Fremsat den 11. november 2020 af skatteministeren (Morten Bødskov)
Forslag
til
Lov om ændring af selskabsskatteloven og
fondsbeskatningsloven1)
(Implementering af
skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes
CFC-regler)
§ 1
I selskabsskatteloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1084 af 26. juni 2020, foretages
følgende ændringer:
1. I
§ 8, stk. 2, 6. pkt., ændres
»stk. 7, 1. pkt., og stk. 10« til: »stk. 7, 10 og
14«.
2. § 32,
stk. 1 og 2, affattes således:
»Er et selskab eller en forening m.v. som
nævnt i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, et
moderselskab for et selvstændigt skattesubjekt
(datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne det
beløb, der er angivet i stk. 7-10, når beløbet
er positivt. Beskatning efter 1. pkt. sker kun, når
følgende betingelser er opfyldt:
1)
Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i
indkomståret udgør mere end 1/3 af datterselskabets
samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 4. Ved
bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst
hidrørende fra selskaber under datterselskabets bestemmende
indflydelse, hvis selskaberne er skattemæssigt
hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I stedet
inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende
selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte
eller indirekte ejerandele. Nedbringer moderselskabet direkte eller
indirekte sin ejerandel i datterselskabet, medregnes den indkomst,
som datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver til handelsværdien
på samme tidspunkt, dog højst et beløb, der
forholdsmæssigt svarer til den nedbragte ejerandel. Stk. 10,
3.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Skattepligtige tilskud
medregnes ikke ved opgørelsen af datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst.
2) Koncernen har
ikke valgt international sambeskatning efter § 31 A.
3)
Moderselskabets aktier i datterselskabet er ikke aktier eller
investeringsbeviser m.v. i investeringsselskaber efter
aktieavancebeskatningslovens § 19.
4)
Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gennem et
investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens §
19, og moderselskabet eller den direkte ejer af
investeringsbeviserne m.v. beskattes efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A.
5)
Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gennem en
juridisk person, der beskattes efter reglerne i § 13 F.
6)
Moderselskabets aktier i datterselskabet ejes ikke gennem et
arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af
§ 307 i lov om finansiel virksomhed, der beskattes efter
pensionsafkastbeskatningsloven.
Stk. 2. Er
datterselskabet et finansielt selskab, finder stk. 1 alene
anvendelse, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten, jf. stk. 5,
hidrører fra transaktioner med moderselskabet eller dets
tilknyttede personer, jf. stk. 6. Ved finansielt selskab
forstås enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i
direktiv 2016/1164/EU om regler til bekæmpelse af metoder til
skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre
markeds funktion.«
3. I
§ 32, stk. 3, 1. pkt.,
udgår »og aktiverne«.
4. I
§ 32, stk. 3, 2. pkt.,
ændres »4-13« til: »4-18«.
5. I
§ 32, stk. 3, 2. pkt.,
indsættes efter »hvori datterselskabet er«:
»skattemæssigt«.
6. § 32,
stk. 5-7, affattes således:
»Stk. 5.
CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende
indtægter og udgifter:
1)
Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede
renteudgifter samt provisioner og lignende, der er
fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de
tilsvarende skattepligtige provisioner og lign.
2)
Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på
fordringer, gæld eller finansielle kontrakter, der omfattes
af kursgevinstloven. Gevinst og tab på terminskontrakter
m.v., som tjener til sikring af driftsindtægter og
driftsudgifter, medregnes ikke, medmindre den skattepligtige
udøver næring ved køb og salg af fordringer og
finansielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed ved
finansiering.
3)
Skattepligtige royalties eller anden indkomst fra immaterielle
aktiver, jf. dog stk. 17. Immaterielle aktiver omfatter enhver
ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt
arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller
mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller
fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle
eller videnskabelige erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kreditter,
jf. afskrivningslovens § 40 A. Skattepligtige royalties og
anden indkomst fra immaterielle aktiver medregnes dog kun,
når aktiverne er erhvervet fra et andet land end det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende,
eller er oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede
personer i et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende. Er immaterielle aktiver
delvist omfattet af 3. pkt., medregnes en forholdsmæssig del
af indkomsten fra de immaterielle aktiver. Den
forholdsmæssige del opgøres som den del af den samlede
indkomst fra de immaterielle aktiver, der kan henføres til
værdien af de aktiver, der er erhvervet fra et andet land end
det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende, eller værdien af de aktiviteter, der er
udført af tilknyttede personer i et andet land end det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.
4)
Skattepligtige udbytter.
5) Skattepligtig
fortjeneste og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af
aktieavancebeskatningsloven.
6)
Skattemæssige fradrag, der vedrører indkomst som
nævnt i nr. 1-5.
7)
Skattepligtige indkomster ved finansiel leasing, herunder
fortjeneste og tab ved afståelse af aktiver, som har
været anvendt til finansiel leasing.
8) Indkomst fra
forsikrings- og bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed.
9) Indkomst fra
faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra varer og
tjenesteydelser, der købes fra og sælges til
tilknyttede personer, og som bidrager med ingen eller ringe
økonomisk værdi.
Stk. 6. Et
selskab anses for at være moderselskab for datterselskabet,
hvis det selv eller sammen med tilknyttede personer har en direkte
eller indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af
stemmerettighederne eller direkte eller indirekte ejer mere end 50
pct. af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af
overskuddet i datterselskabet. Ved tilknyttede personer
forstås et selvstændigt skattesubjekt, hvori
moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse i form af
stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere, eller hvorfra moderselskabet har ret til at modtage 25 pct.
eller mere af overskuddet. Ved tilknyttede personer forstås
desuden en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt,
som har direkte eller indirekte indflydelse i form af
stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere
i moderselskabet eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af
moderselskabets overskud. Har en fysisk person eller et
selvstændigt skattesubjekt direkte eller indirekte
indflydelse i moderselskabet og et eller flere selvstændige
skattesubjekter på 25 pct. eller mere, anses alle
berørte enheder, herunder moderselskabet, for tilknyttede
personer. Ved bedømmelsen af en fysisk persons
ejerbesiddelser efter 3. og 4. pkt. medregnes direkte og indirekte
indflydelse, som besiddes af den fysiske persons
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, af
en fond eller trust stiftet af den fysiske person eller dennes
nærtstående, eller af fonde og truster stiftet af
disse. Tilsvarende medregnes ejerbesiddelser i en trust, hvori den
fysiske person eller dennes nærtstående har indskudt
aktiver uden at være stifter. Agerer moderselskabet sammen
med en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt for
så vidt angår stemmerettigheder eller kapitalejerskab
af et andet selvstændigt skattesubjekt, skal moderselskabet
anses som indehaver af alle de berørte stemmerettigheder
eller hele den berørte kapital i det pågældende
selvstændige skattesubjekt.
Stk. 7. Et
moderselskab skal ved indkomstopgørelsen medregne den del af
datterselskabets indkomst opgjort efter danske regler, der svarer
til moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte
indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6, 1. pkt., som
moderselskabet har været i besiddelse af i
indkomståret. Besiddes den samme indflydelse i et
datterselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
medregnes indflydelsen hos det moderselskab, der besidder den
største direkte eller indirekte indflydelse. Besidder flere
moderselskaber lige stor indflydelse, medregnes indflydelsen hos
det øverste moderselskab. Der medregnes dog kun indkomst
optjent af datterselskabet i den del af moderselskabets
indkomstår, hvor moderselskabet anses for at være
moderselskab for datterselskabet. Indkomsten medregnes i det
indkomstår for moderselskabet, hvor datterselskabets
indkomstår afsluttes.«
7. § 32,
stk. 8, 1. pkt., affattes således:
»Ved afståelse af datterselskabets
aktiver og passiver, der er erhvervet eller oparbejdet, før
moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, skal
handelsværdien på det tidspunkt, hvor moderselskabet
blev moderselskab for datterselskabet, anvendes i stedet for
anskaffelsessummen, hvis moderselskabet er blevet moderselskab for
datterselskabet som følge af direkte eller indirekte
erhvervelse af ejerandele i datterselskabet fra en ikketilknyttet
person, jf. stk. 6.«
8. I
§ 32, stk. 8, 4. pkt.,
ændres »hvor koncernen fik kontrol over
datterselskabet« til: »hvor moderselskabet blev
moderselskab for datterselskabet«.
9. § 32,
stk. 10, affattes således:
»Stk. 10.
Nedbringer moderselskabet direkte eller indirekte sin ejerandel i
datterselskabet, skal der ved moderselskabets opgørelse af
indkomsten i datterselskabet medregnes den indkomst, som
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver, hvis afkast er omfattet
af stk. 5, til handelsværdien på samme tidspunkt, dog
højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer til
den nedbragte ejerandel. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, medregnes alene den hertil svarende
del af indkomsten efter 1. pkt. På samme måde medregnes
skattemæssige hensættelser i datterselskabet. 1.-3.
pkt. finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet fortsat er
moderselskab for datterselskabet. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, i det omfang moderselskabets
ejerandel nedbringes. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis
ejerandelene direkte eller indirekte overdrages til en
nærtstående, som omfattes af ligningslovens § 16
H, eller til et sambeskattet selskab, jf. § 31. Den
nærtstående eller det sambeskattede selskab
indtræder i moderselskabets anskaffelsessummer og
-tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang ejerandelen nedbringes.«
10. I
§ 32, stk. 13, 4. pkt.,
ændres »koncernen i hele perioden har bestemmende
indflydelse i datterselskabet« til: »moderselskabet i
hele perioden har været moderselskab for
datterselskabet«.
11. I
§ 32 indsættes som stk. 14-18:
»Stk. 14.
Modtager moderselskabet skattepligtige udbytter fra
datterselskabet, eller er moderselskabet skattepligtigt af
aktieavance ved afståelse af ejerandele i datterselskabet,
kan indkomst, der er medregnet i moderselskabets
indkomstopgørelse efter denne bestemmelse, modregnes i det
skattepligtige udbytte eller den skattepligtige aktieavance. Dette
gælder dog ikke, i det omfang der er sket modregning eller
udbetaling efter stk. 13. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning efter 1. pkt. alene ske
i den hertil svarende del af det skattepligtige udbytte eller den
skattepligtige aktieavance.
Stk. 15.
Moderselskabet kan vælge alene at medregne datterselskabets
CFC-indkomst ved indkomstopgørelsen efter stk. 7.
Datterselskabets fremførte og overførte underskud
medregnes forholdsmæssigt svarende til den andel, som
datterselskabets CFC-indkomst udgør af datterselskabets
samlede indkomst i det pågældende indkomstår. Den
resterende del af underskuddet kan ikke medregnes eller
fremføres. Indkomsten efter dette stykke kan ikke overstige
moderselskabets andel af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst.
Stk. 16.
Moderselskabet skal senest i forbindelse med afgivelse af
oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter
skattekontrollovens § 2 for det første
indkomstår, hvor moderselskabet skal medregne et
datterselskabs indkomst efter stk. 1, vælge, om der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15. Valget, der er bindende i 5
indkomstår, gælder for alle moderselskabets
datterselskaber, jf. stk. 6. Hvis valget ikke angives, eller
oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives
rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning af
datterselskabets samlede indkomst. Indgår moderselskabet i en
sambeskatning, er det ultimative moderselskabs valg i
bindingsperioden bindende for samtlige danske moderselskaber i
sambeskatningen. Moderselskabet skal ved udløbet af
bindingsperioden på ny vælge, om der alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, for en ny
bindingsperiode på 5 indkomstår. Ændrer
moderselskabet medregningsmetode, kan datterselskabets underskud
fra tidligere indkomstår ikke fremføres.
Stk. 17. Bliver
et selskab moderselskab for et datterselskab som følge af
direkte eller indirekte erhvervelse af ejerandele i datterselskabet
fra en ikketilknyttet person, jf. stk. 6, medregnes indkomst fra
datterselskabets eksisterende immaterielle aktiver ikke til
selskabets CFC-indkomst efter stk. 5, nr. 3. Ved eksisterende
immaterielle aktiver forstås de immaterielle aktiver, som
datterselskabet ejer på det tidspunkt, hvor moderselskabet
bliver moderselskab for datterselskabet.
Stk. 18. Stk. 17
finder ikke anvendelse, når værdien af datterselskabets
CFC-aktiver på det tidspunkt, hvor moderselskabet bliver
moderselskab for datterselskabet, udgør mere end 50 pct. af
værdien af selskabets samlede aktiver. Ved CFC-aktiver
forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Skal kun
en del af afkastet af et immaterielt aktiv medregnes ved
opgørelsen af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5.
pkt., medregnes kun en forholdsmæssig del af værdien af
aktivet ved opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne.
Opgørelsen foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier, dog medregnes immaterielle
aktiver til handelsværdien. Aktiver, hvis afkast er
skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede
fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i
opgørelsen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt. finder stk.
1, nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.«
§ 2
I fondsbeskatningsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, som
ændret senest ved § 5 i lov nr. 1052 af 30. juni 2020,
foretages følgende ændring:
1. I
§ 3 A, stk. 3, ændres
»som kontrolleres, jf. selskabsskattelovens § 32, stk.
6, af en afgiftspligtig omfattet af stk. 1« til:
»hvormed en afgiftspligtig omfattet af stk. 1 har en
forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2«.
§ 3
Stk. 1. Loven
træder i kraft den 1. januar 2021.
Stk. 2. Loven har
virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar
2021 eller senere.
Stk. 3. Selskaber og
foreninger m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1 og
§ 2, stk. 1, litra a, og fondsbeskatningslovens § 1, jf.
§ 12, skal ved opgørelsen af et datterselskabs eller et
fast driftssteds CFC-indkomst og datterselskabets eller det faste
driftssteds samlede skattepligtige indkomst efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 4, anse immaterielle aktiver
efter afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvis afkast er omfattet
af selskabsskattelovens § 32, stk. 5, for erhvervet til
handelsværdien ved begyndelsen af det første
indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller
senere. Skal kun en del af afkastet af et immaterielt aktiv
medregnes ved opgørelsen af CFC-indkomsten efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt.,
opgøres anskaffelsessummen efter 1. pkt. kun for en
forholdsmæssig del af aktivet. Den efter 1. pkt. opgjorte
anskaffelsessum anvendes tilsvarende ved beregninger efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 7-10. Det er en betingelse, at
det immaterielle aktiv ikke har givet afkast omfattet af
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6, i de
forudgående 3 indkomstår forud for det første
indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller
senere. Er det immaterielle aktiv erhvervet fra et koncernforbundet
selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller internt
overført til et fast driftssted eller et hovedkontor, jf.
selskabsskattelovens § 8, stk. 4, skal overdragelsen have
medført dansk eller udenlandsk beskatning af eventuelle
genvundne afskrivninger, gevinster eller tab. Immaterielle aktiver
omfattet af 1. pkt. anses for afskrevet maksimalt efter
afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt., fra og med det
første indkomstår, der påbegyndes den 1. januar
2021 eller senere. Er det immaterielle aktiv beskyttet efter anden
lovgivning, og er beskyttelsesperioden den 1. januar 2021 mindre
end 7 år, erstattes den sats, der er nævnt i
afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt., med en sats, der
svarer til, at den efter 1. pkt. opgjorte anskaffelsessum afskrives
med lige store årlige beløb over beskyttelsesperioden.
