlertid,
»at det er de meget langvarige tvangsmæssige
enrumsanbringelser, som kan være forbundet med psykiske
belastninger« og anbefalede, »at de få meget
langvarige, det vil sige måneder eller år,
enrumsanbragte bør undergives et regime, der kan modvirke
eventuelle psykiske belastninger«, og at humanitære
hensyn tilsiger, »at regler og praksis udformes, så den
belastning, som kan være forbundet med længerevarende
enrumsanbringelse, begrænses mest muligt«.
Indstillingen førte bl.a. til en
række nye regler om en særlig ordning for indsatte, der
er udelukket fra fællesskab i mere end 14 dage. Således
følger det bl.a. af § 6 i bekendtgørelse
nr. 440 af 30. maj 2008 om udelukkelse fra fællesskab, at det
påhviler personalet løbende at være
særligt opmærksom på, om indsatte, som er
udelukket fra fællesskab i mere end 14 dage, har behov for
øget personalekontakt, tilsyn af læge, herunder en
psykiater mv. Endvidere skal indsatte, der har været
udelukket i mere end 14 dage, bl.a. have et tv stillet gratis til
rådighed og have særlig adgang til eneundervisning og
arbejde, herunder anden godkendt aktivitet, som kan mindske den
særlige belastning og risiko for forstyrrelse af det psykiske
helbred, som er forbundet med udelukkelse fra fællesskab.
Disse regler er nærmere beskrevet under pkt. 4 i vejledning
nr. 28 af 3. juni 2008 om udelukkelse fra fællesskab.
Arbejdsgruppen fra 2010 har desuden indhentet
oplysninger fra Norge, hvor der i lovgivningen er fastsat en
øvre grænse på 1 år for udelukkelse af
indsatte fra fællesskab som forebyggende foranstaltning.
Arbejdsgruppen finder, at en øvre
tidsgrænse vil give en symbolsk vigtig understregning af, at
udelukkelse fra fællesskab er noget, som man forsøger
at begrænse mest muligt. Udelukkelse af kortere varighed er
endvidere mindre psykisk belastende for den enkelte. På den
baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at der som udgangspunkt
indføres en øvre tidsgrænse for udelukkelse fra
fællesskab på 3 måneder.
Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor
udelukkelse i 3 måneder ikke er tilstrækkeligt.
Arbejdsgruppen foreslår derfor, at Direktoratet for
Kriminalforsorgen bemyndiges til at træffe afgørelse
om, at en indsat skal udelukkes fra fællesskab i mere end 3
måneder, og at denne afgørelse kombineres med
muligheden for den indsatte for at få en samtale med en
repræsentant fra direktoratet.
Arbejdsgruppen fremkommer i øvrigt med en
række anbefalinger, der forudsætter ændringer af
de administrative regler på området, herunder
bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab.
Således anbefales det, at der skal udfærdiges en
udførlig plan for, hvordan den indsatte kan bringes tilbage
til fællesskabet, og/eller hvordan der kan lempes i
udelukkelsen, herunder f.eks. ved samvær med enkelte
indsatte, arbejde i fællesskab eller aktiviteter i fritiden
med en eller flere andre indsatte eller med personalet.
Endvidere anbefales det, at de særlige
tilbud til langvarigt udelukkede og reglerne om indberetning i
bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab
udstrækkes til at omfatte indsatte, som er placeret på
særligt sikrede afdelinger, og som de facto er udelukket fra
fællesskab. Desuden anbefaler arbejdsgruppen, at den
første indberetning om udelukkelse til direktoratet skal ske
efter 14 dage mod i dag 4 uger, at alle såkaldte ugenotater
skal godkendes af fængslets direktion, og at direktoratets
afgørelse om, at udelukkelsen skal forlænges ud over 3
måneder, kombineres med en mulighed for, at den indsatte kan
få en samtale med en repræsentant for direktoratet.
3.8.3. Justitsministeriets
overvejelser
3.8.3.1. Tidsgrænse for
udelukkelse fra fællesskab
Justitsministeriet kan tilslutte sig
arbejdsgruppens indstilling og er enig med arbejdsgruppen i, at det
er vigtigt at understrege, at udelukkelse fra fællesskab er
en meget indgribende foranstaltning over for den indsatte, og at
indgrebet bør begrænses mest muligt, herunder
også i tidsmæssig henseende.
Med lovforslaget lægges der derfor op til,
at udelukkelse fra fællesskab normalt ikke skal kunne finde
sted i mere end 3 sammenhængende måneder, og at denne
grænse på 3 måneder kun kan overskrides, hvis der
foreligger helt særlige omstændigheder. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvis der er tale om særligt
farlige eller voldelige indsatte eller indsatte, der er meget
undvigelsestruede. Kompetencen til undtagelsesvist at dispensere
fra 3 månedersgrænsen foreslås i overensstemmelse
med arbejdsgruppens anbefaling henlagt til Direktoratet for
Kriminalforsorgen. Det foreslås samtidig, at direktoratet -
på linje med institutionerne, jf. den gældende
bestemmelse i § 63, stk. 7, 2. pkt., som med dette
lovforslag bliver stk. 8, 2. pkt. - i givet fald skal
være forpligtet til ugentligt at overveje at bringe
udelukkelsen fra fællesskab til ophør. Direktoratets
overvejelser vil ske på grundlag af bl.a. institutionens
ugenotater, jf. § 5 i bekendtgørelsen om
udelukkelse fra fællesskab.
Der bemærkes, at der ved isolation af en
indsat efter straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 4
(fremover stk. 5) som udgangspunkt må formodes at
være tale om sådanne helt særlige
omstændigheder, at isolationen af den pågældende
vil være påkrævet ud over 3
månedersgrænsen. Bestemmelsen indeholder hjemmel til,
at en indsat, som afsoner straf for grov kriminalitet under
anvendelse af våben eller andre personfarlige metoder, og som
under fuldbyrdelsen af straffen eller under forudgående
varetægtsfængsling er undveget eller har forsøgt
at undvige ved anvendelse af våben eller andre personfarlige
metoder, kan undergives isolation på skift i særligt
sikrede afsnit og opholdsrum i forskellige lukkede fængsler
og arresthuse, fordi der er en særlig bestyrket mistanke om,
at den indsatte på ny vil forsøge at undvige. Med
lovforslaget vil det i øvrigt komme til at fremgå
udtrykkeligt af straffuldbyrdelsesloven, at en afgørelse om
anbringelse efter lovens § 63, stk. 4 (fremover
stk. 5) træffes af Direktoratet for
Kriminalforsorgen.
Som hidtil vil udelukkelse fra fællesskab i
øvrigt straks skulle bringes til ophør, når
betingelserne herfor ikke længere er opfyldt, ligesom
institutionen mindst én gang om ugen skal overveje
spørgsmålet om helt eller delvis at bringe
foranstaltningen til ophør, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 63, stk. 7 (fremover stk. 8).
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
18 og 19.
Justitsministeriet kan i øvrigt tilslutte
sig anbefalingen fra arbejdsgruppen om, at der skal
udfærdiges en udførlig plan for, hvordan den indsatte
kan bringes tilbage til fællesskabet, og/eller hvordan der
kan lempes i udelukkelsen. En sådan udslusningsplan vil
passende kunne udarbejdes i forbindelse med, at institutionen
første gang overvejer spørgsmålet om helt eller
delvist at bringe udelukkelsen fra fællesskab til
ophør, jf. § 63, stk. 7, der med dette
lovforslag bliver stk. 8. Bestemmelser herom
påtænkes fastsat med hjemmel i den eksisterende
bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 8,
som med dette lovforslag bliver stk. 10.
Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig
arbejdsgruppens øvrige anbefalinger. Hvis lovforslaget
vedtages, vil der således blive taget skridt til
administrativt at implementere anbefalingerne om, at de
særlige tilbud til langvarigt udelukkede og reglerne om
indberetning i bekendtgørelsen om udelukkelse fra
fællesskab udstrækkes til at omfatte indsatte, som er
placeret på særligt sikrede afdelinger, og som de facto
er udelukket fra fællesskab, at den første
indberetning om udelukkelse til direktoratet i medfør af
bekendtgørelsens § 9 skal ske efter 14 dage mod nu
4 uger, at alle såkaldte ugenotater i medfør af
bekendtgørelsens § 5 skal godkendes af
fængslets direktion, og at direktoratets afgørelse om,
at udelukkelsen skal forlænges ud over 3 måneder,
kombineres med en mulighed for, at den indsatte kan få en
samtale med en repræsentant for direktoratet.
3.8.3.2 Udelukkelse fra
fællesskab af hensyn til den indsattes egen sikkerhed
Som det fremgår ovenfor under pkt. 3.8.1,
kan en indsat i medfør af straffuldbyrdelseslovens
§ 63 udelukkes fra fællesskab med andre indsatte,
hvis det er nødvendigt f.eks. for at forebygge undvigelse
eller strafbar virksomhed, eller hvis den indsatte udviser en grov
eller oftere gentagen utilladelig adfærd, som er
åbenbart uforenelig med fortsat ophold i fællesskab med
andre indsatte.
Bestemmelsen giver ikke hjemmel til at udelukke
den indsatte fra fællesskab af hensyn til den
pågældendes egen sikkerhed, idet det i
straffuldbyrdelsesloven er forudsat, at den indsatte i så
fald må overføres til en anden af kriminalforsorgens
institutioner. Således følger det f.eks. af
straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 3, nr. 3, at
udgangspunktet om, at fængselsstraf skal fuldbyrdes i
fængsel, kan fraviges, således at den dømte skal
afsone i et arresthus, hvis det må anses for
nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb.
Tilsvarende kan de i § 23 anførte principper om
valg af afsoningsinstitution fraviges for at beskytte den
dømte mod overgreb.