Afskrivninger på et immaterielt aktiv efter 5. og 6. pkt. kan
dog maksimalt udgøre indkomsten fra samme aktiv i det
enkelte indkomstår. Afskrivninger, der ikke er foretaget som
følge af 7. pkt., skal foretages i førstkommende
indkomstår, hvor afskrivningerne kan rummes inden for
indkomsten fra det immaterielle aktiv.«
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige
bemærkninger | | Indholdsfortegnelse | 1. | Indledning | | 1.1. | Lovforslagets
formål og baggrund | 2. | Lovforslagets
indhold | | 2.1. | Implementering af
skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes
CFC-regler | | | 2.1.1. | Gældende
ret | | | 2.1.2. | Den foreslåede
ordning | | | | 2.1.2.1. | Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler | | | | 2.1.2.2. | Implementering af
skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler - de overordnede
elementer | | | | 2.1.2.3. | Definitionen af
CFC-enhed og kontrol | | | | 2.1.2.4. | Definitionen af
CFC-indkomst | | | | 2.1.2.5. | Særligt om
afkast af immaterielle aktiver i opkøbte
selskaber | | | | 2.1.2.6. | Moderselskabets
medregning af CFC-enhedens indkomst | 3. | Økonomiske
konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det
offentlige | 4. | Økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. | 5. | Administrative
konsekvenser for borgerne | 6. | Klima- og
miljømæssige konsekvenser | 7. | Forholdet til
EU-retten | 8. | Hørte
myndigheder og organisationer m.v. | 9. | Sammenfattende
skema |
|
1. Indledning
1.1. Lovforslagets
formål og baggrund
Formålet med lovforslaget er at sikre
fuld implementering af de minimumskrav til CFC-reglerne, der
følger af artikel 7 og 8 i Rådets direktiv
2016/1164/EU af 12. juli 2016 vedrørende regler til
bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte
indvirker på det indre markeds funktion (herefter
"skatteundgåelsesdirektivet").
De såkaldte CFC-regler har til
formål at hindre, at mobil indkomst vilkårligt kan
flyttes til lavskattelande. CFC-regler går ud på, at
moderselskaber, der flytter aktiver til udenlandske datterselskaber
("Controlled Foreign Companies" - CFC), beskattes i hjemlandet af
den indkomst, der er placeret i udlandet. Herved sikres, at der i
moderselskabets hjemland sker beskatning af værdier, der er
skabt i hjemlandet. CFC-regler er internationalt anerkendte
værnsregler, og sådanne regler indgår derfor
også som et naturligt led i
skatteundgåelsesdirektivet.
Direktivets bestemmelser om CFC-regler
følger OECD's bedste praksis, der er gengivet i Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS) rapporten vedrørende
handlingspunkt 3 (Designing Effective Controlled Foreign Company
Rules).
Fælles internationale tiltag er vigtige,
hvis international skatteundgåelse skal bekæmpes
effektivt. Skatteundgåelsesdirektivet er et vigtigt
instrument til at sikre, at alle EU´s medlemsstater har
regler til forebyggelse af skatteundgåelse, der lever op til
visse minimumskrav. Skatteundgåelsesdirektivet skal
således sikre EU-landenes modstandsevne over for
grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse
på selskabsskatteområdet. De konkrete tiltag i
skatteundgåelsesdirektivet er dels en udmøntning af
internationalt vedtagne anbefalinger fra OECD, dels andre EU-tiltag
til at imødegå skatteundgåelse. Direktivreglerne
er generelle rammebestemmelser, hvilket betyder, at det overlades
til landene at gennemføre reglernes indhold på den
måde, der passer bedst til det enkelte lands
skattesystem.
Alle de daværende partier i Folketinget
indgik i 2017 en aftale om en styrket indsats mod international
skatteunddragelse. Af aftalen fremgår det bl.a., at
aftalepartierne noterer sig, at der i de senere år har
været stor fremdrift i fora som OECD og EU. Og
aftalepartierne er enige om, at det internationale samarbejde
fortsat skal prioriteres højt. Fokus for den fremadrettede
indsats vil være, at Danmark arbejder aktivt for at sikre
implementering af indgåede aftaler og vedtagelse af
yderligere internationale tiltag. Det indebærer bl.a., at
OECD-standarderne og anbefalingerne skal implementeres i Danmark,
herunder ved implementering af
skatteundgåelsesdirektivet.
Danmark har i mange år været
på forkant med bekæmpelsen af skatteundgåelse. I
dansk ret findes således allerede mange af de regler, der er
blevet drøftet internationalt i de senere år i EU og
OECD. Det er imidlertid væsentligt med henblik på at
skabe mere lige konkurrencevilkår, at andre landes
selskabsskattegrundlag heller ikke kan udvandes, og at selskabernes
overskud ikke kan flyttes til skattelylande. Det arbejde med
bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning (BEPS), der
foregik i OECD, og som udmøntede sig i en række
såkaldte BEPS-anbefalinger, har været et
væsentligt bidrag til det internationale samarbejde, der er
nødvendigt, hvis international skatteundgåelse skal
bekæmpes effektivt.
Regeringen anser det derfor også for
positivt, at en række af de væsentligste
BEPS-anbefalinger med skatteundgåelsesdirektivet er blevet
gjort obligatoriske for EU-landene.
Med vedtagelsen af
skatteundgåelsesdirektivet fastsættes der
minimumsregler, som skal modvirke udhuling af
selska?bsskattegrundlaget i EU og overførsel af
overskud ud af EU til lande med lav eller ingen beskatning. Netop
af hensyn til dette overordnede formål er det ifølge
betragtningerne til skatteundgåelsesdirektivet
afgørende, at landene som minimum opfylder
BEPS-anbefalingerne. Skatteundgåelsesdirektivet er ikke til
hinder for anvendelsen af bestemmelser, der har til formål at
sikre et højere beskyttelsesniveau for det danske
selskabsskattegrundlag. Sådanne bestemmelser vil kunne
være i både dansk lovgivning og i internationale
aftaler (hvilket i praksis vil være
dobbeltbeskatningsove?ren?skomsterne).
Dele af skatteundgåelsesdirektivet blev
implementeret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018. Denne lov
implementerer imidlertid ikke direktivets artikel 7 og 8, der
fastsætter minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler.
I dansk lovgivning er der allerede i dag
CFC-regler. Med dette lovforslag foreslås de gældende
regler justeret, således at skatteundgåelsesdirektivets
regler bliver fuldt ud implementeret i dansk ret, og Danmark lever
op til sine internationale forpligtelser.
Med forslaget har regeringen søgt en
balance, der sikrer, at Danmark fortsat har en robust
selskabsskattebase, men som samtidig søger at mindske de
administrative og økonomiske konsekvenser for helt
almindelige virksomheder.
På den ene side er det hensigten at
sætte barren højere end direktivets minimumskrav.
Danmark er - og skal fortsat være - foregangsland i kampen
mod skatteundgåelse, og en minimumsimplementering ville
indebære en svækkelse af gældende danske regler.
En sådan implementering vurderes at indebære et markant
mindreprovenu, der kan udgøre et milliardbeløb.
På den anden side er det vigtigt, at
Danmark som en lille og åben økonomi ikke
unødigt stiller danske virksomheder dårligere
konkurrencemæssigt. Ved lovforslaget er der derfor lagt
vægt på, at almindelige danske virksomheder ikke rammes
unødigt. Derved sikres fundamentet for mange danske
arbejdspladser - uden at svække reglernes
beskyttelsesniveau.
Med lovforslaget foreslås det på
den baggrund på visse punkter at opretholde gældende
CFC-regler, der går videre end minimumsforpligtelserne i
direktivet. Det drejer sig mere specifikt om, at de danske
CFC-regler finder anvendelse, uanset hvor datterselskabet er
hjemmehørende. De gældende regler herom opretholdes
med henblik på, at de danske selskabsskatteregler fortsat er
robuste og effektive i forhold til bekæmpelse af
skatteundgåelse. Alternativet ville være en kraftig
indskrænkning af det danske selskabsskattegrundlag, som ville
øge multinationale koncerners mulighed for
skatteundgåelse ved at placere koncernens renteudgifter i
Danmark eller ved at placere overskudsgivende mobile aktiviteter i
andre EU- og EØS-lande.
Samtidig foreslås det at målrette
reglerne, således at der så vidt muligt kun sker
beskatning, hvor det er hensigten, idet der dog er lagt vægt
på, at reglerne fortsat er robuste. Lovforslaget vurderes
således ikke at indebære en svækkelse af de
eksisterende CFC-regler.
Lovforslaget er en genfremsættelse af en
del af lovforslag nr. L 48 om ændring af selskabsskatteloven,
kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og
forskellige andre love (Implementering af
skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes
CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag
for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v.,
tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige
ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og
ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning
af finansielle konti m.v.), som blev fremsat den 6. november 2019 i
folketingssamlingen 2019-20, men som bortfaldt, i og med at
lovforslaget kun nåede en 1. behandling. Lovforslaget
omfatter udelukkende den del af L 48, der omhandlede implementering
af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler. I lovforslaget er indarbejdet de
ændringsforslag til CFC-reglerne, som skatteministeren
stillede i forbindelse med behandlingen af L 48, jf. L 48 bilag 16
og bilag 21. Ved de indarbejdede ændringsforslag
foreslås to materielle ændringer, således at
CFC-beskatningen efter forslaget til selskabsskattelovens §
32, stk. 4, maksimeres til datterselskabets samlede indkomst, og
således at der efter overgangsreglen i lovforslagets §
8, stk. 3, alene skal opgøres en ny afskrivningsberettiget
anskaffelsessum for en forholdsmæssig del af det immaterielle
aktiv, hvis afkastet fra det pågældende aktiv kun
delvist er CFC-indkomst.
2. Lovforslagets
indhold
2.1. Implementering
af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler
2.1.1. Gældende ret
Regler for beskatning af kontrollerede
udenlandske selskaber (CFC-reglerne) blev oprindeligt
indført i Danmark ved lov om ændring af forskellige
skattelove (International beskatning), lov nr. 312 af 17. maj 1995.
Baggrunden for regelsættet var, at kapitalens fri
bevægelighed på globalt plan gav koncerner muligheder
for at samle finansielle aktiviteter i datterselskaber i
lavskattelande og derved udhule det danske beskatningsgrundlag.
Tilsvarende regler var allerede indført i en række
andre lande for at sikre beskatningsgrundlaget i relation til
finansielle og mobile aktiviteter.
Uden CFC-regler er det muligt for
internationale koncerner at placere deres overskydende kapital i et
datterselskab i et lavskatteland og gennem udlån herfra
finansiere aktiviteter i andre af koncernens selskaber i
højskattelande. Herved vil koncernen opnå, at renter
beskattes i lavskattelande, mens renteudgifterne reducerer
skattebetalingen i selskaberne i højskattelande. Tilsvarende
vil koncernen kunne opnå skattefordele ved at placere
immaterielle aktiver som f.eks. patenter og varemærker i
lavskattelande, mens udviklingsomkostningerne placeres i
højskattelande.
Den 12. september 2006 afsagde EU-Domstolen
dom i den såkaldte Cadbury Schweppes-sag (C-196/04), hvor de
britiske CFC-regler blev bedømt. De daværende britiske
regler medførte, at britiske selskaber beskattedes af
overskud i CFC-datterselskaber i andre EU-lande, hvis overskuddet
dér beskattedes på et lavere niveau end i
Storbritannien. Britiske selskaber beskattedes derimod ikke af
overskud i britiske datterselskaber eller af overskud i
datterselskaber i andre EU-lande, hvor beskatningen var på
samme niveau. Domstolen slog fast, at EU-rettens regler om
etableringsfrihed skal fortolkes således, at en sådan
forskelsbehandling ikke er i overensstemmelse med EU-retten, hvis
kontrollerede datterselskaber reelt er etableret i en anden
medlemsstat og dér udøver ægte økonomisk
virksomhed.
De britiske CFC-regler havde store
lighedspunkter med de daværende danske CFC-regler. Det kunne
derfor ikke udelukkes, at de daværende danske CFC-regler i
visse tilfælde medførte beskatning af overskud i
datterselskaber i EU-lande, hvor beskatningen var i strid med
etableringsfriheden. Dommen medførte derfor, at de
daværende danske regler måtte justeres.
Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 blev de danske
CFC-regler derfor udvidet til at omfatte alle datterselskaber,
uanset om der er tale om danske eller udenlandske datterselskaber.
Der er dermed ingen forskelsbehandling. Danske moderselskaber
behandles ens, hvad enten de ejer et dansk datterselskab, et
udenlandsk datterselskab inden for EU/EØS eller et
udenlandsk datterselskab uden for EU/EØS.
CFC-reglerne medfører, at danske
moderselskaber bliver beskattet af indkomsten i kontrollerede
datterselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil
indkomst, dvs. indkomst, der relativt nemt kan flyttes til
udlandet. Dette betegnes som CFC-indkomst og omfatter særligt
finansielle indkomster og royalties fra immaterielle aktiver.
Reglerne finder tilsvarende anvendelse på udenlandske
selskabers faste driftssteder i Danmark, der kontrollerer
datterselskaber, og på danske fonde omfattet af
fondsbeskatningsloven. Reglerne finder tillige anvendelse på
danske selskaber og fonde, der har faste driftssteder i
udlandet.
Et moderselskab bliver CFC-beskattet af
datterselskabets indkomst, når følgende 3 betingelser
er opfyldt: 1) Selskabet er direkte eller indirekte aktionær
i datterselskabet, og koncernen har bestemmende indflydelse i
datterselskabet ved at råde over mere end 50 pct. af
stemmerettighederne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, 2)
datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end 50 pct. af
datterselskabets samlede indkomst, og 3) datterselskabets
finansielle aktiver udgør gennemsnitligt i
indkomståret mere end 10 pct. af selskabets samlede
aktiver.
Reglerne om CFC-beskatning finder ikke
anvendelse, hvis koncernen har valgt international sambeskatning,
idet hele koncernen i så fald er omfattet af dansk
beskatning.
CFC-reglerne skal forhindre, at mobile
indkomster placeres i udlandet for at opnå
skattemæssige fordele. CFC-indkomsten udgøres derfor
af de indkomstarter, som relativt nemt kan placeres uden for
Danmark. Det drejer sig bl.a. om renter, kursgevinster på
fordringer, udbytter, aktieavancer, visse royalties og
indtægter ved finansiel leasing. CFC-reglerne indeholder
også en regel, der skal forhindre, at reglerne omgås
ved, at datterselskabet afstås, i stedet for at
datterselskabet realiserer kursgevinster og aktieavancer ved, at
det afstår sin aktiebeholdning eller sine fordringer.
Nedbringes moderselskabets ejerandel i datterselskabet, skal
moderselskabet derfor beskattes, som om datterselskabet havde
afstået en tilsvarende andel af dets aktiver og passiver
omfattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven.
Banker og forsikringsselskaber samt andre
selskaber, som driver næring med finansielle indkomster, er
udtrykkeligt nævnt som selskaber med CFC-indkomst. Til
gengæld findes der en særregel om, at Skatterådet
kan tillade, at datterselskaber med koncession til at udøve
bl.a. bank- og forsikringsvirksomhed, og som er underlagt
offentligt tilsyn, undtages fra CFC-reglerne. Det er blandt andet
en forudsætning, at datterselskabets indkomst stammer fra
virksomhed med lokale og uafhængige kunder, og at selskabet
ikke er overkapitaliseret.
Indkomsten i datterselskabet opgøres
efter territorialprincippet, således at indkomsten
opgøres uden medregning af indkomsten i datterselskabets
faste driftssteder, som er beliggende uden for den stat, hvori
datterselskabet er hjemmehørende. Til gengæld finder
CFC-reglerne selvstændig anvendelse på disse faste
driftssteder.
Hvis et selskab opfylder betingelserne for at
skulle CFC-beskattes, skal moderselskabet ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst medregne datterselskabets indkomst.
Dette gælder dog alene, hvis indkomsten er positiv, og kun
for den andel af indkomsten, som svarer til moderselskabets
ejerandel i datterselskabet.