Det forekommer imidlertid i praksis, at det ikke
umiddelbart er muligt at overføre en indsat, som har behov
for beskyttelse, til en anden institution. Dette gælder i
særlig grad - men ikke udelukkende - indsatte med tilknytning
til bander eller rockergrupper, idet det særligt i
rocker-/bandemiljøet ikke er acceptabelt at tage imod
kriminalforsorgens beskyttelse.
Som eksempel på dette kan nævnes den
situation, at to indsatte bandemedlemmer har haft en konflikt, og
at andre indsatte derfor efter bandens interne kodeks skal
afstraffe den ene af parterne i konflikten. Typisk har personalet
intet kendskab til den pågældende konflikt, hvilket
gør det særdeles vanskeligt at finde et grundlag for
overførsel af den truede indsatte. Den truede indsatte har
ikke foretaget sig noget, der kan begrunde foranstaltninger over
for denne, og ofte anerkender den pågældende ikke selv,
at der kan være en trussel mod ham, eller ønsker at
klare situationen på egen hånd.
Ofte forekommer det, at de indsatte, som har
fået opgaven med at afstraffe en medindsat, selv henvender
sig til personalet i fortrolighed. De indsatte kan ikke nægte
at udføre ordren, og de kan ikke lade sig frivilligt
isolere, da det vil have store konsekvenser for dem selv, men de
ønsker heller ikke at udføre ordren. Problemet i
disse sager er både at finde et grundlag at overføre
dem, som skulle have udført overfaldet, uden at de selv
får problemer, men også at beskytte den, som skulle
overfaldes, idet ordren om afstraffelse blot kan gives videre til
andre.
Som et andet eksempel kan nævnes, at det i
en konkret sag har været nødvendigt mange gange at
flytte en indsat, som i pressen var kommet med hånlige
bemærkninger i forhold til en bestemt gruppering. Den
pågældende indsatte mente ikke at have behov for
kriminalforsorgens beskyttelse.
Justitsministeriet foreslår på den
anførte baggrund, at der i straffuldbyrdelseslovens
§ 63 indsættes en hjemmel til, at udelukkelse fra
fællesskab tillige undtagelsesvist kan ske i op til 5 dage,
hvis det er nødvendigt for at beskytte den
pågældende mod overgreb.
Det er ikke hensigten med forslaget at ændre
på straffuldbyrdelseslovens forudsætning om, at
indsatte, som er truet, må overflyttes til en anden afdeling
eller afsoningsinstitution. Formålet med forslaget er alene
at give kriminalforsorgen et ekstra redskab i de tilfælde,
hvor ingen andre forhåndenværende foranstaltninger
umiddelbart er tilstrækkelige til at sikre den
pågældende indsattes sikkerhed. Det forudsættes
således, at udelukkelse fra fællesskab af hensyn til
den pågældendes sikkerhed kun anvendes som sidste
udvej.
Endvidere forudsættes det, at en
udelukkelse, der sker af hensyn til den indsattes egen sikkerhed,
vil være af så kort varighed som muligt (og som
anført højst 5 dage), idet der hurtigst muligt skal
tilvejebringes en varig løsning for den
pågældende.
Lovforslaget ændrer ikke på, at det
vil være muligt også ud over den nævnte
tidsmæssige begrænsning på 5 døgn at
udelukke en indsat fra fællesskab af hensyn til vedkommendes
egen sikkerhed, hvis der i ganske særlige tilfælde
foreligger en nødretslignende situation, hvor udelukkelse
fra fællesskab i praksis er den eneste mulighed for at
beskytte den pågældende mod en overhængende fare
fra andre indsatte.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
17.
3.9. Modregning
3.9.1. Gældende ret
Efter straffuldbyrdelseslovens § 74,
stk. 1, kan institutionen, såfremt den indsatte under
fuldbyrdelsen har forvoldt skade på institutionens ting ved
en ansvarspådragende adfærd, bestemme, at
erstatningsbeløbet skal modregnes i den indsattes vederlag
for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 42, stk. 1. Den indsatte skal dog mindst have
udbetalt en ydelse til dækning af personlige
fornødenheder.
Efter § 42 skal en indsat have udbetalt
vederlag for sin beskæftigelse. Vederlaget skal også
udbetales til indsatte, der ikke kan tilbydes beskæftigelse,
eller som er uden beskæftigelse efter § 38,
stk. 2. Det samme gælder indsatte, der på grund af
sygdom er fraværende fra beskæftigelse.
Det følger af bekendtgørelse nr. 387
af 17. maj 2001 om behandlingen af sager om modregning af
erstatningsbeløb over for indsatte i kriminalforsorgens
institutioner, at modregning efter straffuldbyrdelseslovens
§ 74, stk. 1, kun kan ske, hvis erstatningskravet er
utvivlsomt. Er dette ikke tilfældet, må
Justitsministeriet anlægge erstatningssag mod den indsatte
ved domstolene.
Da staten er selvforsikret, er den indsatte kun
erstatningsansvarlig, hvis den pågældende har forvoldt
skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, jf.
erstatningsansvarslovens § 20, jf. § 19.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 112,
nr. 5, kan en endelig administrativ afgørelse efter
§ 74 om modregning af erstatningsbeløb, der
overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en
uges beskæftigelse, af den dømte kræves indbragt
til prøvelse for retten inden 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt den dømte.
3.9.2. Justitsministeriets
overvejelser
Bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens
§ 74, stk. 1, giver efter Justitsministeriets
opfattelse alene sikker hjemmel til, at den skadelidte institution
kan modregne et erstatningsbeløb i skadevolders vederlag for
beskæftigelse. Det er således efter ministeriets
opfattelse tvivlsomt, om bestemmelsen giver grundlag for, at den
skadelidte institutions beslutning om modregning også kan
gælde for et beskæftigelsesvederlag, der udbetales af
en anden institution, som den pågældende
overføres til.
Det fremgår af bemærkningerne i
Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998 om en lov om
fuldbyrdelse af straf mv., side 264f, at det for at begrænse
hærværk og lignende må anses for
nødvendigt for kriminalforsorgen at have en umiddelbar
adgang til tvangsfuldbyrdelse af erstatningskrav gennem modregning
i de beløb, der udbetales den indsatte som vederlag for
beskæftigelse. Det er endvidere anført, at det
udtrykkeligt bør fremgå af lovteksten, at adgangen til
modregning alene omfatter skade på ting, der tilhører
institutionen, i modsætning til erstatning for personskade
eller skade på ting, der tilhører andre end
institutionen, f.eks. medindsatte eller ansatte.
Det vil efter Justitsministeriets opfattelse
være i overensstemmelse med formålet med bestemmelsen,
at modregningsadgangen også gælder for en institution,
som en indsat senere overføres til. Hertil kommer, at det i
modsat fald ville stille en indsat bedre, hvis det forhold, der
begrunder erstatningen, er så groft, at det medfører
en overførsel til en anden institution.
Det er derfor Justitsministeriets opfattelse, at
bestemmelsen bør ændres således, at der
tilvejebringes en klar hjemmel til, at en institution, der
udbetaler beskæftigelsesvederlag til en indsat, kan beslutte,
at erstatningsbeløb, der hidrører fra den indsattes
ansvarspådragende skadeforvoldelse på ting, der
tilhører en hvilken som helst af kriminalforsorgens
institutioner, kan modregnes i beskæftigelsesvederlaget.
Dette bør gælde, uanset af hvilken grund den indsatte
overføres til en anden institution. Den indsatte skal dog
mindst have udbetalt en ydelse til dækning af personlige
fornødenheder, jf. § 74, stk. 1, 2. pkt.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
20.
3.10. Erstatning for
udførelse af for meget samfundstjeneste
3.10.1. Gældende ret
Efter straffuldbyrdelseslovens § 106,
stk. 1, har en indsat ret til erstatning efter reglerne i
retsplejelovens § 1018 a, hvis den indsatte uforskyldt
har udstået fængselsstraf i for lang tid, været
anbragt i forhørscelle, strafcelle eller sikringscelle eller
været udelukket fra fællesskab.
Tilsvarende har en dømt, der har
udstået straf på bopælen under intensiv
overvågning og kontrol, ret til erstatning, hvis den
dømte har udstået straf i for lang tid, jf.
§ 106, stk. 2.
Efter straffuldbyrdelseslovens § 107 kan
den, der under fuldbyrdelse af straf mv. har været udsat for
andre uforskyldte indgreb end de i § 106 nævnte,
tillægges erstatning efter reglerne i retsplejelovens
§ 1018 a.
Krav om erstatning efter §§ 106 og
107 skal efter § 108 fremsættes over for
kriminalforsorgen inden 2 måneder efter, at indgrebet er
ophørt. Fremsættes kravet efter udløbet af
denne frist, kan det dog behandles, hvis overskridelsen findes
undskyldelig.
Justitsministeriet har i medfør af
straffuldbyrdelseslovens § 109 fastsat nærmere
regler om behandlingen af krav fra dømte og
varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte
indgreb under fuldbyrdelse af straf mv. ved bekendtgørelse
nr. 319 af 19. april 2006. Det fremgår bl.a. heraf, at
afgørelse af krav om erstatning efter
straffuldbyrdelseslovens §§ 106 og 107 træffes
af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Krav om erstatning som følge af indgreb,
der ikke er omfattet af straffuldbyrdelseslovens
§§ 106 eller 107, må rejses på grundlag
af dansk rets almindelige erstatningsregler (culpareglen).
Det følger af retsplejelovens
§ 1018 a, at erstatning ydes for økonomisk skade
samt for lidelse for tort, ulempe og forstyrrelse eller
ødelæggelse af stilling og forhold. Erstatning for
økonomisk skade ydes i det omfang, den indsatte kan
godtgøre, at tabet er en følge af indgrebet. Den
indsatte skal endvidere i fornødent omfang kunne dokumentere
tabets størrelse. Godtgørelse for ikke
økonomisk skade i anledning af straffeprocessuelle indgreb
ydes som udgangspunkt efter takster fastsat af Rigsadvokaten.
Fastsættelsen af godtgørelsens størrelse ved
uberettiget indgreb under strafafsoningen sker med udgangspunkt i
Rigsadvokatens takster.
Erstatningen ydes på et objektivt grundlag,
det vil sige uafhængigt af, om der er begået fejl eller
forsømmelser. Dog følger det af § 1018 a,
stk. 3, at erstatning kan nedsættes eller nægtes,
hvis den sigtede selv har givet anledning til
foranstaltningerne.
3.10.2. Justitsministeriets
overvejelser
Hverken straffuldbyrdelseslovens § 106
eller § 107 omfatter efter sin ordlyd erstatning i
tilfælde, hvor en dømt på grund af en
myndighedsfejl har afviklet for meget samfundstjeneste.
Der har i praksis været eksempler på,
at en dømt har afviklet for meget samfundstjeneste på
grund af en myndighedsfejl. Det kan f.eks. forekomme, at
tilsynsmyndigheden ikke har været opmærksom på,
at en betinget straf med vilkår om samfundstjeneste har
været medinddraget i en senere ubetinget dom, og
således har ladet den dømte fortsætte
afviklingen af samfundstjeneste.
I de konkrete sager har den dømte
fået erstatning efter dansk rets almindelige
erstatningsregler, idet afviklingen af den overskydende
samfundstjeneste har beroet på en myndighedsfejl.
Erstatningens størrelse er blevet fastsat
skønsmæssigt under hensyntagen til bl.a. arbejdets
karakter og den almindelig timeløn for tilsvarende
arbejde.
Efter Justitsministeriets opfattelse er der
således hjemmel efter dansk rets almindelige
erstatningsregler til at udbetale erstatning i de tilfælde,
hvor en dømt har udført for meget samfundstjeneste,
fordi en myndighed har handlet ansvarspådragende. Da der
imidlertid i straffuldbyrdelsesloven findes en bestemmelse om
erstatning på objektivt grundlag for uforskyldt udstået
fængselsstraf i for lang tid, anbringelse i
forhørscelle mv. eller udelukkelse fra fællesskab,
bør der efter ministeriets opfattelse indføres en
tilsvarende bestemmelse for så vidt angår for meget
afviklet samfundstjeneste.
Justitsministeriet finder, at godtgørelsen
for ikke økonomisk skade i lighed med kriminalforsorgens
hidtidige praksis bør fastsættes med udgangspunkt i
den almindelige timeløn for tilsvarende arbejde.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr.
21.
3.11. Domstolsprøvelse
af afslag på erstatning
3.11.1. Gældende ret
Straffuldbyrdelsesloven indeholder regler om
særlig let adgang til domstolsprøvelse af visse
endelige administrative afgørelser, således at den
dømte inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
den pågældende, kan kræve afgørelsen
indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 112.
De afgørelser, der er omfattet af
ordningen, vedrører straffetidsberegning, tilbageholdelse af
breve af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved
lovovertrædelsen, afgørelser om disciplinærstraf
i form af strafcelle i mere end 7 dage, konfiskation, modregning af
erstatningsbeløb af en vis størrelse, nægtelse
af prøveløsladelse, genindsættelse af en
prøveløsladt, indsættelse af en betinget
benådet, og afgørelser om nægtelse af erstatning
i anledning af uforskyldt udståelse af fængselsstraf i
for lang tid eller anbringelse i strafcelle i mere end 7 dage.
Det fremgår af lovens forarbejder, at de
afgørelser der er omfattet af den særlig lette adgang
til domstolsprøvelse, er udvalgt, fordi de har lighed med
straffesager eller i øvrigt har særligt indgribende
betydning for den indsatte, hvorimod bl.a. afgørelser, der
er begrundet i hensynet til at opretholde orden og sikkerhed i
kriminalforsorgens institutioner, er holdt uden for ordningen.
Ved bekendtgørelse nr. 397 af 17. maj 2001
har justitsministeren bl.a. bestemt, at begæring om
domstolsprøvelse af en afgørelse, der kan
kræves indbragt til prøvelse ved domstolene efter
straffuldbyrdelseslovens § 112, kan fremsættes
skriftligt eller mundtligt over for enhver af kriminalforsorgens
institutioner eller afdelinger og over for Direktoratet for
Kriminalforsorgen. Begæringer, der fremsættes over for
en af kriminalforsorgens institutioner eller afdelinger, oversendes
hurtigst muligt til direktoratet.
Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens
§ 114, at sagen uden unødigt ophold indbringes for
retten af justitsministeren.
Afgørelser efter straffuldbyrdelsesloven,
der ikke er omfattet af den særlig lette adgang til
domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelseslovens
§ 112, kan prøves af domstolene efter grundlovens
§ 63, hvilket forudsætter, at den dømte selv
udtager en stævning mod Direktoratet for
Kriminalforsorgen.
3.11.2. Justitsministeriets
overvejelser
Som nærmere beskrevet under pkt. 3.10.1 har
en indsat efter straffuldbyrdelseslovens §§ 106 og
107 ret til erstatning efter retsplejelovens § 1018 a,
hvis den pågældende uforskyldt har været udsat
for indgreb under straffuldbyrdelsen.
Som nævnt under pkt. 3.11.1 er
nægtelse af erstatning for visse uforskyldte indgreb omfattet
af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse. Det
drejer sig om uforskyldt udståelse af fængselsstraf i
for lang tid eller anbringelse i strafcelle i mere end 7 dage, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 9.
Justitsministeriet er bekendt med, at der har
været divergerende afgørelser i retspraksis af
spørgsmålet om, hvorvidt erstatningskrav efter
straffuldbyrdelseslovens §§ 106-107, herunder
tilfælde omfattet af straffuldbyrdelsesloven § 112,
nr. 9, kan behandles efter de processuelle regler i retsplejelovens
kapitel 93 a.
Retsplejelovens kapitel 93 a indeholder regler om
erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.
Heriblandt indeholder § 1018 a og § 1018 d
regler om erstatning på objektivt grundlag for uberettiget
frihedsberøvelse i anledning af strafferetlig
forfølgning. Efter § 1018 a, stk. 1, har den,
der har været anholdt eller varetægtsfængslet som
led i en strafferetlig forfølgning, således krav
på erstatning for den derved tilføjede skade. Desuden
tilkommer der efter retsplejelovens § 1018 d den, der har
udstået fængselsstraf eller været undergivet
anden strafferetlig retsfølge, erstatning efter reglerne i
§ 1018 a, hvis anke eller genoptagelse medfører
bortfald af retsfølgen.
Efter retsplejelovens § 1018 e
træffer statsadvokaterne afgørelse vedrørende
krav om erstatning efter kapitel 93 a, og Rigsadvokaten behandler
klager over statsadvokaternes afgørelser. Rigsadvokatens
afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Efter retsplejelovens § 1018 f
skal anklagemyndigheden efter begæring fra den
erstatningssøgende indbringe en afgørelse, der er
truffet af Rigsadvokaten om ikke at imødekomme et
erstatningskrav, for domstolene.
Retsplejelovens § 1018 h giver mulighed
for, at erstatningskrav, der på grundlag af dansk rets
almindelige erstatningsregler (culpaansvar) rejses af sigtede,
domfældte eller andre i anledning af strafferetlig
forfølgning, på begæring behandles efter
reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a.
Af forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven
fremgår bl.a. følgende om retstilstanden før
straffuldbyrdelseslovens ikrafttrædelse, jf. pkt. 9.1.1 i de
almindelige bemærkninger til det pågældende
lovforslag:
»Retsplejelovens § 1018 d giver
som nævnt alene krav på erstatning på objektivt
grundlag for det forhold, at frihedsstraf eller anden strafferetlig
retsfølge er fuldbyrdet. Bestemmelsen giver derimod ikke
krav på erstatning på objektivt grundlag for
foranstaltninger eller indgreb, der finder sted under fuldbyrdelse
af straf mv. Sådanne krav afgøres på grundlag af
dansk rets almindelig erstatningsregler. Anmoder den
pågældende om det, skal sådanne krav behandles
efter de processuelle regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf.
retsplejelovens § 1018 h.
Der er endvidere ikke i
fuldbyrdelsesbekendtgørelsen eller i cirkulærer
fastsat regler om erstatning i anledning af foranstaltninger under
fuldbyrdelsen af straf mv. Konkrete erstatningskrav er i en
årrække efter aftale mellem Direktoratet for
Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten blevet behandlet efter
principperne i retsplejelovens kapitel 93 a, og Rigsadvokaten har i
enkelte sager efter indstilling fra Direktoratet for
Kriminalforsorgen tilkendt indsatte erstatning for uberettiget
ikendelse af strafcelle og uberettiget anbringelse i
sikringscelle.«
Endvidere fremgår følgende af de
specielle bemærkninger til forslaget til
straffuldbyrdelseslovens § 112:
»Som det fremgår, tager
domstolsprøvelsen efter § 112, nr. 9, for så
vidt angår erstatning for fuldbyrdelse af frihedsstraf alene
sigte på tilfælde, hvor den indsatte uforskyldt har
udstået fængselsstraf i for lang tid. Om
domstolsprøvelse i tilfælde, hvor anke eller
genoptagelse medfører bortfald eller formildelse af den
idømte straf, gælder som hidtil retsplejelovens
§ 1018 d. Der henvises endvidere til retsplejelovens
§ 1018 h, hvorefter en indsat som hidtil kan forlange et
erstatningskrav vedrørende foranstaltninger eller indgreb
under straffuldbyrdelsen, der rejses på grundlag af dansk
rets almindelige erstatningsregler, behandlet efter de processuelle
regler i retsplejelovens kapitel 93 a, jf. herved pkt. 9.1.1.
ovenfor i de almindelige bemærkninger til
lovforslaget.«
Lovens forarbejder kan give det indtryk, at alle
erstatningskrav vedrørende indgreb under straffuldbyrdelsen
blev behandlet efter retsplejelovens kapitel 93 a i tiden
før straffuldbyrdelseslovens ikrafttrædelse, og at en
sådan behandling fortsat kan finde sted i dag.