CFC-beskatningen af moderselskabet lempes
efter creditlempelsesprincippet, i det omfang datterselskabet er
blevet beskattet af indkomsten. Datterselskabets skat kan
således fratrækkes i moderselskabets CFC-beskatning.
Der kan dog ikke fratrækkes et større beløb end
moderselskabets CFC-beskatning.
2.1.2. Den
foreslåede ordning
2.1.2.1. Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler
Skatteundgåelsesdirektivet
fastslår, at EU-landene skal have regler om beskatning af
lavt beskattede kontrollerede udenlandske enheder og faste
driftssteder (CFC-beskatning). Et EU-land skal således
beskatte et selskab af indkomsten i en kontrolleret udenlandsk
enhed eller et fast driftssted beliggende i udlandet, hvis enheden
henholdsvis det faste driftssted er lavt beskattet. Ved
CFC-beskatningen af moderselskabet skal der gives mulighed for at
fradrage den skat, som enheden eller det faste driftssted har
betalt i hjemlandet (creditlempelse).
Direktivets anvendelse af udtrykket enhed skal
ses i lyset af direktivets artikel 1. Udtrykket omfatter
således enheder, der er skattemæssigt
hjemmehørende i et andet land end det EU-land, hvor
moderselskabet er hjemmehørende. Udtrykket omfatter
både (datter)selskaber og andre enheder, der anses for at
være selvstændige skattesubjekter. I det
følgende anvendes betegnelsen datterselskab i stedet for
enhed, da det er begrebet datterselskab, der anvendes i både
de gældende og de foreslåede danske CFC-regler.
Ved lavt beskattet forstås, at den
reelle selskabsskat, som datterselskabet eller det faste driftssted
har betalt, er mindre end halvdelen af, hvad datterselskabet eller
det faste driftssted ville have betalt i moderselskabets hjemland.
Ved opgørelsen af, hvad datterselskabet eller det faste
driftssted ville have betalt i moderselskabets hjemland, anvendes
reglerne i moderselskabets hjemland. Hvis det land, hvor det
udenlandske datterselskab er hjemmehørende, beskatter
datterselskabet uden medregning af indkomsten vedrørende
enhedens faste driftssteder beliggende uden for datterselskabets
hjemland (dvs., indkomsten opgøres efter et
territorialprincip), skal beregningen af den reelle selskabsskat
for datterselskabet dog ligeledes ske efter
territorialprincippet.
Det fremgår af direktivet, at et
datterselskab anses for kontrolleret, hvis moderselskabet selv
eller sammen med tilknyttede personer har en direkte eller
indirekte interesse på mere end 50 pct. af
stemmerettighederne, direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct.
af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af
overskuddet i datterselskabet. Moderselskabet medregner den del af
datterselskabets indkomst, der svarer til ejerandelen. Begrebet
"tilknyttet selskab" er defineret i direktivets artikel 2, nr. 4.
Det bemærkes, at det begreb, der benyttes i den danske
sprogversion af direktivet, i overensstemmelse med de øvrige
sprogversioner i stedet burde være "tilknyttet person", da
også fysiske personer kan være omfattet. Bestemmelsen i
direktivets artikel 2, nr. 4, medfører bl.a., at to
selskaber er tilknyttede personer, hvis det ene direkte eller
indirekte ejer 25 pct. af stemmerne, kapitalen eller overskuddet i
det andet selskab, eller hvis en fysisk person ejer 25 pct. af
stemmerne, kapitalen eller overskuddet i begge selskaber. Den
fysiske person i eksemplet vil efter direktivet også
være en tilknyttet person.
Det fremgår af direktivet, at der ved en
eventuel efterfølgende beskatning af udbytter fra
datterselskabet eller avancer på aktier i datterselskabet
skal tages højde for indkomst, der har været
CFC-beskattet.
Direktivet opstiller to alternative modeller
for CFC-beskatning:
a) Moderselskabet
medregner datterselskabets (eller selskabet medregner det faste
driftssteds) positive CFC-indkomst opgjort efter reglerne i
moderselskabslandet (direktivets artikel 7, stk. 2, litra a).
b) Moderselskabet
medregner datterselskabets (eller selskabet medregner det faste
driftssteds) kunstigt overførte indkomst, dvs. indkomst, der
hidrører fra arrangementer, der ikke er reelle, og som
udelukkende er oprettet med det hovedformål at opnå en
skattefordel (direktivets artikel 7, stk. 2, litra b).
Model a finder efter direktivet ikke
anvendelse, når det kontrollerede udenlandske datterselskab
udøver en væsentlig økonomisk aktivitet, der
understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler.
EU-landene kan dog ifølge direktivet vælge at
begrænse undtagelsen til tilfælde, hvor datterselskabet
er hjemmehørende i EU eller EØS.
CFC-indkomst er defineret i direktivteksten og
omfatter renter eller anden indkomst fra finansielle aktiver,
royalties eller anden indkomst fra intellektuelle aktiver, udbytter
og aktieavancer, indkomst fra finansiel leasing, indkomst fra
forsikrings- og bankvirksomhed eller anden finansiel virksomhed
samt i visse tilfælde indkomst fra faktureringsselskaber.
Ved anvendelse af model a kan EU-landene
vælge at fritage datterselskaber og faste driftssteder, hvis
1/3 eller mindre af datterselskabets/det faste driftssteds indkomst
er CFC-indkomst. EU-landene kan også vælge at fritage
finansielle selskaber, hvis 1/3 eller mindre af
datterselskabets/det faste driftssteds CFC-indkomst hidrører
fra transaktioner med moderselskabet eller dets tilknyttede
selskaber. Finansielle selskaber er defineret i direktivets artikel
2, nr. 5, og omfatter bl.a. banker og forsikringsselskaber.
Ved anvendelse af model b anses et arrangement
for ikke at være reelt, i det omfang datterselskabet (eller
det faste driftssted) ikke ville eje aktiverne eller ikke ville
påtage sig den risiko, der genererer indkomsten, hvis ikke
det var kontrolleret af moderselskabet. Ved ikke reelle
arrangementer vil det være moderselskabet, der varetager
ledelsesopgaverne vedrørende de aktiver og risici, der
skaber datterselskabets indkomst. Moderselskabet skal alene
medregne den indkomst, der genereres gennem de aktiver og risici,
som knytter sig til de ledelsesopgaver, der varetages af
moderselskabet. Indkomsten beregnes i overensstemmelse med
armslængdeprincippet.
EU-landene kan ved anvendelsen af model b
fritage datterselskaber og faste driftssteder med lavt overskud
eller lav fortjenstmargin.
2.1.2.2. Implementering af skatteundgåelsesdirektivets
CFC-regler - de overordnede elementer
Direktivets bestemmelser om CFC-beskatning er
udformet på baggrund af OECD-rapporten om det 3.
handlingspunkt i BEPS-projektet - "Designing Effective Controlled
Foreign Company Rules". Rapporten indeholder anbefalinger i form af
elementer, som landene bør medtage med henblik på at
gøre CFC-regler effektive. Rapporten peger på seks
grundelementer.
Det første element er definitionen af
en CFC-enhed og af kontrol. Anbefalingen er at definere en
CFC-enhed bredt, så definitionen omfatter alle former for
virksomhedsenheder, herunder faste driftssteder, så det ikke
er muligt at omgå reglerne ved at ændre enhedens
juridiske form. For så vidt angår kontrol er
anbefalingen, at CFC-reglen som minimum bør gælde ved
direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af
datterselskabet i enten juridisk eller økonomisk forstand.
Med henblik på at forhindre omgåelse kan kontrolkravet
opgøres samlet for koncernforbundne selskaber og for
selskaber, der optræder i fællesskab.
Det andet element er undtagelser fra
CFC-beskatning. Anbefalingen er, at landene bør undtage
datterselskaber, der er underlagt en effektiv beskatning, der i
tilstrækkelig grad svarer til niveauet i moderselskabslandet.
Det anerkendes imidlertid i rapporten, at EU-landene i denne
forbindelse kan have særlige udfordringer som følge af
EU-Domstolens praksis om reglerne om etableringsfrihed, jf. om
denne praksis ovenfor i punkt 2.1.1. Rapporten nævner, at
EU-lande kan sikre overholdelse af EU-retten på flere
måder. En af disse er at sikre, at der ikke er
forskelsbehandling mellem datterselskaber i andre EU-lande og
nationale datterselskaber.
Det tredje element er definitionen af
CFC-indkomst. Her er anbefalingen, at CFC-reglerne bør
indeholde en definition, som sikrer, at de former for indkomst, der
giver anledning til skatteundgåelsesproblemer, omfattes af
reglerne. Den præcise afgrænsning overlades til det
enkelte land. Det påpeges i rapporten, at definitionen ikke
bør være udformet alt for formalistisk. En
formalistisk tilgang kan særligt give anledning til problemer
ved CFC-beskatning af indkomst fra immaterielle aktiver. Indkomsten
kan eksempelvis fremstå som indkomst fra salg af varer til
tredjemand, men salgsprisen indeholder også afkastet på
de immaterielle aktiver. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at
fokusere på royaltyindkomst i datterselskabet, hvis
CFC-reglerne skal adressere skatteundgåelsesproblemerne. En
alt for formalistisk tilgang kan også medføre, at
CFC-beskatningen omfatter for meget. Det kan eksempelvis være
tilfældet, hvis en reel forsikringsvirksomhed med
uafhængige kunder udsættes for CFC-beskatning.
Det fjerde element vedrører
opgørelsen af CFC-indkomsten. Anbefalingen er her, at
indkomsten opgøres efter reglerne i moderselskabslandet.
Samtidig anbefales det, at underskud i CFC-selskabet alene kan
anvendes til modregning i indkomst fra CFC-selskabet eller andre
CFC-selskaber i samme land.
Det femte element omhandler, hvilken andel af
CFC-selskabets indkomst der skal medregnes hos moderselskabet. Det
anbefales, at der tages hensyn til både ejerandelen og
ejerperioden. Beskatningen bør ske med selskabsskattesatsen
i moderselskabslandet.
Det sjette element indeholder anbefalinger,
der skal forhindre, at CFC-beskatningen medfører
dobbeltbeskatning. Anbefalingerne er, at der gives fradrag for de
skatter, der betales af CFC-selskabet og andre selskaber af
CFC-selskabets indkomst (creditlempelse), samt at udbytter og
avancer på aktier i CFC-selskabet skattefritages, hvis
indkomsten i CFC-selskabet tidligere er blevet beskattet.
Direktivets bestemmelser om CFC-beskatning
følger anbefalingerne fra OECD-rapporten og indeholder
regler vedrørende alle seks elementer.
Det foreslås, at udgangspunktet for
implementeringen af direktivets minimumskrav er at fastholde de
grundprincipper for CFC-beskatning af danske moderselskaber med
kontrollerede datterselskaber, der ligger til grund for den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32. Det
bemærkes, at de gældende CFC-regler vurderes at
udgøre et effektivt værn mod flytning af mobile
indkomster, og at de også i vidt omfang opfylder direktivets
minimumskrav til CFC-reglerne. De gældende regler lever
således fuldt op til minimumskravene i direktivet bl.a.
vedrørende de sidste tre af de ovennævnte elementer,
dvs. i relation til reglerne om opgørelsen af
CFC-indkomsten, medregningsandelen og lempelse for beskatningen af
datterselskabet. Der foreslås derfor ingen ændringer af
de gældende regler på disse punkter.
På en række punkter er justeringer
dog nødvendige, jf. særligt nedenfor i afsnit 2.1.2.3.
om definitionen af CFC-enhed og kontrol og 2.1.2.4. om definitionen
af CFC-indkomst. Desuden foreslås en række yderligere
ændringer, som vurderes at være hensigtsmæssige.
Det bemærkes herved, at det er centralt, at CFC-reglerne
også fortsat skal opfylde deres grundlæggende funktion
som værn mod flytning af mobile indkomster, men at det
samtidig bør tilstræbes, at reglerne er
målrettede, således at de ikke indebærer en
beskatning af danske moderselskaber, der vil kunne hæmme dem
unødigt i konkurrencen mod koncerner, hvis moderselskaber
har skattemæssigt hjemsted i andre lande.
Det bemærkes overordnet, at
selskabsskattelovens § 32 finder tilsvarende anvendelse for
fonde omfattet af fondsbeskatningsloven. Justeringerne i de
gældende regler, der gennemgås nedenfor, vil derfor
have tilsvarende virkning for beskatningen af indkomsten i fondenes
datterselskaber.
Det foreslås, at justeringerne af
CFC-reglerne har virkning for indkomstår, der
påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Det
bemærkes, at skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav
til CFC-reglerne skulle have været gennemført af
medlemsstaterne senest den 31. december 2018, og de nationale
gennemførselsbestemmelser skulle have været anvendt
fra den 1. januar 2019. Direktivets implementeringsfrist er
således ikke er overholdt, jf. herom også nedenfor i
punkt 7.
2.1.2.3. Definitionen af CFC-enhed og kontrol
Det foreslås, at de danske CFC-regler
følger direktivet og BEPS-anbefalingerne for så vidt
angår definitionen af, hvornår der foreligger en
CFC-enhed omfattet af CFC-reglerne, og for så vidt
angår kontrolbegrebet.
Det foreslås, at alle datterselskaber,
der er selvstændige skattesubjekter (herefter
datterselskabet), skal omfattes af reglerne. Det er hermed ikke
afgørende, om datterselskabet er etableret i den ene eller
anden virksomhedsform. CFC-reglerne vil endvidere fortsat finde
tilsvarende anvendelse på danske selskabers faste
driftssteder i udlandet. Justeringerne af CFC-reglerne har
tilsvarende virkning for beskatningen af indkomsten i selskabernes
faste driftssteder.
Det foreslås, at der ikke
indføres undtagelser til CFC-reglerne baseret på
beskatningsniveauet for datterselskabet. De danske CFC-regler vil
dermed fortsat gælde for alle kontrollerede datterselskaber,
uanset hvor datterselskabet er hjemmehørende. De danske
CFC-regler vil således fortsat ikke indebære nogen
forskelsbehandling, idet et dansk moderselskab behandles ens, hvad
enten det ejer et dansk datterselskab, et udenlandsk datterselskab
inden for EU/EØS eller et udenlandsk datterselskab uden for
EU/EØS. Dette sikrer, at de danske regler fortsat er robuste
over for flytning af mobile indkomster til datterselskaber, uanset
hvor datterselskabet er hjemmehørende.
Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for
at undtage finansielle selskaber fra CFC-reglerne, hvis 1/3 eller
mindre af CFC-indkomsten hidrører fra transaktioner med
moderselskabet selv eller med tilknyttede selskaber. Det
foreslås, at denne undtagelse skal erstatte den
gældende dispensationsmulighed i selskabsskattelovens §
32, stk. 2, hvorefter Skatterådet efter ansøgning kan
fritage finansielle selskaber fra CFC-beskatning. Det
foreslås, at finansielle selskaber defineres på samme
måde som i direktivet.
I tilfælde, hvor indkomsten i
datterselskabet allerede beskattes i det danske moderselskab, er
der ikke grundlag for beskatning efter CFC-reglerne, idet en
sådan beskatning tværtimod ville indebære
dobbeltbeskatning. De allerede gældende undtagelser,
hvorefter CFC-reglerne ikke finder anvendelse, når
datterselskabet er omfattet af international sambeskatning med
moderselskabet, og når moderselskabets aktier i
datterselskabet (CFC-enheden) er aktier i et investeringsselskab
omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 eller aktier,
der ejes gennem et livsforsikringsselskab, foreslås derfor
opretholdt. Det bemærkes, at indkomsten i datterselskabet i
de to sidste situationer allerede lagerbeskattes i Danmark.
Det foreslås, at CFC-reglerne fremover
heller ikke skal finde anvendelse, når aktierne i
datterselskabet ejes gennem enten et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab, der beskattes efter
pensionsafkastbeskatningsloven, eller et investeringsselskab
omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, når
moderselskabet eller den direkte ejer af investeringsbeviserne m.v.
beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 19 A.
Også i disse tilfælde bliver indkomsten i
datterselskabet allerede lagerbeskattet i Danmark, således at
beskatning efter CFC-reglerne ville indebære
dobbeltbeskatning.
Det foreslås endvidere, at
kontrolbegrebet justeres i overensstemmelse med direktivet. Det
foreslås, at et datterselskab anses for kontrolleret, hvis
moderselskabet selv eller sammen med tilknyttede personer har en
direkte eller indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af
stemmerettighederne, direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct.
af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af
overskuddet i datterselskabet. Det foreslås, at
kontrolkravets opfyldelse skal bero på en samlet
opgørelse af ejerandele, stemmerettigheder og
overskudsandele, der besiddes af tilknyttede personer.
Det foreslås, at det i CFC-reglerne i
overensstemmelse med definitionen i direktivets artikel 2, nr. 4,
fastlægges, hvilken kreds af juridiske og fysiske personer
der anses for tilknyttede personer. Definitionen medfører,
at der ved moderselskabets tilknyttede personer forstås:
- Et
selvstændigt skattesubjekt, hvor moderselskabet har direkte
eller indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller har ret til at
modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige
skattesubjekt, eller
- en fysisk person
eller et selvstændigt skattesubjekt, som har direkte eller
indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller har ret til at
modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i moderselskabet.
Hvis en fysisk person eller et
selvstændigt skattesubjekt direkte eller indirekte har
indflydelse i moderselskabet og en eller flere selvstændige
skattesubjekter på 25 pct. eller mere, vil alle
berørte enheder, herunder moderselskabet, skulle anses for
tilknyttede personer.
Det foreslås desuden, at der ved
bedømmelsen af en fysisk persons ejerbesiddelser medregnes
direkte og indirekte indflydelse, som besiddes af den fysiske
persons nærtstående familiemedlemmer, af en fond eller
trust stiftet af den fysiske person eller dennes
nærtstående eller af fonde og truster stiftet af disse.
En tilsvarende tilføjelse i forhold til direktivets
definition af tilknyttede personer findes i den gældende
bestemmelse og foreslås opretholdt med henblik på, at
definitionen af tilknyttede personer ikke omgås ved at dele
ejerskabet med nærtstående familiemedlemmer.
Det fremgår af OECD-rapporten, at
landene med henblik på at forhindre omgåelse kan
opgøre kontrolkravet samlet for selskaber, der
optræder i fællesskab. Det foreslås i
overensstemmelse hermed, at det ikke skal være muligt at
omgå CFC-beskatningen ved, at to uafhængige selskaber
agerer i fællesskab og opretter et fællesejet
CFC-selskab. En tilsvarende bestemmelse findes i den gældende
CFC-regel. Bestemmelsen foreslås dog omformuleret,
således at den svarer til formuleringen i
skatteundgåelsesdirektivet.
2.1.2.4. Definitionen af CFC-indkomst
Det foreslås i relation til definitionen
af CFC-indkomst, at de gældende regler justeres med
udgangspunkt i direktivets model a (direktivets artikel 7, stk. 2,
litra a). Systematikken i denne model svarer i store træk til
systematikken i den gældende danske CFC-regel i
selskabsskattelovens § 32.
Det bemærkes, at det vurderes at ville
udgøre en væsentlig svækkelse af værnet
mod flytning af mobile indkomster, såfremt CFC-reglerne i
stedet blev udformet i overensstemmelse med direktivets model b,
hvorefter moderselskabet alene skal medregne den del af
CFC-selskabets indkomst, der hidrører fra arrangementer, der
ikke er reelle, og som udelukkende er oprettet med det
hovedformål at opnå en skattefordel.
Direktivet medfører, at den
gældende definition skal ændres på to punkter.
Det foreslås, at de danske regler ændres i
overensstemmelse med direktivet, jf. umiddelbart nedenfor.
Det første punkt vedrører
indkomsten fra immaterielle aktiver. Efter gældende regler
medregnes til CFC-indkomsten dels fortjeneste og tab ved
afståelse af immaterielle aktiver, dels royalties i form af
vederlag for at anvende eller for retten til at anvende
immaterielle aktiver. Efter skatteundgåelsesdirektivet skal
til CFC-indkomsten medregnes royalties og "anden indkomst" fra
immaterielle aktiver, og det foreslås, at bestemmelsen om,
hvilke indtægter og udgifter der medregnes til
CFC-indkomsten, ændres i overensstemmelse hermed.
Medtagelsen af anden indkomst fra immaterielle
aktiver som CFC-indkomst vil indebære, at enhver indkomst fra
sådanne aktiver, uanset indkomstens fremtrædelsesform,
medregnes til CFC-indkomsten. Begrebet anden indkomst vil omfatte
fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver, som
allerede medregnes til CFC-indkomsten efter gældende regler.
Derudover vil den foreslåede definition indebære, at
CFC-indkomsten bl.a. vil omfatte indkomst fra immaterielle aktiver,
der realiseres ved afståelse af varer og/eller
tjenesteydelser, når salgssummen inkluderer et royaltyafkast
på de immaterielle aktiver.
Det bemærkes, at den foreslåede
udvidelse af definitionen af CFC-indkomst i form af indkomst fra
immaterielle aktiver skal ses i lyset af, at indehavere af
immaterielle aktiver, som påpeget i OECD-rapporten om det 3.
handlingspunkt i BEPS-projektet, kan oppebære et afkast heraf
på flere forskellige måder, og at afkastet
således ikke altid vil fremstå som et særskilt
vederlag (en royalty) for anvendelsen af eller for retten til at
anvende de immaterielle aktiver. Som et eksempel herpå kan
nævnes, at en sælger af halvfabrikata, der giver
køberen mulighed for at udnytte sælgerens immaterielle
rettigheder til fremstilling af færdige produkter, kan
indregne sit vederlag for denne brugsret i salgsprisen for de
solgte halvfabrikata fremfor at kræve en særskilt
royaltybetaling.
CFC-reglerne vil kun udgøre et
effektivt værn mod flytning af mobile indkomster til lande
med lavere beskatning, såfremt de sikrer, at afkastet af
immaterielle aktiver medregnes som CFC-indkomst uden hensyn til,
hvilken juridisk form dette afkast konkret har.
For koncerner, hvis virksomhed i betydeligt
omfang er baseret på udnyttelse af koncernens egne
immaterielle aktiver, ville den foreslåede udvidelse af
definitionen af CFC-indkomst isoleret set kunne medføre en
beskatning, der ikke kan anses for nødvendig med henblik
på, at CFC-reglerne kan opfylde sin funktion som værn
mod flytning af mobile indkomster til lande med lavere beskatning.
Det skyldes navnlig, at de gældende CFC-regler i en
række tilfælde medregner afkast af immaterielle aktiver
som CFC-indkomst, selv om de immaterielle aktiver ikke er blevet
flyttet fra det land, hvor de er blevet oparbejdet.
Det foreslås derfor at målrette
bestemmelsen om, hvornår indkomst fra immaterielle aktiver
anses for CFC-indkomst, således at der kun sker
CFC-beskatning i de tilfælde, hvor der inden for koncernen er
gennemført den form for transaktioner, som CFC-reglerne
udgør et værn imod. Det foreslås således,
at beskatning efter CFC-reglerne kun vil skulle ske, i det omfang
indkomst fra immaterielle aktiver kan henføres til
immaterielle aktiver, der ved overdragelse har ændret
beskatningssted, eller som er blevet oparbejdet af koncernforbundne
selskaber i et andet land.
Indkomst fra egen-oparbejdede immaterielle
aktiver eller fra immaterielle aktiver oparbejdet ved
kontraktforskning (levering af forsknings- og udviklingsydelser)
fra uafhængige tredjeparter vil efter forslaget ikke
være omfattet af CFC-reglerne. I relation til tilkøbte
immaterielle aktiver indebærer forslaget endvidere, at den
herfra oppebårne indkomst ikke vil skulle anses for
CFC-indkomst, når aktiverne er oparbejdet eller udviklet i
det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.
De foreslåede regler om, hvornår
afkast af immaterielle aktiver vil skulle anses for CFC-indkomst,
vil kunne nødvendiggøre, at der sker en opdeling af
indkomst, der oppebæres som et samlet beløb, men som
efter de foreslåede regler kun delvist skal anses for
CFC-indkomst.
Det vil således efter forslaget
være nødvendigt at fastlægge, hvor stor en del
af indkomsten der må anses for afkast af immaterielle
aktiver, når dette afkast er indregnet i vederlaget for
levering af varer eller tjenesteydelser. Det vil f.eks.
gælde, når der i varers salgspris er indregnet en
royalty for retten til at anvende et eller flere immaterielle
aktiver. Det vil i sådanne tilfælde skulle
afgøres på grundlag af almindelige transfer
pricing-principper, hvor stor en del af det samlede vederlag der
skal anses for at være et (indlejret) afkast af de
immaterielle aktiver.
Derudover bemærkes, at immaterielle
aktiver vil kunne bestå af flere bestanddele, og at de
enkelte bestanddele kan være oparbejdet af forskellige
virksomheder beliggende i forskellige lande. Immaterielle aktiver
vil derfor kunne bestå af bestanddele, der isoleret set vil
skulle vurderes forskelligt i relation til de foreslåede
CFC-regler. Et færdigt immaterielt aktiv kan f.eks.
bestå af et immaterielt aktiv erhvervet fra udenlandsk
selskab, som datterselskabet herefter har videreudviklet både
ved egen forsknings- og udviklingsvirksomhed og ved at lade
koncerninterne eller koncerneksterne selskaber udføre
kontraktforskning.
Det foreslås, at en forholdsmæssig
del af afkastet i sådanne tilfælde skal anses for
CFC-indkomst. Det foreslås endvidere, at denne
forholdsmæssige del skal opgøres som den del af den
samlede indkomst fra de immaterielle aktiver, der isoleret set
udgør CFC-indkomst. Opdelingen af det samlede afkast vil
skulle foretages i overensstemmelse med almindelige transfer
pricing-principper.
Forslaget om medregning af en
forholdsmæssig del af afkastet fra immaterielle aktiver som
CFC-indkomst vil også omfatte situationer, hvor der ved en
forretningsmæssig aktivitet benyttes flere immaterielle
aktiver, som giver et samlet afkast, der ikke uden videre kan
henføres til de enkelte aktiver hver for sig.
Det andet punkt, hvor direktivets definition
af CFC-indkomst er bredere end den gældende definition, er
faktureringsselskaber. Direktivet omfatter således indkomst
fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og
tjenesteydelser på varer og tjenesteydelser, der købes
og sælges af tilknyttede selskaber. Disse indkomster skal dog
alene medregnes, hvis datterselskabet bidrager med ingen eller
ringe økonomisk værdi.
2.1.2.5. Særligt om afkast af immaterielle aktiver i
opkøbte selskaber
Det foreslås, at der fastsættes
særlige regler om beskatning af afkast af immaterielle
aktiver, som et dansk moderselskab indirekte erhverver ved
opkøb af et udenlandsk selskab.
Det foreslås således, at afkast af
immaterielle aktiver, der ejes af et selskab, som det danske
moderselskab erhverver fra en uafhængig sælger (en
ikketilknyttet person), ikke beskattes som CFC-indkomst. Forslaget
herom er begrundet i, at det danske moderselskab i sådanne
tilfælde ikke har flyttet de immaterielle aktiver fra det
land, hvor aktiverne er oparbejdet eller udviklet, med henblik
på at opnå en lavere beskatning af aktivernes afkast.
Forslaget vil bidrage til, at danske multinationale koncerner i
relation til muligheden for at foretage udenlandske opkøb
ikke vil være stillet dårligere end udenlandske
konkurrenter, der er hjemmehørende i lande, hvis CFC-regler
er lempeligere end de danske.
Det foreslås dog, at anvendelse af den
foreslåede regel om fritagelse for CFC-beskatning af afkast
af immaterielle aktiver skal være betinget af, at det
opkøbte selskabs samlede aktiver ikke for mere end
halvdelens vedkommende består af CFC-aktiver, dvs.
finansielle aktiver og immaterielle aktiver, hvis afkast beskattes
som CFC-indkomst, jf. ovenfor i punkt 2.1.2.4. Denne undtagelse har
til formål at hindre omgåelse af de hensyn, der ligger
bag CFC-reglerne. Der bør således ikke skabes mulighed
for, at danske selskaber kan opkøbe selskaber, der er
skattemæssigt hjemmehørende i lande med lav
beskatning, og som hovedsageligt ejer finansielle aktiver og/eller
immaterielle aktiver, som er blevet placeret i det
pågældende land af skattemæssige grunde, og
herefter oppebære de fremtidige afkast fra disse aktiver til
lav beskatning.
Den foreslåede grænse på
halvdelen af det opkøbte selskabs samlede aktivmasse
vurderes at indebære, at den foreslåede hovedregel om,
at afkastet af de immaterielle aktiver i opkøbte selskaber
ikke CFC-beskattes, vil finde anvendelse i alle tilfælde,
hvor der ikke i særlig grad er indikationer for, at mobil
indkomst inden opkøbet er flyttet til det
pågældende selskab med henblik på
skatteundgåelse.
2.1.2.6. Moderselskabets medregning af CFC-enhedens
indkomst
Det foreslås i overensstemmelse med
skatteundgåelsesdirektivets model a, at moderselskabet som
udgangspunkt skal medregne datterselskabets positive indkomst
opgjort efter danske regler, når CFC-indkomsten i
datterselskabet udgør mindst 1/3 af de samlede indkomster i
datterselskabet.
Det skal i den forbindelse nævnes, at
det ikke er muligt at opretholde den gældende tærskel,
hvorefter CFC-reglerne først finder anvendelse, hvis
CFC-indkomsten i datterselskabet udgør mere end halvdelen af
de samlede indkomster i datterselskabet. Den maksimale
tærskel efter direktivet er mindst 1/3. Det er heller ikke
muligt at opretholde den gældende undtagelse for
datterselskaber, hvor dets finansielle aktiver udgør 10 pct.
eller mindre af selskabets samlede aktiver.
Det foreslås endvidere, at koncerner
gives mulighed for udelukkende at medregne datterselskabernes
positive CFC-indkomst. Forslaget herom skal ses i lyset af, at de
direktivbestemte stramninger af CFC-reglerne kan medføre en
udvidelse af antallet af omfattede datterselskaber. Det skyldes
navnlig den ovenfor nævnte nedsættelse af
tærsklen for, hvornår CFC-reglerne finder anvendelse,
og udvidelsen af definitionen af CFC-indkomst til at omfatte anden
indkomst af immaterielle aktiver. En medregning af
datterselskabernes positive CFC-indkomst vil fuldt ud varetage
CFC-reglernes formål om at hindre flytning af mobil
indkomst.
Det bemærkes, at forslaget om at give
koncerner valgmulighed med hensyn til, om det er datterselskabernes
CFC-indkomst eller samlede indkomst, der medregnes, skal ses i
lyset af, at det efter omstændighederne vil kunne være
mest hensigtsmæssigt for et dansk moderselskab at medregne
datterselskabernes samlede positive indkomst og herved undgå
de administrative byrder forbundet med at foretage en
særskilt opgørelse af CFC-indkomsten. Det vil f.eks.
kunne være tilfældet, hvis de udenlandske
datterselskaber (hovedsageligt) er hjemmehørende i lande,
der har en højere selskabsskattesats end Danmark,
således at medregningen af datterselskabernes samlede
positive indkomst ikke udløser nogen dansk beskatning.