Justitsministeriet er imidlertid efter
drøftelse med Rigsadvokaten og Direktoratet for
Kriminalforsorgen af den opfattelse, at det anførte i
lovforslagets bemærkninger om aftalen mellem
kriminalforsorgen og Rigsadvokaten om behandling af erstatningskrav
i anledning af fuldbyrdelse af straf formentlig beror på en
fejlagtig forståelse af en aftale mellem Rigsadvokaten og
Direktoratet for Kriminalforsorgen, som fremgår af et brev af
10. august 1989 fra Rigsadvokaten. Den pågældende
aftale ses rettelig at gå ud på, at anklagemyndigheden
skulle behandle erstatningskrav i sager, hvor der er nyt
spørgsmål om erstatning for uberettiget
varetægtsfængsling og afsoning i for lang tid som
følge af myndighedernes ansvarspådragende forhold.
Disse erstatningskrav blev behandlet efter retsplejelovens
§ 1018 h og skulle af anklagemyndigheden efter anmodning
fra den erstatningssøgende indbringes for retten efter
retsplejelovens § 93 a. Det fremgår af
Rigsadvokatens brev, at den pågældende aftale var
indgået af praktiske årsager for at undgå
vanskeligheder med placering af ansvar hos enten
politiet/anklagemyndigheden eller kriminalforsorgen.
Endvidere bemærkes det, at det af
betænkning nr. 1181/1989, som er nærmere omtalt under
pkt. 2.1 ovenfor, fremgår, at Direktoratet for
Kriminalforsorgen (og ikke Rigsadvokaten som anført i
bemærkningerne til lovforslaget) i nogle konkrete
tilfælde har tilkendt erstatning for uberettiget ikendelse af
strafcelle og uberettiget anbringelse i sikringscelle.
Som anført ovenfor blev der med
straffuldbyrdelsesloven indført særlige regler om
domstolsprøvelse af krav om erstatning for uberettiget
afsoning i for lang tid, idet krav herom nu er omfattet af den
særlige lette adgang til
domstolsprøvelse, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 9.
Det er Justitsministeriets opfattelse, at
straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 9, endeligt
gør op med, hvilke erstatningskrav som følge af
indgreb under straffuldbyrdelsen der skal være genstand for
en særlig let adgang til domstolsprøvelse. De
erstatningskrav, der ikke er omfattet af § 112, nr. 9,
kan således alene indbringes for domstolene i medfør
af grundlovens § 63. Det er desuden Justitsministeriets
opfattelse, at den administrative afgørelse af
spørgsmål om erstatning for uforskyldte indgreb under
straffuldbyrdelsen - uanset om indgrebet falder inden for eller
uden for straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 9 - skal
afgøres af kriminalforsorgen, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 109, og ikke tillige kan afgøres af
anklagemyndigheden, jf. retsplejelovens § 1018 e.
Ud over det ovenfor anførte om
lovforslagets bemærkninger kan der henvises til, at det af
Straffelovrådets betænkning nr. 1355/1998
fremgår, at det ved udvælgelsen af de typer af
afgørelser om nægtelse af erstatning for uforskyldte
indgreb, der skal være omfattet af
domstolsprøvelsesadgangen i straffuldbyrdelsesloven (jf.
lovens § 112, nr. 9), må kræves, at selve
indgrebet er undergivet domstolsprøvelse (jf. lovens
§ 112, nr. 1-8). I modsat fald kan den indsatte
omgå den udtømmende opremsning af, hvilke indgreb mv.
der i sig selv er undergivet domstolsprøvelse i
medfør af straffuldbyrdelsesloven, ved at rejse sagen som en
erstatningssag om uforskyldt indgreb.
Der kan i øvrigt henvises til Østre
Landsrets domme refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 2001,
side 2181, og 2007, side 1126. I disse domme nåede
Østre Landsret frem til, at spørgsmål om
erstatning for indgreb under strafafsoningen ikke kunne
prøves efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a, da der
ikke var tale om strafferetlig forfølgning.
I overensstemmelse hermed forudsættes det
med det ovenfor anførte, at krav om erstatning for
uberettigede indgreb under straffuldbyrdelsen ikke kan behandles
efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a. Justitsministeriet
finder ikke, at der er behov for særlige regler om let adgang
til domstolsprøvelse af sådanne krav. Krav, der
ikke er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 112, vil
derfor alene kunne indbringes for domstolene i medfør af
grundlovens § 63.
3.12. Retsafgift
3.12.1. Gældende ret
Efter § 112 i straffuldbyrdelsesloven
kan endelige administrative afgørelser inden 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt den dømte, af denne
kræves indbragt til prøvelse for retten, hvis der er
tale om
1) en
afgørelse efter § 14 eller § 16 om
straffetidsberegning, medmindre klagen er begrundet i uenighed om
straffedommens fortolkning, jf. retsplejelovens
§ 998,
2) en
afgørelse efter § 55, stk. 4, om
tilbageholdelse af brev, såfremt afgørelsen er
begrundet i hensynet til beskyttelse af den forurettede ved
lovovertrædelsen,
3) en
afgørelse efter § 70, stk. 1, jf.
§ 67, om disciplinærstraf i form af strafcelle i
mere end 7 dage,
4) en
afgørelse efter § 73 om konfiskation af genstande
eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag,
der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse,
5) en
afgørelse efter § 74 om modregning af
erstatningsbeløb, der overstiger størrelsen af det i
nr. 4 nævnte ugentlige vederlag,
6) en
afgørelse efter § 80 om nægtelse af
prøveløsladelse i henhold til straffelovens
§ 38, stk. 1, eller om nægtelse af
prøveløsladelse i henhold til straffelovens
§ 41, når 14 år af straffen af fængsel
på livstid er udstået,
7) en
afgørelse efter § 86, stk. 4, om
genindsættelse af en prøveløsladt til
udståelse af reststraf i henhold til straffelovens
§ 40, stk. 2 eller 3, eller til udståelse af
straf af fængsel på livstid i henhold til straffelovens
§ 42, stk. 2,
8) en
afgørelse efter § 88, jf. § 86,
stk. 4, om indsættelse af en betinget benådet til
udståelse af straf eller reststraf i henhold til
straffelovens § 43 eller
9) en
afgørelse om nægtelse af erstatning efter
§ 106 i anledning af uforskyldt udståelse af
fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle,
jf. nr. 3.
Kræver den dømte en endelig
administrativ afgørelse indbragt for retten efter
§ 112, indbringer justitsministeren (Direktoratet for
Kriminalforsorgen) sagen for retten uden unødigt ophold, jf.
straffuldbyrdelseslovens § 114.
Retten afgør ved kendelse, om en anlagt sag
skal afvises, eller om afgørelsen skal stadfæstes,
ændres eller ophæves, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 118. Kendelser, der er afsagt af en byret, kan
kæres til landsretten af dem, der efter
straffuldbyrdelseslovens § 115, stk. 1, er parter i
sagen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 120, stk. 1.
Efter lovens § 121, stk. 1, 1. pkt., kan kendelser,
der er afsagt af landsretten, som udgangspunkt ikke kæres.
Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til
kære, hvis sagen er af principiel karakter, jf.
§ 121, stk. 1, 2. pkt.
Det følger af § 1, stk. 1,
1. pkt., i lov om retsafgifter, at der ved anlæg af en civil
retssag skal betales en retsafgift på 500 kr. Efter
§ 12 i lov om retsafgifter er visse sager dog afgiftsfri,
herunder bl.a. prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse og visse beslutninger om administrativ
udvisning mv., behandlet efter udlændingelovens kapitel 7
b.
Det følger endvidere af § 54 i
lov om retsafgifter, at der for kære til landsret svares en
retsafgift på 400 kr. og for kære til Højesteret
en retsafgift på 750 kr. Efter § 55 i lov om
retsafgifter er kære iværksat af parter i en sag, der
er fritaget for afgift i medfør af § 12,
stk. 1, nr. 1-6, dog afgiftsfri. Administrative
afgørelser, som efter straffuldbyrdelseslovens
§ 112 indbringes til prøvelse for retten, er ikke
undtaget fra retsafgifter efter §§ 12 og 55 i lov om
retsafgifter.
I Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer, 1.
udgave, 2003, side 244, anføres følgende for så
vidt angår retsafgifter:
»Særligt vedrørende
retsafgifter bemærkes, at retsafgiftsloven ikke indeholder
nogen udtrykkelig undtagelse for opkrævning af retsafgifter i
sager efter sfl. § 112, men der synes at have dannet sig
en praksis, hvorefter der ikke opkræves retsafgift i disse
sager.«
Vestre Landsret har dog i en kendelse trykt i
Ugeskrift for Retsvæsen, 2009, side 591, hvor byretten havde
bestemt, at Direktoratet for Kriminalforsorgen skulle betale 400
kr. i kæreafgift, anført følgende:
»Det fremgår af retsafgiftslovens
§ 54, at der for kære til landsretten skal betales
400 kr. i retsafgift. I retsafgiftslovens § 55 er
opregnet - blandt andet med en henvisning til retsafgiftslovens
§ 12, stk. 1 nr. 1-6 - de situationer, hvor
kære er afgiftsfri.