Den foreslås, at valget skal
udøves samlet for alle datterselskaber under moderselskabets
kontrol, og at valget skal være bindende i en periode
på 5 indkomstår. Denne bindingsperiode foreslås
med henblik på at hindre, at der sker en rent
skattemæssigt begrundet tilrettelæggelse af koncernens
aktiviteter.
Det foreslås desuden, at den
gældende regel, der skal forhindre, at reglerne omgås
ved, at datterselskabet afstås i stedet for, at
datterselskabet realiserer kursgevinster og aktieavancer ved, at
det afstår sin aktiebeholdning eller sine fordringer,
udvides. Det foreslås, at den skal omfatte alle aktiver og
passiver, hvis afkast er CFC-indkomst. Nedbringes moderselskabets
ejerandel i datterselskabet, skal moderselskabet derfor beskattes,
som om datterselskabet havde afstået en tilsvarende andel af
dets aktiver og passiver, hvis afkast er CFC-indkomst. Der ses ikke
nogen begrundelse for, at bestemmelsen kun omfatter kursgevinster
og aktieavancer og ikke andre aktiver så som immaterielle
aktiver. Denne værnsregel i CFC-beskatningen skal ses i lyset
af, at moderselskabet normalt ikke er skattepligtigt af
aktieavancer ved afståelse af aktier i CFC-selskabet, da der
vil være tale om skattefrie koncernselskabsaktier.
Efterfølgende koncernintern flytning
til et andet land af immaterielle aktiver, som det opkøbte
selskab ejer, vil indebære, at det erhvervende
koncernselskabs royalties og anden indkomst fra aktiverne vil
være CFC-indkomst.
3. Økonomiske konsekvenser og
implementeringskonsekvenser for det offentlige
Lovforslaget vurderes samlet set ikke at have
væsentlige provenumæssige konsekvenser, men det
bemærkes, at provenuvirkningen er forbundet med betydelig
usikkerhed.
Lovforslaget indebærer, at reglerne
ændres således, at CFC-reglerne finder anvendelse, hvis
CFC-indkomsten i datterselskabet udgør mindst 1/3 mod 1/2
efter gældende regler. Samtidig udvides indkomstbegrebet
specielt i forhold til indkomsten fra immaterielle aktiver. Disse
ændringer vil bidrage til at gøre de gældende
danske CFC-regler mere robuste med henblik på at sikre, at
værdierne beskattes der, hvor de er skabt. Isoleret set kan
de nævnte ændringer dog medføre, at flere
selskaber omfattes af CFC-reglerne.
Samtidig gives de multinationale koncerner
mulighed for at vælge, at moderselskabet kun beskattes af
CFC-indkomsten og ikke hele indkomsten i de datterselskaber, der
omfattes af CFC-reglerne.
Derudover målrettes CFC-beskatningen af
afkast af immaterielle aktiver, således at disse afkast ikke
anses for CFC-indkomst i en række situationer, hvor
udvidelsen af indkomstbegrebet ellers kunne medføre, at der
ville kunne opstå et utilsigtet merprovenu.
Målretningen har dog ikke blot betydning for de former for
indkomst fra immaterielle aktiver, der som følge af
forslaget fremover vil skulle anses for CFC-indkomst, men
også for de former for indkomst af immaterielle aktiver, der
efter gældende regler anses for CFC-indkomst.
Lovforslaget vurderes at medføre
administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på ca.
4,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 og ca. 1,0 mio. kr.
årligt i 2024 og frem som følge af mindre
systemtilretninger samt øget sagsbehandling.
Det vurderes, at principperne for
digitaliseringsklar lovgivning overordnet er fulgt. Det vurderes
dog, at CFC-reglerne ikke overholder princip 1 om enkle og klare
regler. Der er tale om internationalt vedtagne standarder og regler
med en høj grad af kompleksitet. Det vedrører
således værnsregler, som i deres natur ikke er enkle.
Reglerne er dog i høj grad rettet mod professionelle.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet m.v.
Lovforslagets konsekvenser vil afhænge
af den enkelte multinationale koncerns konkrete forhold. Samlet set
er det vurderingen, at forslaget ikke vil have væsentlige
økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.
Erhvervsstyrelsen - team effektiv regulering,
det nuværende Område for bedre regulering (OBR), har
vurderet, at lovforslaget medfører administrative
konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at
være under 4 mio. kr. årligt, hvorfor de ikke
kvantificeres nærmere.
Det vurderes, at principperne for agil,
erhvervsrettet regulering ikke er relevante for lovforslaget.
Lovforslaget indeholder alene ændringer til den materielle
skattelovgivning, hvilket ikke umiddelbart har konsekvenser for
erhvervslivets muligheder for at teste, udvikle og anvende nye
digitale teknologier og forretningsmodeller.
5. Administrative
konsekvenser for borgerne
Lovforslaget vurderes ikke at have
administrative konsekvenser for borgerne.
6. Klima- og
miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget vurderes ikke at have klima- og
miljømæssige konsekvenser.
7. Forholdet til
EU-retten
Lovforslaget sikrer, at
skatteundgåelsesdirektivets artikel 7 og 8, der
fastsætter minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler,
fuldt ud implementeres i dansk ret.
De i direktivet opstillede minimumskrav er i
vidt omfang allerede opfyldt i medfør af de gældende
CFC-regler i selskabsskattelovens § 32, der vurderes at
indebære et overordnet set robust og effektivt værn mod
den form for skatteundgåelse, som CFC-regler retter sig
imod.
Der er dog visse punkter, hvorpå
direktivet stiller minimumskrav til medlemsstaternes regler, som
nødvendiggør stramninger af de danske CFC-regler. Det
gælder navnlig med hensyn til dels afgrænsningen af
CFC-indkomst i relation til indkomst af immaterielle aktiver, dels
tærsklen for, hvilken andel et datterselskabs CFC-indkomst
kan udgøre af den samlede indkomst, før CFC-reglerne
finder anvendelse.
Omvendt er der også punkter,
hvorpå de gældende danske regler sikrer et
højere beskyttelsesniveau for det danske
selskabsskattegrundlag end det, der kræves efter direktivets
minimumskrav. Det kan i den forbindelse fremhæves, at de
danske regler finder anvendelse uden hensyn til, hvor
datterselskabet skattemæssigt er hjemmehørende. Efter
direktivet er der derimod ikke krav om, at CFC-reglerne finder
anvendelse på datterselskaber hjemmehørende i EU og
EØS, medmindre der er tale om "kunstige arrangementer", hvor
datterselskabet ikke driver en reel erhvervsvirksomhed. Direktivets
minimumskrav skal i denne henseende ses i lyset af EU-Domstolens
praksis, herunder dom af 12. september 2006 i sag C-196/04, Cadbury
Schweppes.
Lovforslaget er baseret på en
implementering af direktivets minimumskrav, uden at der herved
foreslås en ændring af den danske model for
udformningen af CFC-reglerne. Det vurderes således fortsat at
være et centralt element i varetagelsen af hensynene bag
regelsættet, at reglerne også gælder for
datterselskaber beliggende inden for EU/EØS, og at reglernes
anvendelse ikke afhænger af en såkaldt
substanstest.
Lovforslaget efterlever på den baggrund
ikke de fem principper for implementering af erhvervsrettet
EU-regulering, da der vurderes at være et væsentligt
behov for at opretholde det eksisterende danske værn, hvilket
påkræver en fravigelse af det første og andet
princip. Det første princip indebærer, at den
nationale regulering som udgangspunkt ikke bør gå
videre end minimumskravene i EU-reguleringen, og det andet princip
indebærer, at danske virksomheder ikke bør stilles
dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor
implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den
forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav
til CFC-reglerne skulle efter direktivets artikel 11, stk. 1, have
været gennemført af medlemsstaterne senest den 31.
december 2018, og de nationale gennemførselsbestemmelser
skulle have været anvendt fra den 1. januar 2019. Direktivets
implementeringsfrist er således ikke er overholdt.
Det bemærkes, at forslag til
gennemførelse af direktivets minimumskrav til CFC-reglerne
oprindeligt indgik i lovforslag nr. L 28 i folketingsåret
2018-19, 1. samling. Den del af dette lovforslag, der
vedrørte CFC-reglerne, blev ved 2. behandlingen den 18.
december 2018 udskilt i et særskilt lovforslag (L 28 B), der
efterfølgende bortfaldt ved udskrivelse af valg til
Folketinget den 7. maj 2019. CFC-reglerne i L 48 i
folketingssamlingen 2019-20, og som nærværende
lovforslag er en genfremsættelse af, indeholder på en
række punkter justeringer i forhold til CFC-reglerne i L 28
B. Disse justeringer har til formål at målrette
reglerne, således at der så vidt muligt kun sker
beskatning, hvor det er hensigten, idet der dog er lagt vægt
på, at reglerne fortsat er robuste.
Endelig bemærkes, at Europa-Kommissionen
har indledt en traktatkrænkelsesprocedure mod Danmark som
følge af, at implementeringsfristen er overskredet.
8. Hørte
myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslag har i perioden fra
den 5. september 2019 til den 3. oktober 2019 været sendt i
høring hos følgende myndigheder og organisationer
m.v.:
Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, ATP, borger- og retssikkerhedschefen i
Skatteforvaltningen, CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Energi,
Dansk Erhverv, Danske Advokater, Danske Rederier, Datatilsynet, DI,
Digitaliseringsstyrelsen, DVCA, Erhvervsstyrelsen - Team Effektiv
Regulering, Finans Danmark, Finans og Leasing, Foreningen Danske
Revisorer, Forsikring & Pension, FSR - danske revisorer, IBIS,
Investering Danmark, Justitia, Kraka, Landbrug &
Fødevarer, Landsskatteretten, Mellemfolkeligt Samvirke,
SEGES, Skatteankestyrelsen, SMVdanmark og SRF Skattefaglig
Forening.
| 9. Sammenfattende skema | | Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis nej,
anfør "Ingen") | Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis nej,
anfør "Ingen") | Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Lovforslaget vurderes samlet set ikke at
have væsentlige provenumæssige konsekvenser, men
provenuvirkningen er forbundet med betydelig usikkerhed. | Ingen | Implementeringskonsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Ingen | Lovforslaget vurderes at medføre
administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på ca.
4,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 og ca. 1,0 mio. kr.
årligt i 2024 og frem som følge af mindre
systemtilretninger samt øget sagsbehandling. | Økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet | Effekten af lovforslaget vil afhænge
af den enkelte multinationale koncerns konkrete forhold. Samlet set
er det vurderingen, at forslaget ikke vil have væsentlige
økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. | Ingen | Administrative konsekvenser for
erhvervslivet | Ingen | Erhvervsstyrelsen - team effektiv
regulering vurderer, at lovforslaget medfører administrative
konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at
være under 4 mio. kr. årligt, hvorfor de ikke
kvantificeres nærmere. | Administrative konsekvenser for
borgerne | Ingen | Ingen | Klima- og miljømæssige
konsekvenser | Ingen | Ingen | Forholdet til EU-retten | Lovforslaget sikrer, at
skatteundgåelsesdirektivets artikel 7 og 8, der
fastsætter minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler,
fuldt ud implementeres i dansk ret.
Skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til CFC-reglerne
skulle efter direktivets artikel 11, stk. 1, have været
gennemført af medlemsstaterne senest den 31. december 2018,
og de nationale gennemførselsbestemmelser skulle have
været anvendt fra den 1. januar 2019. Direktivets
implementeringsfrist er således ikke overholdt.
Europa-Kommissionen har indledt en traktatkrænkelsesprocedure
som følge af, at implementeringsfristen ikke er
overholdt. | Er i strid med de fem principper for
implementering af erhvervsrettet EU-regulering /Går videre
end minimumskrav i EU-regulering (sæt X) | JA X | NEJ |
|
Bemærkninger til lovforslagets
enkelte bestemmelser
Til §
1
Til nr. 1
Det foreslås, at undtagelserne i
selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 6. pkt., udvides,
således at det i bestemmelsen fastslås, at
selskabsskattelovens § 32 finder tilsvarende anvendelse,
bortset fra bestemmelsens stk. 7, 10 og 14.
Den foreslåede ændring er en
konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1,
nr. 9 og 11.
Selskabsskattelovens § 8, stk. 2,
afgrænser den skattepligtige indkomst for selskaber og
foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1 med
hjemsted i Danmark. Som hovedregel skal selskaber og foreninger
m.v. ikke medregne indtægter og udgifter, der kan
henføres til et fast driftssted eller en fast ejendom i
udlandet. Dvs. at den danske selska?bsbeskatning sker efter et
territorialprincip.
Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 4.-6.
pkt., bestemmer, at CFC-reglerne i selskabsskattelovens § 32
finder tilsvarende anvendelse på et dansk moderselskabs faste
driftssteder. Derved fraviges territorialprincippet, idet
udenlandsk indkomst oppebåret af et fast driftssted i
udlandet i denne situation skal medregnes til den skattepligtige
indkomst i Danmark. CFC-reglerne indebærer, at moderselskaber
beskattes af indkomsten i lavt beskattede datterselskaber og faste
driftssteder med henblik på at hindre udflytning af
overskudsgivende mobile indkomster.
Efter selskabsskattelovens § 8, stk. 2,
6. pkt., finder CFC-reglerne anvendelse på danske selskabers
faste driftssteder i udlandet. Selskabsskattelovens § 32
finder således tilsvarende anvendelse på
moderselskabets faste driftssteder. Dette er i overensstemmelse med
minimumskravene i skatteundgåelsesdirektivet. Dog finder
selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 1. pkt., og stk. 10, ikke
anvendelse på faste driftssteder.
I relation til selskabsskattelovens § 32,
stk. 7, 1. pkt., følger det af bestemmelsen, at hvis der er
tale om et datterselskab, skal moderselskabet kun medregne den del
af datterselskabets indkomst, der svarer til den direkte eller
indirekte ejerandel, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 7, 1.
pkt. Årsagen til, at denne regel ikke finder anvendelse
på moderselskabets faste driftssteder, er, at faste
driftssteder per definition er ejet fuldt ud.
Moderselskabet skal derfor medregne hele det
faste driftssteds positive indkomst uanset moderselskabets direkte
eller indirekte ejerandel i f.eks. et interessentskab, der drives
fra det faste forretningssted, idet indkomsten i det faste
driftssted per definition vil afspejle ejerandelen i det
pågældende interessentskab.
Hvis der er tale om et datterselskab, skal
moderselskabet medregne eventuelle urealiserede gevinster og tab
på visse aktiver og passiver i de tilfælde, hvor
moderselskabet nedbringer sin ejerandel i datterselskabet, jf.
selskabsskattelovens § 32, stk. 10. Denne regel finder heller
ikke anvendelse på moderselskabets faste driftssteder.
Hvis moderselskabet nedbringer sin ideelle
andel i f.eks. en transparent enhed, der udgør et fast
driftssted for moderselskabet, betragtes dette som køb og
salg af en andel af samtlige aktiver og passiver i den transparente
enhed svarende til ændringen i ejerandelen. En sådan
delafståelse af CFC-aktiverne i den transparente enhed vil
udløse beskatning af en eventuel avance på disse
aktiver og passiver. Skattepligtige avancer medregnes til
indkomsten i det faste driftssted og vil derfor indgå i
CFC-indkomsten. Det er således ikke nødvendigt, at
selskabsskattelovens § 32, stk. 10, finder tilsvarende
anvendelse på faste driftssteder.
Det foreslås, at når et selskab
beskattes af positiv indkomst, der ville være omfattet af
CFC-beskatning, hvis det faste driftssted havde været et
datterselskab, så finder selskabsskattelovens § 32,
bortset fra stk. 7, 10 og 14, tilsvarende anvendelse.