Retsafgiftslovens § 55 er en
udtømmende opregning af undtagelserne til hovedreglen i
retsafgiftslovens § 54. Da kæremål i henhold
til straffuldbyrdelsesloven ikke er medtaget i denne opregning,
stadfæstes byrettens afgørelse.«
Der synes således at være en vis
usikkerhed i praksis om, hvorvidt endelige administrative
afgørelser, som efter straffuldbyrdelseslovens
§ 112 indbringes til prøvelse for retten, er
undtaget fra retsafgifter.
3.12.2. Justitsministeriets
overvejelser
Det foreslås at ændre lov om
retsafgifter, så det udtrykkeligt kommer til at fremgå
af loven, at sager vedrørende endelige administrative
afgørelser, som efter § 112 i
straffuldbyrdelsesloven kan kræves indbragt til
prøvelse for retten, er afgiftsfri. Det foreslås
endvidere at ændre lov om retsafgifter, så det
udtrykkeligt fremgår, at kære iværksat af parter
i disse sager er afgiftsfri.
En dømt kan som anført under pkt.
3.12.1 efter § 112 i straffuldbyrdelsesloven kræve
endelige administrative afgørelser omfattet af bestemmelsen
indbragt til prøvelse for retten inden 4 uger efter, at
meddelelsen er meddelt den dømte. Justitsministeren har
herefter pligt til at indbringe sagen for retten uden
unødigt ophold, jf. lovens § 114.
Udgangspunktet i lov om retsafgifter er, at
også offentlige myndigheder skal betale deres forbrug af
offentlige ydelser, således at der skabes et incitament for
myndigheder til ikke at anlægge unødvendige sager. For
sager, der anlægges af justitsministeren efter
straffuldbyrdelseslovens §§ 112 og 114, har
justitsministeren imidlertid ikke mulighed for at begrænse
antallet af sager. Det er Justitsministeriets opfattelse, at sager
om prøvelse af endelige administrative afgørelser
efter § 112 i straffuldbyrdelsesloven for så vidt
angår retsafgifter bør sidestilles med andre
sagstyper, hvor myndigheden ikke har mulighed for at vurdere,
hvilke sager der bør prøves ved domstolene og dermed
for at begrænse antallet af sager, der anlægges.
Således er bl.a. prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse og prøvelse af visse beslutninger om
administrativ udvisning mv. behandlet efter udlændingelovens
kapitel 7 b fritaget for retsafgifter. Justitsministeriet finder
det derfor hensigtsmæssigt, at der indsættes
udtrykkelige bestemmelser i lov om retsafgifter, hvorefter sager
der prøves efter § 112 i straffuldbyrdelsesloven,
fritages for retsafgifter.
Der henvises til lovforslagets § 2, nr.
1 og 2.
4. Ligestillingsvurdering af
lovforslaget
Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at
det - ud over par - næsten udelukkende er mødre, der i
medfør af straffuldbyrdelseslovens § 54 medbringer
børn under afsoningen. De foreslåede skærpede
betingelser for at have børn, der er fyldt 1 år, men
endnu ikke 3 år, hos sig i institutionen, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 9-10, vil således have større
betydning for kvinder end for mænd. Justitsministeriet finder
imidlertid ikke, at ligestillingsmæssige hensyn kan begrunde,
at de nuværende regler bibeholdes, idet den foreslåede
ændring bygger på tungtvejende hensyn til
børnene.
5. Lovforslagets
økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige
Med lovforslaget udvides kriminalforsorgens
reaktionsmuligheder i forhold til en række afgørelser
efter straffuldbyrdelsesloven. Disse dele af lovforslaget
skønnes ikke at medføre økonomiske og
administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. Det
bemærkes i den forbindelse, at udgifterne forbundet med
eventuel etablering af mulighed for at overvære gudstjenester
via elektroniske medier afholdes inden for kriminalforsorgens
ramme.
For så vidt angår de ændrede
regler i forhold til indsattes ret til at have børn, der er
fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig, herunder
vurderingen af, om det er forsvarligt at anbringe barnet i den
pågældende institution, bemærkes det, at
forslaget ikke skønnes at have økonomiske
konsekvenser for det offentlige, da det er ganske få
børn i den pågældende aldersgruppe, som
årligt har ophold i én af kriminalforsorgens
institutioner.
Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt
at have økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige af betydning.
6. Lovforslagets
økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet
Lovforslaget har ikke økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet.
7. Lovforslagets administrative
konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser
for borgerne.
8. Miljømæssige
konsekvenser
Lovforslaget har ingen miljømæssige
konsekvenser.
9. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige
aspekter.
10. Hørte myndigheder og
organisationer
Et udkast til lovforslaget har været sendt i
høring hos følgende myndigheder og organisationer
mv.:
Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø-
og Handelsretten, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske
Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen,
Procesbevillingsnævnet, Rigsadvokaten, Foreningen af
Statsadvokater, Foreningen af Offentlige Anklagere, Rigspolitiet,
Politiforbundet i Danmark, Politidirektørforeningen,
Kriminalforsorgsforeningen, Foreningen af
Fængselsinspektører m.fl., Fængselsforbundet i
Danmark, HK-Landsklubben for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgens
lokale præsteforening, Landsklubben af socialrådgivere
ansat i Kriminalforsorgen, Dansk Socialrådgiverforening,
Socialpædagogernes Landsforening, Advokatrådet, Danske
Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Institut for
Menneskerettigheder, Amnesty International, Retssikkerhedsfonden,
Retspolitisk Forening, Kriminalpolitisk Forening (KRIM), Det
Kriminalpræventive Råd, Ligebehandlingsnævnet,
Forbundet af offentligt ansatte, Kommunernes Landsforening,
Ankestyrelsen, Danske Regioner, Foreningen af Socialchefer i
Danmark, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk
Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab,
Retslægerådet, Dansk Journalistforbund, Danske Mediers
Forum, Børne- og Kulturchefforeningen, Red Barnet,
Børnerådet og Børnesagens
Fællesråd.
| | | 11. Sammenfattende skema | | | | | Positive konsekvenser/ mindreudgifter | Negative konsekvenser/ merudgifter | Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Ingen af betydning | Ingen af betydning | Administrative konsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Ingen af betydning | Ingen af betydning | Økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet | Ingen | Ingen | Administrative konsekvenser for
erhvervslivet | Ingen | Ingen | Administrative konsekvenser for
borgerne | Ingen | Ingen | Miljømæssige
konsekvenser | Ingen | Ingen | Forholdet til EU-retten | Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige
aspekter | | | |
|
Bemærkninger til lovforslagets
enkelte bestemmelser
I lovforslagets bilag 1 er de foreslåede
bestemmelser sammenholdt med de nugældende bestemmelser.
Til § 1
(Straffuldbyrdelsesloven)
Til nr. 1 (§ 23, stk. 2, nr.
6)
Ændringen er en redaktionel
konsekvensrettelse som følge af, at der indsættes nye
numre i bestemmelsen, jf. bemærkningerne nedenfor til
lovforslagets § 1, nr. 2.
Til nr. 2 (§ 23, stk. 2, nr. 8 og
nr. 9)
Den foreslåede bestemmelse i § 23,
stk. 2, nr. 8, indebærer, at
nærhedsprincippet kan fraviges for at undgå, at den
dømte afsoner i en institution i tilfælde, hvor den
dømte har begået strafbart forhold mod en ansat, der
gør tjeneste i institutionen, eller dennes
nærstående, idet hensynet til den ansatte i
sådanne situationer efter en konkret vurdering bør
kunne begrunde, at nærhedsprincippet fraviges. Det er efter
lovforslaget ikke et krav, at den dom, der skal afsones,
vedrører det forhold, som den pågældende
har begået mod en ansat i institutionen eller mod den
ansattes nærstående.
Forslaget til § 23, stk. 2, nr. 9, indeholder en opsamlingsbestemmelse,
der indebærer, at det geografiske nærhedsprincip kan
fraviges, hvis hensynet til retshåndhævelsen eller
andre særlige omstændigheder taler herfor.
Bestemmelsen kan f.eks. tænkes anvendt i
situationer, hvor en indsat har begået alvorlig kriminalitet
i nærheden af fængslet, og hvor hensynet til
retshåndhævelsen ikke skønnes at kunne
tilgodeses ved f.eks. fastsættelse af vilkår om, at den
indsatte ikke må besøge bestemte steder eller
opsøge bestemte personer i forbindelse med udgang fra
fængslet. Bestemmelsen kan endvidere tænkes anvendt i
situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt, at dømte i
samme sag afsoner i samme institution, hvilket navnlig kan
være tilfældet i sager om gruppevoldtægt,
systematisk seksuelt misbrug af børn og særligt grove
sager om vold. Bestemmelsen kan desuden tænkes anvendt i
sager, hvor den dømte har en sådan personlig relation
til en ansat i institutionen (uden at der er tale om
nærstående, jf. den gældende bestemmelse i
§ 23, stk. 2, nr. 7), at der efter en konkret
vurdering findes grundlag for at fravige nærhedsprincippet
for at undgå, at der opstår mistanke om, at den ansatte
ikke kan udføre tjenesten korrekt og uafhængigt.
Det forudsættes, at bestemmelsen vil
få et endog meget begrænset anvendelsesområde,
idet det også fremover vil være væsentligt at
fastholde som det klare udgangspunkt, at fængselsstraf
bør fuldbyrdes i nærheden af den dømtes
hjemsted.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.1.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 3 (§ 35, stk. 1, 2.
pkt.)
Forslaget indebærer, at § 35,
stk. 1, 2. pkt., udvides, således at institutionens
leder eller den, der bemyndiges hertil ikke blot - som i dag - kan
nægte bestemte indsatte at deltage i gudstjenester og andre
religiøse handlinger, der afholdes i institutionen, men
tillige kan begrænse antallet af deltagere til en
gudstjeneste mv., hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn
gør det påkrævet.
Den foreslåede ændring indebærer
endvidere, at indsatte, som ikke kan deltage i en gudstjeneste
på grund af en begrænsning af antallet af deltagere, i
stedet så vidt muligt skal tilbydes at overvære
gudstjenesten via elektroniske medier. Hvis der i den
pågældende institution ikke er mulighed for elektronisk
transmission af gudstjenesten, forudsættes det, at
institutionen tilstræber, at den indsatte snarest muligt
tilbydes adgang til en anden gudstjeneste eller alternativt en
samtale med en præst eller lignende, jf. § 35,
stk. 2.
Det forudsættes, at udvælgelsen af de
indsatte, som nægtes adgang til en gudstjeneste mv., vil ske
ud fra objektive og saglige kriterier, herunder således at
der så vidt muligt skabes variation i, hvilke indsatte der
nægtes deltagelse.
Det forudsættes endvidere, at de indsatte,
som fysisk deltager i gudstjenesten mv., i overensstemmelse med den
nuværende praksis i Vestre Fængsel informeres om, at
handlingen filmes, og at det alene er den pågældende
forkynder, der filmes.
Det foreslås i øvrigt at
videreføre den gældende ordning om, at bestemte
indsatte kan nægtes at deltage i gudstjenester mv., jf. den
nuværende bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens
§ 35, stk. 1, 2. pkt. Det bemærkes i den
forbindelse, at bestemmelsen kan finde anvendelse i eksempelvis
situationer, hvor en bestemt indsat har en voldsom eller truende
adfærd, hvor det ikke er ordens- eller
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tillade den
pågældende at deltage i gudstjenesten mv.
Det forudsættes, at også indsatte, som
er nægtet adgang til en gudstjeneste på baggrund af
ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, der knytter sig
specifikt til den pågældende indsatte, vil blive
tilbudt at overvære gudstjenesten via elektroniske medier, i
det omfang der er etableret mulighed herfor i den
pågældende institution. Det vil imidlertid - som i dag
- ikke være en forudsætning for at udelukke en bestemt
indsat fra deltagelse i en gudstjeneste på den nævnte
baggrund, at en sådan mulighed er etableret.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 4 (§ 42, stk. 2)
Ændringen er en redaktionel
konsekvensrettelse som følge af, at der indsættes et
nyt stykke i bestemmelsen, jf. bemærkningerne nedenfor til
lovforslagets § 1, nr. 5.
Til nr. 5 og 6 (§ 42, stk. 3 og
stk. 4, 2. pkt.)
Den foreslåede bestemmelse i § 42,
stk. 3, indebærer, at en
indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf.
§ 38, stk. 2, og som fremsætter ønske
om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen
ikke kan tilbyde beskæftigelse, i en kortere periode alene
skal have dækket sine personlige fornødenheder, hvis
den pågældende tidligere under strafudståelsen
har afvist tilbud om beskæftigelse. »En kortere
periode« skal i den forbindelse forstås som få
dage.
Ændringen af § 42, stk. 4, 2. pkt., indebærer, at
justitsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere
regler om den foreslåede ordning i § 42,
stk. 3, herunder således at omfanget af »en
kortere periode« fastlægges.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3.2. i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 7 (§ 45, stk. 3, 1.
pkt.)
Ændringen er en konsekvens af, at
Patientklagenævnet pr. 1. januar 2011 har skiftet navn til
Patientombuddet.
Til nr. 8 (§ 50, 3. pkt.)
Bestemmelsen indebærer, at den eksisterende
bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler
om, at indsatte er afskåret fra i et bestemt tidsrum at
forlange en afgørelse af spørgsmålet om
tilladelse til udgang (udgangskarantæne), udvides fra alene
at kunne ske i tilfælde, hvor en udgangstilladelse
tilbagekaldes på grund af den indsattes misbrug af udgang,
jf. § 49, nr. 1, til at omfatte alle tilfælde, hvor
udgangstilladelse tilbagekaldes eller nægtes på grund
af fare for misbrug, jf. § 46, stk. 1, nr. 2, og
§ 49, nr. 2.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.4.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 9 (§ 54, stk. 1)
Ændringen medfører, at en indsats ret
til at have sit barn hos sig i institutionen, hvis den indsatte
selv er i stand til at passe barnet, ændres fra at omfatte
børn under 3 år til alene at omfatte børn under
1 år.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.5.3 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 10 (§ 54, stk. 2)
Bestemmelsen indebærer, at indsatte har ret
til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år,
hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at
passe barnet, og institutionen og de sociale myndigheder finder, at
forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til
barnet.
Det forudsættes, at vurderingen af, om den
indsatte selv er i stand til at passe barnet, fortsat som
udgangspunkt skal foretages af de sociale myndigheder. Det
forudsættes endvidere, at de sociale myndigheder til brug for
vurderingen af, om forholdene i institutionen er forenelige med
hensynet til barnet, indhenter en udtalelse fra kriminalforsorgen
om forholdene i den pågældende institution, herunder de
bygningsmæssige forhold og den aktuelle sammensætning
af indsatte, og at kriminalforsorgen giver de sociale myndigheder
mulighed for at besigtige institutionen.
Det forudsættes endvidere, at sagsgangen
bliver sådan, at de sociale myndigheder først
foretager deres vurdering, og at institutionen herefter bl.a.
på grundlag af de sociale myndigheders vurdering foretager
sin endelige vurdering af spørgsmålet.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.5.3 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 11 (§ 57, stk. 3)
Bestemmelsen indebærer, at den eksisterende
hjemmel om adgang til at påhøre eller aflytte
telefonsamtaler i lukkede institutioner ændres, således
at det i bestemmelsen udtrykkeligt kommer til at fremgå, at
den også omfatter mulighed for optagelse af samtalerne. Der
forudsættes med lovforslaget ingen ændringer af den
gældende praksis med hensyn til de indsattes mulighed for at
få en generel tilladelse til at ringe til bestemte
telefonindehavere.
Bestemmelsen indebærer endvidere, at
optagelser af telefonsamtaler skal slettes senest 6 måneder
efter, at de er foretaget.
Det vil være en betingelse for at
påhøre, aflytte eller optage en telefonsamtale efter
bestemmelsen, at samtaleparterne forinden er gjort bekendt
hermed.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.6.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 12 (§ 57, stk. 4)
Bestemmelsen indebærer, at det udtrykkeligt
kommer til at fremgå af lovteksten, at den indsattes
telefonsamtaler med forsvareren i en verserende straffesag og med
andre, som den pågældende kan brevveksle ukontrolleret
med efter straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1,
ikke optages, påhøres eller aflyttes.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.6.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 13 (§ 57, stk. 5, 2.
pkt.)
Ændringen indebærer, at den
eksisterende hjemmel for justitsministeren til at fastsætte
regler om gennemførelsen af de indsattes ret til at
føre telefonsamtaler udvides således, at det
udtrykkeligt kommer til at fremgå, at der i den forbindelse
kan fastsættes regler om optagelse af telefonsamtaler og
kontrol af optagne samtaler.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.6.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 14 og 15 (§ 60, stk. 1 og
stk. 8)
Bestemmelsen indebærer, at det kommer til at
fremgå udtrykkeligt af lovteksten, at indgreb efter
§ 60, stk. 1 og stk. 8, kan foretages uden
retskendelse.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.7.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 16 (§ 63, stk. 1, nr.
2)
Bestemmelsen indebærer, at muligheden for
efter straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 1, nr. 2,
at udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte, hvis
det er påkrævet for at gennemføre en almindelig
sundhedskontrol, ophæves som overflødig, idet der ikke
længere foretages en almindelig sundhedskontrol af de
indsatte i kriminalforsorgens institutioner.
Til nr. 17 (§ 63, stk. 2)
Den foreslåede bestemmelse i § 63,
stk. 2, giver hjemmel til, at en indsat undtagelsesvist kan
udelukkes fra fællesskab i op til 5 dage, hvis det er
nødvendigt for at beskytte den pågældende mod
overgreb.
Det forudsættes, at udelukkelse fra
fællesskab af hensyn til den pågældende selv kun
anvendes, når ingen andre forhåndenværende
foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre, at den
pågældende indsatte ikke lider overlast.
Endvidere forudsættes det, at en
udelukkelse, der sker af hensyn til den indsattes egen sikkerhed,
vil være af så kort varighed som muligt (og som
anført højst 5 dage), idet der hurtigst muligt skal
tilvejebringes en varig løsning for den
pågældende.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.8.3.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 18 (§ 63, stk. 5)
Bestemmelsen indebærer, at det kommer til at
fremgå af loven, at beslutning efter § 63,
stk. 5, om, at isolation skal gennemføres på
skift i særligt sikrede afsnit og opholdsrum i forskellige
lukkede fængsler og arresthuse, såfremt der er en
særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte på ny vil
forsøge at undvige, træffes af Direktoratet for
Kriminalforsorgen.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.8.3.1 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 19 (§ 63, stk. 9)
Bestemmelsen indebærer, at der - ud over de
begrænsninger, der allerede ligger i de gældende
nødvendigheds-, proportionalitets- og skånsomhedskrav,
jf. straffuldbyrdelseslovens § 63, stk. 1, 5 og 6 -
indsættes en tidsgrænse for udelukkelse fra
fællesskab på 3 måneder. Direktoratet for
Kriminalforsorgen kan dog under helt særlige
omstændigheder træffe afgørelse om, at
udelukkelse fra fællesskab kan fortsætte ud over 3
måneder. Bestemmelsen forpligter i så fald direktoratet
til ugentligt at overveje at bringe udelukkelsen fra
fællesskab til ophør.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.8.3.1 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 20 (§ 74, stk. 1, 1.
pkt.)