Selskabsskattelovens § 32, stk. 7,
foreslås ændret i lovforslagets § 1, nr. 6. Den
nye affattelse vil indebære, at dele af selskabsskattelovens
§ 32, stk. 1, flyttes til bestemmelsens stk. 7, da dette
understøtter reglernes sammenhæng og
forståelighed. Den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 7, indeholder fortsat reglerne
om ejerandele, som nævnt ovenfor, samt regler om, hvilket
moderselskab der skal anses for at være moderselskab efter
CFC-reglerne, regler for at medregne en del af indkomsten,
når moderselskabet kun er moderselskab for datterselskabet en
del af indkomståret og regler for periodisering af
indkomsten.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 7, ikke skal finde anvendelse på faste
driftssteder, da bestemmelsen i sin helhed udelukkende er relevant
i forholdet mellem et moderselskab og et datterselskab.
Det foreslås endvidere, at
selskabsskattelovens § 32, stk. 10, fortsat ikke skal finde
anvendelse på faste driftssteder, der omfattes af
CFC-reglerne. Det bemærkes, at de ændringer af den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
10, der foreslås i lovforslagets § 1, nr. 9, ikke vil
ændre på, at bestemmelsen ikke har relevans i relation
til faste driftssteder.
Det foreslås i lovforslagets § 1,
nr. 11, at der indsættes et nyt stykke 14 i
selskabsskattelovens § 32. Denne bestemmelse har til hensigt
at undgå dobbeltbeskatning og vil indebære, at
moderselskabet kan modregne indkomst, der er CFC-beskattet, i en
eventuel skattepligtig avance eller et eventuelt skattepligtigt
udbytte fra datterselskabsaktier.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 14, ikke skal finde anvendelse på
moderselskabets faste driftssteder, da moderselskabet ikke ejer
aktier i et fast driftssted.
Til nr. 2
Det foreslås, at det i
selskabsskattelovens § 32, stk. 1,
fastsættes, at et selskab eller en forening m.v. som
nævnt i selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1,
litra a, der er et moderselskab for et selvstændigt
skattesubjekt (datterselskabet), jf. den i lovforslagets § 1,
nr. 6, foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens §
32, stk. 6, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
skal medregne det beløb, der er angivet i
selskabsskattelovens § 32, stk. 7-10, når beløbet
er positivt. Beskatning efter denne regel skal dog kun ske,
når seks betingelser er opfyldt, jf. nærmere om disse
betingelser nedenfor.
Forslaget har til formål at justere de
gældende regler for, hvornår CFC-reglerne skal finde
anvendelse, således at disse regler bringes i
overensstemmelse med skatteundgåelsesdirektivet.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, 1. pkt., fastsætter,
hvilke skattesubjekter CFC-reglerne finder anvendelse på.
Reglerne finder efter bestemmelsen anvendelse på selskaber og
foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1 (dvs.
danske selskaber og foreninger m.v. samt udenlandske tilsvarende
selskaber med ledelsens sæde i Danmark) og udenlandske
selskabers faste driftssteder i Danmark omfattet af
selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.
Selskabsskattelovens § 32 finder endvidere anvendelse på
fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1,
jf. fondsbeskatningslovens § 12, og danske selskabers faste
driftssteder i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2,
4. pkt.
Der er i de gældende regler fastsat 3
grundlæggende betingelser for, at CFC-reglerne finder
anvendelse. Disse betingelser beskrives normalt som
kontrolbetingelsen, indkomstbetingelsen og aktivbetingelsen.
Kontrolbetingelsen fremgår af
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 6. Det er
herefter en betingelse, at den danske enhed må anses for at
være moderselskab for et selskab eller en forening m.v., idet
kravene til, hvornår der er tale om et moderselskab, er
nærmere defineret i selskabsskattelovens § 32, stk. 6.
§ 32, stk. 6, fastsætter således, hvornår
der foreligger en tilstrækkelig bestemmende indflydelse til,
at der er tale om et moderselskab. Dette vil i praksis være
tilfældet, når den danske enhed direkte eller indirekte
er aktionær i datterselskabet, og koncernen har bestemmende
indflydelse i datterselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31
C, hvilket som hovedregel er tilfældet, hvis koncernen har
mere end 50 pct. af stemmerettighederne i datterselskabet.
CFC-reglerne finder anvendelse, uanset hvor datterselskabet er
hjemmehørende.
Indkomstbetingelsen fremgår af
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 1. Det er herefter en
forudsætning for CFC-beskatning, at datterselskabets
CFC-indkomst udgør mere end halvdelen af datterselskabets
samlede skattepligtige indkomst. Datterselskabets CFC-indkomst og
skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i
selskabsskattelovens § 32, stk. 4 og 5. De indtægter og
udgifter, som henregnes til CFC-indkomsten, fremgår af den
udtømmende liste i stk. 5. Se nærmere i
bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 6.
Aktivbetingelsen fremgår af
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 2. Herefter er det en
forudsætning for, at CFC-reglen finder anvendelse, at
datterselskabets finansielle aktiver udgør mere end 10 pct.
af selskabets samlede aktiver. 10 procentskravet skal være
opfyldt gennemsnitligt set over indkomståret. Formålet
med betingelsen er, at en række datterselskaber, der alt
overvejende har karakter af driftsselskaber, derved på
forhånd kan udelukkes fra CFC-beskatning.
Det har været nødvendigt i
lovgivningen at præcisere, hvilket moderselskab i en koncern
der i givet fald skal CFC-beskattes. Derfor er der i § 32,
stk. 1, 2. og 3. pkt., fastsat regler i tilfælde af, at flere
moderselskaber ejer den samme andel af aktiekapitalen i
datterselskabet. Hvis en given ejerandel ejes direkte eller
indirekte af flere moderselskaber, skal CFC-beskatningen finde sted
hos det moderselskab, der ejer den største direkte eller
indirekte ejerandel.
Eksempel:
Selskab A ejer 90 pct. af selskab B, der ejer
100 pct. af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (90 pct.*100 pct. = 90 pct. af CFC-selskabet).
CFC-beskatningen foretages i selskab B, da selskab A og B ejer den
samme andel (de 90 pct. af CFC-selskabet), men selskab B har den
største direkte eller indirekte ejerandel (100 pct. af
CFC-selskabet).
Såfremt moderselskaberne ejer lige store
direkte eller indirekte ejerandele, henses der til den samlede
koncern, hvorefter det øverste moderselskab bliver
CFC-beskattet.
Eksempel:
Selskab A ejer 100 pct. af selskab B, der ejer
90 pct. af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (100 pct.*90 pct. = 90 pct. af CFC-selskabet). Da
selskab A og B har lige store ejerandele i CFC-selskabet, skal det
øverste moderselskab CFC-beskattes, hvilket vil være
selskab A.
I bestemmelserne om indkomstbetingelsen, jf.
§ 32, stk. 1, nr. 1, er endvidere fastsat særlige regler
for tilfælde, hvor datterselskabet har bestemmende
indflydelse over andre selskaber, der er hjemmehørende i
samme land som datterselskabet. I så fald bortses der fra
datterselskabets eventuelle skattepligtige indkomst
hidrørende fra indbyrdes transaktioner med det andet
selskab. I stedet medregnes en forholdsmæssig del af det
andet selskabs skattepligtige indkomst i CFC-indkomsten. Den
forholdsmæssige del er baseret på datterselskabets
direkte eller indirekte ejerandel i det andet selskab. Dette
omtales også som transparensreglen.
Skattepligtige tilskud medregnes ikke til
datterselskabets skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at der
herved er risiko for spekulation, da den skattepligtige indkomst
opgjort efter danske regler ville kunne oppustes kunstigt, uden at
dette nødvendigvis har indflydelse på datterselskabets
faktiske beskatning i udlandet.
Ved vurderingen af, om aktivbetingelsen i
§ 32, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, skal der henses til de
aktiver, hvis afkast skal henregnes til CFC-indkomsten, jf.
selskabsskattelovens § 32, stk. 5. Opgørelsen af de
finansielle aktivers værdi foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier. Dog medregnes immaterielle
aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5, nr. 6, til den
handelsmæssige værdi. Hvis et aktivs afkast er
skattefrit, skal det ikke henregnes til finansielle aktiver
omfattet af CFC-reglerne. Uforrentede fordringer på
varedebitorer, som opstår i forbindelse med selskabets drift,
indgår endvidere ikke i opgørelsen.
Ved opgørelsen af de finansielle
aktiver gælder samme regler som ved opgørelsen af
CFC-indkomsten, hvis datterselskabet har bestemmende indflydelse
over andre selskaber, der er hjemmehørende i samme land som
datterselskabet. Der indgår dermed en forholdsmæssig
del af det andet selskabs aktiver i opgørelsen i henhold til
den direkte og indirekte ejerandel i det andet selskab.
Ud over de tre grundlæggende betingelser
for CFC-beskatning indeholder den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, yderligere to
betingelser.
Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1,
nr. 3, er det en betingelse, at moderselskabets aktier i
datterselskabet ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens
§ 19, dvs. aktier eller investeringsbeviser m.v. i et
investeringsselskab. Sådanne aktier og investeringsbeviser
m.v. beskattes løbende i moderselskabet efter
lagerprincippet, hvorved CFC-reglerne bliver
unødvendige.
Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1,
nr. 4, undtages der for CFC-beskatning, hvis aktierne i
datterselskabet ejes gennem et livsforsikringsselskab, der
beskattes efter nettoopgørelsesprincippet, jf.
selskabsskattelovens § 13 F. I praksis bliver et
livsforsikringsselskab, der beskattes efter selskabsskattelovens
§ 13 F, lagerbeskattet efter nettoopgørelsesprincippet.
En samtidig CFC-beskatning hos moderskabet ville derfor
udgøre en dobbeltbeskatning.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 1, nyaffattes, så
bestemmelsen tilpasses i overensstemmelse med
skatteundgåelsesdirektivet.
Det foreslås i stk.
1, 1. pkt., at definitionen af datterselskabet ændres,
således at det CFC-beskattede datterselskab i
overensstemmelse med skatteundgåelsesdirektivet fremover skal
være et selvstændigt skattesubjekt. Dette må
efter direktivet skulle fortolkes bredere end den gældende
definition i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, hvor
datterselskabet skal være et selskab eller forening m.v. Den
nye definition vil eksempelvis også omfatte en trust eller en
selvejende institution, hvis moderselskabet har ret til mere end
halvdelen af overskuddet i trusten eller den selvejende
institution. Dette skal ses i sammenhæng med forslaget til
den udvidede definition af kontrol, hvor også retten til 50
pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige
skattesubjekt udgør kontrol efter selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.
I den foreslåede bestemmelse henvises
der fortsat til selskabsskattelovens § 32, stk. 6, hvori
kontrolbetingelsen er beskrevet. Denne betingelse er
afgørende for, om CFC-reglerne finder anvendelse.
Definitionen af kontrol i datterselskabet foreslås udvidet,
jf. lovforslagets § 1, nr. 6, hvorfor det foreslås, at
§ 32, stk. 1, tilpasses i overensstemmelse hermed.
Vurderingen af, om en enhed er et
selvstændigt skattesubjekt, vil skulle foretages efter danske
skatteregler. Det bemærkes, at CFC-reglerne efter
selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 6. pkt., også finder
anvendelse på faste driftssteder i udlandet, idet dette dog
ikke gælder de dele af CFC-reglerne, der efter deres karakter
ikke er anvendelige på faste driftssteder, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 1.
Det foreslås, at de gældende
bestemmelser i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, 2. og 3.
pkt., flyttes til selskabsskattelovens § 32, stk. 7, jf.
lovforslagets § 1, nr. 6. De omfattede punktummer
vedrører fastsættelsen af, hvilket moderselskab der
skal CFC-beskattes, hvis flere moderselskaber har samme ejerandel i
datterselskabet. Punktummerne foreslås flyttet for at
understøtte bestemmelsens systematik og
forståelighed.
Det foreslås i stk.
1, 2. pkt., at seks betingelser skal være opfyldt,
såfremt der skal ske beskatning efter stk. 1.
Det foreslås i stk.
1, nr. 1, at det er en betingelse, at datterselskabets
CFC-indkomst, jf. stk. 4 og 5, i indkomståret udgør
mere end 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst
opgjort efter stk. 4. Ved bedømmelsen skal der ses bort fra
skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber under
datterselskabets bestemmende indflydelse, hvis selskaberne er
skattemæssigt hjemmehørende i samme land som
datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de
pågældende selskaber forholdsmæssigt efter
datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele. Nedbringer
moderselskabet direkte eller indirekte sin ejerandel i
datterselskabet, medregnes den indkomst, som datterselskabet ville
have oppebåret, hvis det havde afstået samtlige aktiver
og passiver, dog højst et beløb, der
forholdsmæssigt svarer til den nedbragte ejerandel.
Bestemmelserne i stk. 10, 2.-8. pkt., jf. lovforslagets § 1,
nr. 17, finder tilsvarende anvendelse. Endelig foreslås, at
skattepligtige tilskud ikke medregnes ved opgørelsen af
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
Forslaget til nr. 1, 1.
pkt., indebærer, at den gældende
indkomstbetingelse opretholdes, men at den justeres, således
at betingelsen for CFC-beskatning efter forslagets 1. pkt. fremover
vil være, at datterselskabets CFC-indkomst udgør mere
end 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst. Herved
vil indkomstbetingelsen få et bredere
anvendelsesområde, da datterselskabet omfattes af
CFC-reglerne ved et lavere forhold mellem CFC-indkomst og den
sammenlignelige skattepligtige indkomst. Indkomstbetingelsens
tærskel skærpes for at bringe CFC-reglerne i
overensstemmelse med minimumskravene i
skatteundgåelsesdirektivet.
Efter forslaget til 2. og
3. pkt. videreføres den gældende
transparensregel, jf. herom ovenfor, uden materielle
ændringer. Det er dog præciseret, at der ved
anvendelsen af transparensreglen om selskaber hjemmehørende
i samme land skal lægges vægt på, hvor
selskaberne er hjemmehørende i skattemæssig
henseende.
Det foreslås endvidere præciseret
i bestemmelsens 4. og 5. pkt., at
indkomst ved en nedbringelse af ejerandelen i datterselskabet,
hvorved der udløses beskatning ved indirekte afståelse
af datterselskabets aktiver og passiver efter selskabsskattelovens
§ 32, stk. 10, jf. lovforslagets § 1, nr. 9, ligeledes
skal medregnes ved opgørelsen af, om indkomstbetingelsen er
opfyldt. Dette er allerede tilfældet efter den gældende
lovgivning, jf. det gældende selskabsskattelovens § 32,
stk. 10, 1. pkt., men det præciseres i den foreslåede
bestemmelse, at beskatning ved indirekte afståelse
indgår i opgørelsen.
Beskatningen efter selskabsskattelovens §
32, stk. 10, vil efter forslaget til § 32, stk. 10, 1. pkt.,
skulle omfatte den indkomst, som datterselskabet ville have
opnået ved afståelse af samtlige aktiver og passiver,
hvis afkast er CFC-indkomst efter forslaget til § 32, stk. 5,
jf. lovforslagets § 1, nr. 6. Har moderselskabet valgt, at der
kun skal ske medregning af CFC-indkomsten efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 15, jf. lovforslagets §
1, nr. 11, vil dog kun den del af denne indkomst, der er
CFC-indkomst, skulle medregnes, jf. forslaget til § 32, stk.
10, 2. pkt. Dette vil kunne være relevant, hvis afkastet fra
et aktiv kun delvist vil skulle medregnes til CFC-indkomsten efter
forslaget til § 32, stk. 5.
Sker der nedbringelse af moderselskabets
ejerandele i datterselskabet, vil der i relation til
indkomstbetingelsen i § 32, stk. 1, nr. 4, derimod skulle
medregnes avancer og tab på alle aktiver og passiver. Det
skyldes, at der med henblik på vurderingen af, om
indkomstbetingelsen er opfyldt, vil skulle foretages en
opgørelse af både CFC-indkomsten og den samlede
skattepligtige indkomst i datterselskabet. Det vil skulle
afgøres efter bestemmelsen i forslaget til
selska?bsskattelovens § 32, stk. 5, i hvilket omfang
konkrete avancer eller tab indgår som en del af både
CFC-indkomsten og den samlede skattepligtige indkomst eller kun som
en del af den samlede skattepligtige indkomst.
Der foreslås i nr.
1, 6. pkt., en videreførsel, med en enkelt sproglig
omskrivning uden materiel betydning, af den gældende regel
om, at skattepligtige tilskud ikke medregnes ved opgørelsen
af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
Det foreslås, at aktivbetingelsen i den
gældende § 32, stk. 1, nr. 2, ophæves, hvorefter
det ikke længere er en betingelse, at datterselskabets
finansielle aktiver skal udgøre mere end 10 pct. af
datterselskabets samlede aktiver. Aktivbetingelsen kan ikke
opretholdes grundet minimumskravene i
skatteundgåelsesdirektivet.
Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 2, indsættes som betingelse
for CFC-beskatning, at koncernen ikke har valgt international
sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A. Hvis
koncernen har valgt international sambeskatning, vil
datterselskabets indkomst efter sambeskatningsreglerne allerede
skulle medregnes ved moderselskabets indkomstopgørelse,
hvorefter CFC-reglerne bliver overflødige. Betingelsen
fremgår af den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 2, 1. pkt., men foreslås
flyttet for at understøtte bestemmelsens systematik og
forståelighed.
Det foreslås, at bestemmelsen i stk. 1, nr. 3, videreføres
uændret. Efter nr. 3 er det en betingelse, at moderselskabets
aktier i datterselskabet ikke er omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19. Om baggrunden herfor
henvises der til gennemgangen ovenfor af den gældende
bestemmelse.
Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 4, indsættes som betingelse
for CFC-beskatning, at moderselskabets aktier i datterselskabet
ikke ejes gennem et investeringsselskab omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19, og moderselskabet eller den
direkte ejer af investeringsbeviserne m.v. beskattes efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A.
Den foreslåede undtagelse
vedrører en situation, hvor der i forvejen sker dansk
beskatning efter lagerprincippet af indkomsten fra et
investeringsselskab. Hvis der samtidig skete CFC-beskatning af et
overliggende moderselskab, ville det udgøre
dobbeltbeskatning.
Det fremgår af den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 3, at der
ikke sker CFC-beskatning, hvis moderselskabets aktier i
datterselskabet (CFC-selskabet) er omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19. Dette skyldes, at indkomst
i datterselskabet allerede bliver lagerbeskattet i moderselskabet
efter reglerne om beskatning af investeringsbeviser i
investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens
§ 19.
Det foreslås i forlængelse heraf,
at der heller ikke skal ske CFC-beskatning, når
moderselskabets aktier i datterselskabet (CFC-selskabet) ejes
gennem et investeringsselskab, når moderselskabet eller den
direkte ejer af investeringsbeviserne bliver beskattet efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A.
Det ville uden den foreslåede undtagelse
kunne forekomme, at moderselskabet skulle medregne indkomst fra et
CFC-datterselskab, som ejes gennem et investeringsselskab, uanset
at indkomsten i CFC-selskabet i forvejen beskattes i Danmark efter
lagerprincippet.
Dette tilfælde bør derfor
undtages fra CFC-reglernes anvendelsesområde, ligesom det er
tilfældet, når moderselskabets aktier i datterselskabet
er aktier i et investeringsselskab omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19.
Det foreslås, at den gældende
bestemmelse i stk. 1, nr. 4, flyttes til stk.
1, nr. 5, men at bestemmelsen derudover videreføres
uændret. Efter det gældende nr. 4 undtages der for
CFC-beskatning, hvis aktierne i datterselskabet ejes gennem et
livsforsikringsselskab, der beskattes efter
nettoopgørelsesprincippet, jf. selskabsskattelovens §
13 F. Om baggrunden herfor henvises der til gennemgangen ovenfor af
den gældende bestemmelse. Betingelsen foreslås flyttet
for at understøtte bestemmelsens systematik og
forståelighed.
Det foreslås, at det i stk. 1, nr. 6, indsættes som betingelse
for CFC-beskatning, at moderselskabets aktier i datterselskabet
ikke ejes gennem et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om
finansiel virksomhed, der beskattes efter
pensionsafkastbeskatningsloven.
Den foreslåede undtagelse
vedrører en situation, hvor der i forvejen sker dansk
beskatning efter lagerprincippet i det arbejdsmarkedsrelaterede
livsforsikringsaktieselskab. Hvis der samtidig sker CFC-beskatning
af livsforsikringsselskabets moderselskab ville det udgøre
dobbeltbeskatning.
Arbejdsmarkedsrelaterede
livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 307 i lov om
finansiel virksomhed er undtaget fra selskabsskattepligt, jf.
selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 18.
Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber er dermed
ikke selv omfattet af CFC-reglerne i selskabsskattelovens §
32. Afkast, der oppebæres af et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab, beskattes efter reglerne i
pensionsafkastbeskatningsloven, og indkomsten opgøres efter
lagerprincippet. Dette indebærer, at afkast på alle
investeringer fuldt ud medregnes til den danske
indkomstopgørelse.
Er et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab ejet af et dansk holdingselskab, er
holdingselskabet ikke selv undtaget fra selskabsskattepligt efter
selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 18.
Det ville uden den foreslåede undtagelse
kunne forekomme, at holdingselskabet skulle medregne indkomst fra
et CFC-datterselskab, som ejes gennem et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab. I et sådant tilfælde ville
der ske beskatning af CFC-selskabets indkomst to gange, henholdsvis
i holdingselskabet efter selskabsskattelovens § 32 og i det
arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskab efter
pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket ikke er hensigten.
Dette tilfælde bør derfor
undtages fra CFC-reglernes anvendelsesområde for at
undgå dobbeltbeskatning.
Det foreslås desuden i
selskabsskattelovens § 32, stk. 2,
at når datterselskabet er et finansielt selskab, finder stk.
1 alene anvendelse, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten, jf. stk.
5, hidrører fra transaktioner med moderselskabet eller dets
tilknyttede personer, jf. stk. 6. Ved et finansielt selskab
forstås enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i
direktiv 2016/1164/EU (skatteundgåelsesdirektivet). Forslaget
indfører en generel, objektiveret fritagelse for
CFC-beskatning for finansielle selskaber under nærmere
betingelser.
Af den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 2, fremgår, at
CFC-reglerne ikke finder anvendelse, når den omfattede
koncern har valgt international sambeskatning efter
selskabsskattelovens § 31 A. Dette skyldes, at alle
koncernselskaberne allerede efter sambeskatningsreglerne vil
være omfattet af dansk beskatning.
Der er endvidere i den gældende
bestemmelse indsat hjemmel til, at Skatterådet under visse
betingelser kan fritage visse finansielle selskaber fra
CFC-beskatning. Det gælder særligt selskaber, der
udøver forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-,
investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed, og som er underlagt
offentligt tilsyn.
Dispensationsadgangen er begrundet i, at disse
selskaber næsten altid vil blive omfattet af CFC-reglerne, da
selskaberne driver finansiel virksomhed, hvorfor deres indkomst
omfattes af definitionen i den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 9. Hovedparten af disse
typer af virksomheders indtægt vil helt naturligt være
af finansiel karakter. Det er dog ikke hensigten med CFC-reglerne,
at disse selskaber skal være omfattet af CFC-beskatning,
når der drives en faktisk erhvervsmæssig virksomhed
inden for de angivne brancher.
Der er fem betingelser for, at
Skatterådet kan give tilladelse til fritagelse efter
bestemmelsen, hvilket er blevet nærmere afklaret gennem
praksis.
Den første betingelse er, at selskabet
skal have en offentlig bevilling og være underlagt tilsyn i
hjemlandet til at drive finansiel virksomhed inden for de
ovennævnte brancher. Der lægges vægt på, at
tilsynet overordnet ligner det danske Finanstilsyn.
Den anden betingelse er, at den
væsentligste del af datterselskabets indkomst skal komme fra
virksomhed med kunder i det land, som datterselskabet er
hjemmehørende i. I praksis skal selskabets indtægter
fra virksomhed med kunder i hjemlandet være mindst dobbelt
så stor som indtægten fra virksomhed med udenlandske
kunder. Ved kunder i hjemlandet forstås bosatte
privatpersoner og selskaber, hvis kundeforhold vedrører
virksomhed udført i hjemlandet.
Den tredje betingelse er, at den
væsentligste del af indkomsten ikke må stamme fra
virksomhed med koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens
§ 2, stk. 2, hvilket omfatter koncernforhold, hvor der enten
er 50 procents direkte eller indirekte ejerskab eller
rådighed over 50 procent af stemmerettighederne.
Indtægten fra virksomhed med uafhængige parter skal
være mindst dobbelt så stor som indtægter fra
virksomhed med koncernforbundne virksomheder.
Den fjerde betingelse er, at datterselskaberne
ikke må være overkapitaliseret i forhold til, hvad der
måtte være markedskonformt for den
pågældende virksomhedstype i det pågældende
land. Der henses bl.a. til den sædvanlige konsolideringsgrad
m.v. i branchen og det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i
det pågældende land. I vurderingen kan endvidere
indgå en sammenligning af selskabet med andre
koncernforbundne selskaber, der opererer i samme branche,
både i det pågældende land og i udlandet.
Den femte betingelse er, at datterselskabet
enten er dansk, eller at beskatningen af eventuelt udbytte fra
datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller
nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet. Et frafald
eller nedsættelse af beskatningen efter
dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne,
Grønland eller den stat, hvori datterselskabet er
hjemmehørende, opfylder ligeledes denne betingelse.
En fritagelse for CFC-beskatning af
Skatterådet kan ikke indrømmes for en periode, der
overstiger 10 indkomstår, og fritagelsen bortfalder, hvis
ikke forudsætningerne for afgørelsen i al
væsentlighed forbliver uændrede.
Det foreslås, at reglen om, at
CFC-reglerne ikke finder anvendelse, hvis koncernen har valgt
international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A,
flyttes til selska?bsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 2,
jf. ovenfor. Betingelsen foreslås flyttet for at
understøtte bestemmelsens systematik og
forståelighed.
Derudover foreslås, at adgangen til at
indrømme dispensation for CFC-beskatning i
selskabsskattelovens § 32, stk. 2, ophæves i dens
gældende udformning. I stedet foreslås, at der
indføres en generel undtagelse for CFC-beskatning for
finansielle selskaber. Der er således i
skatteundgåelsesdirektivet åbnet op for, at
medlemsstaterne kan indføre en undtagelsesbestemmelse for
nærmere angivne finansielle selskaber.
Ved finansielle selskaber skal efter forslaget
forstås de selskaber, som er omfattet af
skatteundgåelsesdirektivets artikel 2, nr. 5. Ved et
finansielt selskab forstås herefter:
Et kreditinstitut eller et investeringsselskab
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2004/39/EF eller en forvalter af alternative
investeringsfonde (FAIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra
b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU, eller
et administrationsselskab for et institut for kollektiv investering
i værdipapirer (investeringsinstitut) som defineret i artikel
2, stk. 1, litra b, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv
2009/65/EF.
- Et
forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.
- Et
genforsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 4, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.
- En
arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, medmindre
en medlemsstat har besluttet ikke at anvende nævnte direktiv
helt eller delvist på denne pensionskasse, jf. nævnte
direktivs artikel 5, eller på en repræsentant for den
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasse, jf. nævnte direktivs
artikel 19, stk. 1.
-
Pensionsinstitutter, som forvalter pensionsordninger, der betragtes
som sociale sikringsordninger omfattet af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 samt alle retlige
enheder, der er oprettet med henblik på investering i
sådanne ordninger.
- En alternativ
investeringsfond (AIF), der forvaltes af en FAIF som defineret i
artikel 4, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2011/61/EU, eller en AIF, der er underkastet tilsyn i
henhold til gældende national ret.
- Et
investeringsinstitut, jf. artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/65/EF.
- En central
modpart som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 648/2012.
- En
værdipapircentral som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
909/2014.
De undtagne selskaber har det til
fælles, at en væsentlig del af deres indtægt fra
kernedriften vil udgøre CFC-indkomst. Selskaberne ville uden
en undtagelsesbestemmelse derfor typisk blive omfattet af
CFC-reglerne grundet deres kerneaktivitet.
Det foreslås, at finansielle
datterselskaber undtages fra CFC-reglerne, såfremt mindre end
1/3 af datterselskabets CFC-indkomst hidrører fra
transaktioner med moderselskabet og dets tilknyttede personer. Det
vil således være et krav, at størstedelen af
datterselskabets CFC-indkomst hidrører fra transaktioner med
uafhængige parter for at blive undtaget fra CFC-reglerne.
CFC-indkomsten er defineret i den
foreslåede bestemmelse til selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, der indeholder en
udtømmende liste over, hvilke indtægter og udgifter
der skal henregnes til CFC-indkomsten. Efter den foreslåede
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 8,
omfattes indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt anden
finansiel virksomhed.
Tilknyttede personer er nærmere
defineret i den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6. Tilknyttede
personer udgør bl.a. et selvstændigt skattesubjekt,
hvor moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse i form
af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af overskuddet
i det selvstændige skattesubjekt, eller en fysisk person
eller et selvstændigt skattesubjekt, som har direkte eller
indirekte indflydelse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 pct. eller mere eller har ret til at
modtage 25 pct. eller mere af overskuddet i moderselskabet.
Til nr. 3
Der foreslås en konsekvensændring
af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 3, som
følge af, at aktivbetingelsen i stk. 1 foreslås
ophævet.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 3, 1. pkt., bestemmer, at
datterselskabets indkomstopgørelse efter CFC-reglerne skal
foretages i overensstemmelse med territorialprincippet, jf.
selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 1.-3. pkt. Efter
bestemmelsen skal opgørelsen af datterselskabets CFC-aktiver
ligeledes foretages efter territorialprincippet, når der skal
foretages en vurdering af, om datterselskabet opfylder
aktivbetingelsen. Aktivbetingelsen er en forudsætning for
CFC-beskatning, idet minimum 10 pct. af datterselskabets aktiver
skal være finansielle aktiver, for at reglerne finder
anvendelse.
Datterselskabets indkomst og aktiver, der er
tilknyttet faste driftssteder i andre lande end datterselskabets
hjemland, skal dermed ikke medregnes ved vurderingen af, om
datterselskabet omfattes af CFC-reglerne, ligesom disse faste
driftssteder ikke skal medregnes ved opgørelsen af den
eventuelle CFC-indkomst, som beskattes i moderselskabet.
Datterselskabets faste driftssteder i andre lande skal derimod
bedømmes særskilt i forhold til CFC-reglerne i
selskabsskattelovens § 32, hvorefter eventuel CFC-beskatning
opgøres særskilt for det faste driftssted.
Det foreslås, at henvisningen til, at
aktiverne opgøres efter territorialprincippet, udgår
af bestemmelsen. Dette skal ses i sammenhæng med, at det
foreslås, at aktivbetingelsen i selskabsskatteloven §
32, stk. 1, nr. 2, ophæves, jf. lovforslagets § 1, nr.
2. Aktivbetingelsen kan således ikke opretholdes grundet
minimumskravene i skatteundgåelsesdirektivet.
Til nr. 4
Det foreslås at ændre henvisningen
i selskabsskattelovens § 32, stk. 3, 2. pkt., således at
der henvises til stk. 4-18.