Efter straffuldbyrdelseslovens § 74,
stk. 1, kan institutionen, såfremt den indsatte under
fuldbyrdelsen har forvoldt skade på institutionens ting ved
en erstatnings(ansvars)pådragende adfærd, bestemme, at
erstatningsbeløbet skal modregnes i den indsattes vederlag
for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 42, stk. 1. Det er efter Justitsministeriets
opfattelse tvivlsomt, om bestemmelsen giver grundlag for, at den
skadelidte institutions beslutning om modregning også kan
gælde for et beskæftigelsesvederlag, der udbetales af
en anden institution, som den pågældende
overføres til.
Med den foreslåede affattelse af
§ 74, stk. 1, 1. pkt., tilvejebringes der en klar
hjemmel til, at en institution kan foretage modregning for et
erstatningsbeløb vedrørende en indsats
skadeforvoldelse på ting, som tilhører en hvilken som
helst af kriminalforsorgens institutioner, i den indsattes
beskæftigelsesvederlag efter § 42, stk. 1.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.9.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 21 (§ 106, stk. 3)
Bestemmelsen giver ret til erstatning på
objektivt grundlag efter reglerne i retsplejelovens
§ 1018 a, hvis den indsatte uforskyldt har afviklet for
meget samfundstjeneste.
Det forudsættes, at godtgørelsen for
ikke økonomisk skade fastsættes med udgangspunkt i den
almindelige timeløn for tilsvarende arbejde.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.10.2 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 22 (§ 112, nr. 9)
Der er tale om en ændring, som
tydeliggør, at disciplinærstraf i form af strafcelle
skal have en varighed på mere end 7 dage, for at
afgørelsen herom er omfattet af straffuldbyrdelseslovens
§ 112, nr. 9.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.11.2. i
lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor
spørgsmålet om sammenhængen mellem
straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 9, og retsplejelovens
kapitel 93 a behandles.
Til nr. 23 (§ 125)
Bestemmelsen om, at revision af loven skal
fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2011-12,
ophæves.
Til § 2
(Retsafgiftsloven)
Til nr. 1 (§ 12, stk. 1)
§ 12 i lov om retsafgifter bestemmer, at
sager omfattet af bestemmelsen er afgiftsfri.
Det foreslås at indsætte et nyt nr. 7
i § 12, stk. 1, hvorefter endelige administrative
afgørelser, som efter § 112 i lov om fuldbyrdelse
af straf mv. kan kræves indbragt for retten, er
afgiftsfri.
Den foreslåede ændring
indebærer, at sager, der indbringes for retten af
justitsministeren (Direktoratet for Kriminalforsorgen) efter
§ 114 i lov om fuldbyrdelse af straf mv., er
afgiftsfri.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.12 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 2 (§ 51, stk. 1)
§ 51, stk. 1, i lov om retsafgifter
bestemmer, at der i en række nærmere angivne sagstyper,
som er afgiftsfri efter lovens § 12, stk. 1, heller
ikke svares afgift for anken.
Ved lov nr. 487 af 12. juni 2009 om ændring
af udlændingeloven og retsafgiftsloven (Behandling af sager
om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses
for en fare for statens sikkerhed m.v.) blev § 12 i lov
om retsafgifter ændret, således at sager om visse
beslutninger om administrativ udvisning mv., behandlet efter
udlændingelovens kapitel 7 b, blev afgiftsfri.
Den foreslåede ændring betyder, at det
udtrykkeligt fremgår af § 51, stk. 1, i lov om
retsafgifter, at også anke af disse sager er afgiftsfri.
Der tilsigtes i øvrigt ingen
ændringer af bestemmelsens anvendelsesområde.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.12 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 3 (§ 55, nr. 1)
§ 55 i lov om retsafgifter bestemmer, at
der i en række nærmere angivne sagstyper, som er
afgiftsfri efter lovens § 12, stk. 1, heller ikke
svares afgift for kære iværksat af parterne.
Det foreslås at ændre § 55,
nr. 1, så kære af kendelser efter § 120 i lov
om fuldbyrdelse af straf mv. er afgiftsfri.
Den foreslåede ændring
indebærer, at sager, der efter den foreslåede
§ 12, stk. 1, nr. 7, i lov om retsafgifter fritages
for retsafgift ved sagens anlæg, ligeledes fritages for
afgift ved kære iværksat af parterne.
Det foreslås endvidere, at det udtrykkeligt
skal fremgå af § 55, nr. 1, i lov om retsafgifter,
at også kære af sager om visse beslutninger om
administrativ udvisning mv., behandlet efter udlændingelovens
kapitel 7 b, er afgiftsfri.
Der tilsigtes i øvrigt ingen
ændringer af bestemmelsens anvendelsesområde.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.12 i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 3
Bestemmelsen fastsætter lovens
ikrafttrædelsestidspunkt. Det foreslås, at loven
træder i kraft den 1. april 2012.
Til § 4
Bestemmelsen vedrører lovens territoriale
gyldighed.
Den foreslåede bestemmelse fastslår,
at de foreslåede lovændringer ikke gælder for
Færøerne og Grønland. De foreslåede
ændringer af straffuldbyrdelsesloven, jf. lovforslagets
§ 1, kan dog ved kongelig anordning sættes helt
eller delvis i kraft for Færøerne med de
ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt
med gældende ret
Gældende
formulering | | Lovforslaget | | | | | | § 1 | | | | | | I straffuldbyrdelsesloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1162 af 5. oktober 2010, som
ændret ved lov nr. 183 af 8. marts 2011, foretages
følgende ændringer: | | | | § 23. Fængselsstraf skal,
så vidt det er praktisk muligt, fuldbyrdes i nærheden
af den dømtes hjemsted. Ved afgørelsen af, i hvilket
åbent eller lukket fængsel eller i hvilket arresthus
den dømte skal anbringes, skal der endvidere tages hensyn
til den dømtes egne ønsker, navnlig vedrørende
arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige
forhold. | | | Stk. 2. Reglerne
i stk. 1, 1. pkt., kan fraviges | | | 1-5)--- | | | 6) for at forhindre, at den indsatte undviger,
eller | | 1. I § 23, stk. 2, nr. 6,
udgår: »eller«. | 7) for at undgå, at den indsatte afsoner i
en institution, hvor en af den indsattes nærstående
gør tjeneste. | | 2. I § 23, stk. 2, indsættes
efter nr. 7 som nye numre: | | | »8) for at undgå, at den dømte
afsoner i en institution i tilfælde, hvor den dømte
har begået strafbart forhold mod en ansat, der gør
tjeneste i institutionen, eller dennes nærstående,
eller | | | 9) hvis hensynet til retshåndhævelsen
eller andre særlige omstændigheder taler
herfor.« | | | | § 35. En indsat har ret til at
deltage i gudstjenester, der afholdes i institutionen.
Såfremt ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn
gør det påkrævet, kan institutionens leder eller
den, der bemyndiges hertil, dog nægte en indsat adgang til at
deltage i gudstjenester. Stk. 2. --- | | 3. § 35, stk. 1, 2. pkt.,
ophæves og i stedet indsættes: »Såfremt ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet,
kan institutionens leder eller den, der bemyndiges hertil, dog
nægte bestemte indsatte adgang til at deltage i gudstjenester
og begrænse antallet af deltagere. Hvis det besluttes at
begrænse antallet af deltagere, skal de
pågældende indsatte i stedet så vidt muligt have
adgang til at overvære gudstjenesten via elektroniske
medier.« | | | | § 42. En indsat skal have udbetalt
vederlag for sin beskæftigelse. Vederlag skal også
udbetales til indsatte, der ikke kan tilbydes beskæftigelse,
eller som er uden beskæftigelse efter § 38,
stk. 2. Det samme gælder indsatte, der på grund af
sygdom er fraværende fra beskæftigelse. | | | Stk. 2. Andre
indsatte skal alene have dækket deres personlige
fornødenheder, jf. dog stk. 3 og § 110,
stk. 1. | | 4. I § 42, stk. 2. , ændres »stk. 3« til:
»stk. 4«. | Stk. 3.
Justitsministeren fastsætter regler om ydelser efter
stk. 1 og 2 og kan i den forbindelse fastsætte regler
om, at andre indsatte, der er fraværende fra
beskæftigelse, skal have udbetalt vederlag for
beskæftigelse. | | 5. I § 42 indsættes efter
stk. 2 som nyt stykke: »Stk. 3. En
indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf.
§ 38, stk. 2, og som fremsætter ønske
om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen
ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal i en kortere periode
alene have dækket sine personlige fornødenheder, hvis
den pågældende indsatte tidligere under
strafudståelsen har afvist tilbud om
beskæftigelse.« Stk. 3 bliver herefter stk. 4. | | | | | | 6. I § 42, stk. 3, der bliver
stk. 4, indsættes som 2. pkt.: »Der kan endvidere fastsættes regler
om ordningen i stk. 3.« | | | | § 45. En indsat har ret til
lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand. | | | Stk. 2. --- | | | Stk. 3.
Behandlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i den i
stk. 2 nævnte lov, herunder også for så vidt
angår adgang til at klage til patientklagenævnet over
anstaltens beslutning om tvangsbehandling. Patientrådgiver
beskikkes dog kun, hvis den pågældende ikke i forvejen
har en bistandsværge efter straffelovens
§ 71. | | 7. I § 45, stk. 3, 1. pkt.,
ændres »patientklagenævnet« til:
»Patientombuddet«. | Stk. 4. --- | | | | | | § 50. Justitsministeren
fastsætter regler om tilladelse til udgang. Det kan i
forbindelse med sådanne regler bestemmes, at tilladelse til
udgang først kan giver efter ophold i et bestemt tidsrum i
institutionen og efter udståelse af en bestemt del af
straffen, samt at tilladelse til udgang ikke kan gives i et tidsrum
af 3 måneder fra indsættelsen, hvis den indsatte er
udeblevet efter tilsigelse til afsoning. Det kan endvidere
bestemmes, at den indsatte efter udgangsmisbrug er afskåret
fra i et bestemt tidsrum at forlange en afgørelse af
spørgsmålet om tilladelse til udgang. | | 8. I § 50, 3. pkt., ændres
»efter udgangsmisbrug« til: », hvis tilladelse
til udgang afslås på grund af fare for misbrug, jf.
§ 46, stk. 1, nr. 2, eller hvis tilladelse til
udgang tilbagekaldes på grund af misbrug eller fare herfor,
jf. § 49, nr. 1 og 2,« | | | | § 54. En indsat har ret til at have
sit barn under 3 år hos sig i institutionen, hvis den
indsatte selv er i stand til at passe barnet. | | 9. I § 54, stk. 1, ændres
»under 3 år« til: »under 1
år«. | Stk. 2.
Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse
af denne ret. | | 10. I § 54 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2. En
indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men
ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er
i stand til at passe barnet, og institutionen og de sociale
myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med
hensynet til barnet.« Stk. 2 bliver herefter stk. 3. | | | | § 57. En indsat har, i det omfang det
er praktisk muligt, ret til at føre telefonsamtaler. | | | Stk. 2. Adgangen
til at føre telefonsamtaler kan nægtes, hvis dette
findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige
hensyn eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved
lovovertrædelsen. | | | Stk. 3. I lukkede
institutioner påhøres eller aflyttes telefonsamtalen
af personale i institutionen uden retskendelse, medmindre dette
ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte
grunde. Såfremt telefonsamtalen påhøres eller
aflyttes skal samtaleparterne forinden gøres bekendt
hermed. Stk. 4.
Justitsministeren kan fastsætte regler om
gennemførelsen af de indsattes ret til at føre
telefonsamtaler. | | 11. § 57,
stk. 3, affattes således: »Stk. 3. I
lukkede institutioner optages, påhøres eller aflyttes
telefonsamtalen uden retskendelse, medmindre dette ikke findes
nødvendigt af de i stk. 2 nævnte hensyn.
Såfremt samtalen optages, påhøres eller
aflyttes, skal samtaleparterne forinden gøres bekendt
hermed. Optagelser af telefonsamtaler slettes senest 6
måneder efter, at de er foretaget.« | | | | | | 12. I § 57 indsættes efter
stk. 3 som nyt stykke: »Stk. 4.
Telefonsamtaler med de i § 56, stk. 1, nævnte
personer og myndigheder m.v. optages, påhøres eller
aflyttes ikke.« Stk. 4 bliver herefter stk. 5. | | | | | | 13. I § 57, stk. 4, der bliver til
stk. 5, indsættes som 2. pkt.: »Der kan endvidere fastsættes regler
om optagelse af telefonsamtaler efter stk. 3 og om kontrol af
optagelserne.« | | | | § 60. Institutionen kan
undersøge, hvilke effekter en indsat har i sin besiddelse i
sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan
undersøgelse er nødvendig for at sikre, at
ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages,
herunder, | | 14. I § 60, stk. 1, indsættes
efter »Institutionen kan«: »uden
retskendelse«. | 1) når den indsatte indsættes i
institutionen, | | | 2) hvis den indsatte mistænkes for
uretmæssig besiddelse af effekter, | | | 3) før og efter besøg eller | | | 4) før og efter fravær fra
institutionen eller opholdsafdelingen. | | | Stk. 2-7.
--- | | | Stk. 8. Endvidere
kan institutionen gennemlæse og institutionens leder eller
den, der bemyndiges dertil, træffe bestemmelse om
tilbageholdelse af breve og andre optegnelser, som findes i den
indsattes besiddelse, hvis det skønnes påkrævet
af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. § 56
finder tilsvarende anvendelse. | | 15. I § 60, stk. 8, indsættes
efter »kan institutionen« og efter
»dertil,«: »uden retskendelse«. | Stk. 9. --- | | | | | | § 63. Institutionens leder eller den,
der bemyndiges dertil, kan udelukke en indsat fra fællesskab
med andre indsatte, hvis det er nødvendigt | | | 1) for at forebygge undvigelse, strafbar
virksomhed eller voldsom adfærd, | | | 2) for at gennemføre foranstaltninger, der
er nødvendige af sikkerhedshensyn eller påkrævet
for at gennemføre en almindelig sundhedskontrol eller
forebygge smittefare, eller | | 16. I § 63, stk. 1, nr. 2,
ændres »påkrævet for at gennemføre
en almindelig sundhedskontrol eller forebygge smittefare«
til: »for at forebygge smittefare«. | 3) fordi den indsatte udviser en grov eller oftere
gentagen utilladelig adfærd, som er åbenbart uforenelig
med fortsat ophold i fællesskab med andre indsatte. Stk. 2-3.
--- Stk. 4. Hvis en
indsat afsoner straf for grov kriminalitet under anvendelse af
våben eller andre personfarlige metoder og under
fuldbyrdelsen af straffen eller under forudgående
varetægtsfængsling er undveget eller har forsøgt
at undvige ved anvendelse af våben eller andre personfarlige
metoder, kan det bestemmes, at isolation skal gennemføres
på skift i særligt sikrede afsnit og opholdsrum i
forskellige lukkede fængsler og arresthuse, såfremt der
er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte på
ny vil forsøge at undvige. Stk. 5-6.
--- | | 17. I § 63 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2.
Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan
undtagelsesvist udelukke en indsat fra fællesskab med andre
indsatte i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for at
beskytte den indsatte mod overgreb.« Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8. 18. I § 63, stk. 4, der bliver til
stk. 5, ændres »kan det bestemmes« til:
»kan Direktoratet for Kriminalforsorgen
bestemme«. | Stk. 7.
Udelukkelse fra fællesskab skal straks bringes til
ophør, når betingelserne herfor ikke længere er
opfyldt. Institutionen skal mindst én gang om ugen overveje
spørgsmålet om helt eller delvis at bringe
udelukkelsen fra fællesskab til ophør. Stk. 8.
Justitsministeren fastsætter regler om udelukkelse af
indsatte fra fællesskab med andre indsatte. | | 19. I § 63 indsættes efter
stk. 7, der bliver stk. 8, som nyt stykke: »Stk. 9.
Udelukkelse fra fællesskab må ikke overstige 3
måneder. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog
træffe afgørelse om udelukkelse fra fællesskab i
mere end 3 måneder, såfremt der foreligger helt
særlige omstændigheder. I givet fald finder
stk. 8, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.« Stk. 8 bliver herefter stk. 10. | | | | § 74. Såfremt den indsatte
under fuldbyrdelsen har forvoldt skade på institutionens ting
ved en erstatningspådragende adfærd, kan institutionen
bestemme, at erstatningsbeløbet skal modregnes i den
indsattes vederlag for beskæftigelse efter § 42,
stk. 1. Den indsatte skal dog mindst have udbetalt en ydelse
til dækning af personlige fornødenheder. | | 20. § 74,
stk. 1, 1. pkt., affattes således: »Såfremt den indsatte under
fuldbyrdelsen ved ansvarspådragende adfærd har forvoldt
skade på ting, der tilhører en af kriminalforsorgens
institutioner, kan den institution, hvor den pågældende
er indsat, bestemme, at erstatningsbeløbet skal modregnes i
den indsattes vederlag for beskæftigelse efter
§ 42, stk. 1.« | | | | § 106. Stk. 1. --- Stk. 2. En
dømt, der har udstået straf på bopælen
under intensiv overvågning og kontrol, har ret til erstatning
efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a, hvis den
dømte uforskyldt har udstået straf i for lang
tid. | | 21. I § 106 indsættes som
stk. 3: »Stk. 3. En
dømt, der uforskyldt har afviklet for meget
samfundstjeneste, har ret til erstatning efter reglerne i
retsplejelovens § 1018 a.« | | | | § 112. Endelige administrative
afgørelser kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt den dømte, af denne kræves indbragt til
prøvelse for retten, hvis der er tale om | | | 1-8) --- | | | 9) en afgørelse om nægtelse af
erstatning efter § 106 i anledning af uforskyldt
udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller
anbringelse i strafcelle, jf. nr. 3. | | 22. I § 112, nr. 9, indsættes efter
»strafcelle«: »i mere end 7 dage«. | | | | § 125. Forslag om revision af loven
fremsættes for Folketinget i folketingsåret
2011-12. | | 23. § 125 ophæves. | | | | | | § 2 | | | | | | I lov om retsafgifter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som
ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 487 af 12. juni 2009
og senest ved lov nr. 614 af 14. juni 2011, foretages
følgende ændringer: | | | | § 12. Afgiftsfri er sager om: 1-5) --- 6) prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse, 7-8) --- | | 1. I § 12, stk. 1, indsættes
efter nr. 6 som nyt nummer: »7) prøvelse af endelige
administrative afgørelser efter § 112 i lov om
fuldbyrdelse af straf m.v.,« Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9. | | | | § 51. For anke af de i
§ 12, stk. 1, nr. 1-6, omhandlede sager svares ingen
afgift. Stk. 2. --- | | 2. I § 51, stk. 1, ændres
»nr. 1-6« til: »nr. 1-6 og 8«. | | | | | | § 3 | | | | | | Loven træder i kraft den 1. april
2012. | | | | | | § 4 | | | | | | Loven gælder ikke for Færøerne
og Grønland. | | | Stk. 2.
§ 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller
delvis i kraft for Færøerne med de ændringer,
som de færøske forhold tilsiger. |
|