Den foreslåede ændring er en
konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1,
nr. 11, hvorved der foreslås indsat stk. 14-18 i
selskabsskattelovens § 32.
Det følger af den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 3, at
bestemmelsens øvrige stykker finder tilsvarende anvendelse
på datterselskabets faste driftssteder, som er beliggende
uden for den stat, hvori datterselskabet er
hjemmehørende.
Det foreslås at ændre henvisningen
i selskabsskattelovens § 32, stk. 3, 2. pkt., således at
de foreslåede bestemmelser i stk. 14-18 også vil finde
tilsvarende anvendelse for datterselskabers faste driftssteder.
Til nr. 5
Det følger af den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 3, at
bestemmelsens øvrige stykker finder tilsvarende anvendelse
på datterselskabets faste driftssteder, som er beliggende
uden for den stat, hvori datterselskabet er
hjemmehørende.
Det foreslås at indsætte en
præcisering om, at der ved bedømmelsen af, hvor
datterselskabet er hjemmehørende, lægges vægt
på det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.
Et selskab vil sædvanligvis være
skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvori
selskabet er indregistreret. Et selskab kan dog efter de konkrete
omstændigheder være hjemmehørende i et andet
land, såfremt selskabet har ledelsens sæde i dette
andet land. Dette afgøres efter reglerne i de lande, hvor
selskabet er henholdsvis indregistreret og har ledelsens
sæde, og en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de
to lande.
Til nr.
6
I overensstemmelse med minimumskravene i
skatteundgåelsesdirektivet foreslås der i § 32, stk. 5, nr. 1-9, en række
ændringer i de gældende regler om opgørelse af
CFC-indkomsten.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, fastsætter, hvilke
indkomstarter der indgår i opgørelsen af
CFC-indkomsten. CFC-indkomsten opgøres således som
summen af de af datterselskabets indtægter og udgifter, der
fremgår af den udtømmende liste i § 32, stk. 5,
nr. 1-9.
CFC-indkomsten omfatter indkomster med risiko
for skatteundgåelse, hvilket i praksis er, når mobile
indkomster kan flyttes til et datterselskab, fordi de ikke
nødvendigvis er bundet til fysiske aktiver eller
driftsvirksomhed m.v.
Efter det gældende nr. 1 skal
skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede
renteudgifter medregnes i CFC-indkomsten.
Efter det gældende nr. 2 skal
skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på
fordringer, gæld eller finansielle kontrakter, der omfattes
af kursgevinstloven, medregnes i CFC-indkomsten. Dog medtages ikke
gevinst og tab på terminskontrakter m.v. med tilknytning til
virksomhedens drift, hvilket bl.a. omfatter risikoafdækning
af leverancer m.v. Undtagelsen finder ikke anvendelse, hvis den
skattepligtige driver næring ved køb og salg af
fordringer og finansielle kontrakter eller driver
næringsvirksomhed med finansiering.
Efter det gældende nr. 3 skal udgifter
omfattet af ligningslovens § 8, stk. 3, og de tilsvarende
skattepligtige indtægter medregnes i CFC-indkomsten.
Bestemmelsen i ligningslovens § 8, stk. 3, indebærer, at
provisioner, præmier og lignende i forbindelse med sikring
eller kautionering for et tilgodehavende eller lån kan
fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige
indtægt. Ligningslovens § 8, stk. 3, vedrører kun
udgiftssiden, men de skattepligtige indtægter, som modtageren
af de omfattede provisionsindtægter m.v. oppebærer,
indgår efter bestemmelsen også i CFC-indkomsten.
Efter det gældende nr. 4 skal
skattepligtige udbytter medregnes i CFC-indkomsten. Bestemmelsen
omfatter alle udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A.
Udbytter efter denne bestemmelse vedrører aktier m.v., der
omfattes af aktieavancebeskatningsloven.
Efter det gældende nr. 5 skal
skattepligtig fortjeneste og tab ved køb og salg af aktier
m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven, medregnes i
CFC-indkomsten. Bestemmelsen omfatter bl.a. ikke
datterselskabsaktier, som er skattefrie, og skattefrie
porteføljeaktier.
Efter det gældende nr. 6 indgår
alle royalties som udgangspunkt i CFC-indkomsten. Til royalties
henregnes enhver betaling, der modtages som vederlag for
anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver.
Endvidere medregnes fortjeneste og tab ved afståelse af
immaterielle aktiver. Immaterielle aktiver omfatter enhver
ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt
arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller
mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller
fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle
eller videnskabelige erfaringer. Til immaterielle aktiver henregnes
dog ikke goodwill, som omfattes af afskrivningslovens § 40,
stk. 1, hvilket bl.a. er bekræftet i et bindende svar fra
Skatterådet i SKM2014?·830?·SR.
Royalties modtaget fra ikke-koncernbundne
selskaber vedrørende immaterielle aktiver, som er
foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og
udviklingsvirksomhed, medregnes dog ikke til CFC-indkomsten. Et
selskab anses for at være koncernforbundet, hvis det
indgår i en koncern, hvor koncernen har bestemmende
indflydelse over datterselskaberne, jf. selskabsskattelovens §
31 C. Bestemmende indflydelse i et datterselskab foreligger som
udgangspunkt, når moderselskabet direkte eller indirekte
gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af
stemmerettighederne i et selskab, jf. selskabsskattelovens §
31 C.
Efter det gældende nr. 7 kan der ved
opgørelsen af CFC-indkomsten foretages skattemæssige
fradrag, der vedrører de ovenstående indkomstarter,
dvs. indkomstarterne nævnt i nr. 1-6. Fradragene skal kunne
henregnes til erhvervelsen af de omfattede CFC-indtægter.
Fradragene kan indeholde en del af selskabets generelle
omkostninger allokeret efter armlængdeprincippet,
lønninger til medarbejdere og lignende. Endvidere kan
afskrivninger på de omfattede aktiver fradrages,
såfremt der i øvrigt er adgang til dette efter danske
regler.
Efter det gældende nr. 8 skal indkomst
ved finansiel leasing medregnes til CFC-indkomsten. Dette
inkluderer endvidere fortjeneste og tab ved afståelse af
aktiver, som har været anvendt til finansiel leasing. Ved
finansiel leasing skal der henses til definitionen i de
internationale regnskabsregler i IAS 17 og IFRS 16, der skal
anvendes fra 1. januar 2019. Leasing vil have finansiel karakter,
hvis f.eks. (1) ejendomsretten overføres til leasingtager
ved udløbet af kontrakten, (2) leasingtager har en
køberet, som ved indgåelse af kontrakten forventes at
være så fordelagtig, at det synes rimeligt sikkert, at
den vil blive anvendt, (3) leasingtager har en købepligt,
som ved indgåelse af kontrakten forventes at være
så fordelagtig for leasinggiver, at det synes rimeligt
sikkert, at den vil blive anvendt, (4) leasingtager har pligt at
anvise en køber til en fastsat pris eller - hvis dette ikke
opfyldes, og leasinggiver må sælge aktivet til en
lavere pris - betale differencen mellem leasinggivers salgspris og
den fastsatte pris, når dette ved indgåelse af
kontrakten forventes at være så fordelagtig for
leasinggiver, at det synes rimeligt sikkert, at den vil blive
anvendt, (5) nutidsværdien af minimumsleasingydelserne ved
aftalens indgåelse er større end eller i det
væsentlige lig med dagsværdien af det leasede aktiv,
(6) leasingkontrakten løber over størstedelen af
aktivets økonomiske levetid, eller (7) leasingkontrakten
omhandler et specielt aktiv, som kun leasingtager kan udnytte,
medmindre der foretages væsentlige ændringer af
aktivet.
Efter det gældende nr. 9 skal indkomst
fra forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller
realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt
medregnes til CFC-indkomsten. Ved vurderingen af, om
datterselskabet driver finansiel virksomhed i øvrigt, kan
der henses til, om selskabet er omfattet af lov om finansiel
virksomhed, jf. Skatterådets afgørelse i SKM2009·231·SR. Bestemmelsen skal ses i
sammenhæng med dispensationsadgangen i den gældende
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 2, hvorefter
visse finansielle selskaber har mulighed for at blive undtaget fra
CFC-reglerne.
Efter det gældende nr. 10 skal
fortjeneste og tab ved afståelse af CO2-kvoter og
CO2-kreditter medregnes til CFC-indkomsten. Det er en betingelse,
at fortjeneste og tab er skattepligtige efter afskrivningslovens
§ 40 A.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 1, om
skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede
renteudgifter sammenskrives med den gældende nr. 5,
således at nr. 1 fremover omfatter både renter,
provisioner og lignende. Der foreslås ikke materielle
ændringer i forhold til de omfattede renter, provisioner og
lignende, jf. herom ovenfor.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 2,
uændret, bortset fra enkelte sproglige tilpasninger uden
materiel betydning, skal videreføre de gældende regler
om, i hvilket omfang skattepligtige gevinster og
fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller
finansielle kontrakter, der omfattes af kursgevinstloven, skal
medregnes til CFC-indkomsten. Om de omfattede gevinster og tab
henvises derfor til gennemgangen ovenfor.
Den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr.
3, foreslås at erstatte den gældende bestemmelse
om indkomst fra immaterielle aktiver i selskabsskattelovens §
32, stk. 5, nr. 6. Efter forslaget medregnes skattepligtige
royalties eller anden indkomst fra immaterielle aktiver til
CFC-indkomsten, jf. dog den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 17, jf. lovforslagets §
1, nr. 11. Immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til et
litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder
spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster
eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller
fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle
eller videnskabelige erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kreditter,
jf. afskrivningslovens § 40 A. Skattepligtige royalties og
anden indkomst fra immaterielle aktiver medregnes dog kun,
når aktiverne er erhvervet fra et andet land end det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende,
eller er oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede
personer i et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende. Er immaterielle aktiver
delvist omfattet af bestemmelsens 3. pkt., medregnes en
forholdsmæssig del af indkomsten fra de immaterielle aktiver.
Den forholdsmæssige del opgøres som den del af den
samlede indkomst fra de immaterielle aktiver, der kan
henføres til værdien af de aktiver, der er erhvervet
fra et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, eller værdien af de
aktiviteter, der er udført af tilknyttede personer i et
andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende.
Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 1. pkt., indebærer, at
den gældende definition af CFC-indkomst udvides i
overensstemmelse med definitionen i
skatteundgåelsesdirektivet i forhold til indkomst fra
immaterielle aktiver. Det foreslås således at udvide
definitionen af, hvornår indkomst hidrørende fra
immaterielle aktiver er CFC-indkomst. Der foreslår ingen
ændringer i relation til, hvilke immaterielle aktiver der
omfattes.
Det foreslås, at både royalties og
anden indkomst fra immaterielle aktiver medregnes til
CFC-indkomsten. Anden indkomst vil bl.a. omfatte indkomst fra
immaterielle aktiver, der realiseres ved afståelse af varer
og/eller tjenesteydelser. Når varer eller ydelser
sælges, vil der undertiden samtidig ske overdragelse af
immaterielle aktiver eller retten til at anvende sådanne
aktiver, uden at der beregnes et særskilt vederlag herfor,
idet salgssummen i stedet inkluderer et royaltyafkast relateret til
de immaterielle aktiver. Dette inkluderede royaltyafkast vil
være omfattet af definitionen af CFC-indkomst. Anden indkomst
vil også omfatte fortjeneste og tab ved afståelse af de
immaterielle aktiver, som også er omfattet af den
gældende definition af CFC-indkomst.
Visse immaterielle aktiver omfattes dog ikke
som følge af de foreslåede bestemmelser i
selskabsskattelovens § 32, stk. 17 og 18, der medfører,
at afkast af immaterielle aktiver, som moderselskabet bliver
indirekte ejer af som følge af opkøb af selskaber, i
visse tilfælde helt undtages fra beskatning som CFC-indkomst.
Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1,
nr. 11.
Bortset fra tilføjelsen af CO2-kvoter
og -kreditter foreslås der ikke ændringer til, hvilke
immaterielle aktiver der omfattes af CFC-reglerne.
Den foreslåede udvidelse af definitionen
af indkomst fra immaterielle aktiver til også at omfatte
anden indkomst af immaterielle aktiver følger af reglerne i
skatteundgåelsesdirektivet, der er udformet på baggrund
af anbefaling 4 i OECD-rapporten vedrørende handlingspunkt 3
fra 2015. Det fremgår i OECD-rapporten, at en medregning af
royalties baseret på den juridiske kvalifikation af
indkomsten ikke er tilstrækkelig for at medregne al relevant
indkomst fra immaterielle aktiver. Det fremhæves bl.a., at
royaltyafkastet kan være indlejret i salgsindkomsten,
hvorefter royaltyafkastet ikke ville blive medregnet til
CFC-indkomsten, hvis der alene anvendes en tilgang baseret på
den juridiske kvalifikation af indkomsten.
Formålet med udvidelsen er, at afkastet
fra immaterielle aktiver medregnes i CFC-indkomsten, uanset hvordan
indkomsten klassificeres.
Efter gældende ret omfattes kun
betalinger, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller
retten til at anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab
ved afståelse af immaterielle aktiver. Dette omfatter kun
royaltybetalinger og skattepligtige avancer. Det foreslås at
udvide denne definition, så den omfatter al indkomst, der
direkte kan henføres til det immaterielle aktiv.
Immaterielle aktiver udgør en
særlig risiko for skatteundgåelse, da immaterielle
aktiver er yderst mobile og svære at
værdiansætte. Disse karakteristika gør, at
indkomsten, som tilvejebringes ved hjælp af disse aktiver,
nemt kan flyttes væk fra det sted, hvor værdiskabelsen
ved udviklingen af det immaterielle aktiv er sket.
Et immaterielt aktiv kan eksempelvis flyttes
til et (salgs)datterselskab, som selv har bidraget med lav eller
ingen værdi til udviklingen heraf, og hvor den
efterfølgende indkomst fra det immaterielle aktiv helt eller
delvist oppebæres som almindelig salgsindkomst, hvorved
indkomsten ikke umiddelbart medregnes til CFC-indkomsten. Samme
problemstilling kan gøre sig gældende i forhold til
afsætning af tjenesteydelser.
Formålet med de foreslåede regler
er at understøtte, at immaterielle aktiver og det
dertilhørende afkast forbliver dér, hvor det
immaterielle aktiv er udviklet. Det vil sige, hvor bl.a.
forsknings- og udviklingsaktiviteterne foretages, og altså
det samme sted, hvor koncernen har afholdt og fradraget udgifterne
til denne værdiskabelse. Dette er i overensstemmelse med de
principper som OECDs BEPS-projekt skal sikre, nemlig at
værdierne beskattes dér, hvor de er skabt.
Da de danske CFC-regler imidlertid ikke skal
udgøre en hindring for, at datterselskaber har forsknings-
og udviklingsaktiviteter, foreslås det, at indkomst fra
immaterielle aktiver alene skal medregnes til CFC-indkomsten, i det
omfang aktiverne enten er erhvervet fra et andet land end det land,
hvor datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende,
eller er oparbejdet ved aktiviteter udført af tilknyttede
personer i et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende.
Det foreslås således, at der skal
lægges afgørende vægt på, om de
immaterielle aktiver faktisk har været genstand for en
grænseoverskridende flytning.
Dette sikrer, at indkomst fra f.eks. patenter,
der udvikles ved datterselskabets egne udviklingsaktiviteter, ikke
skal medregnes til CFC-indkomsten. Se også yderligere
bemærkninger herom nedenfor.
For immaterielle aktiver, der indirekte
erhverves af et dansk moderselskab, idet moderselskabet
opkøber et selskab, der ejer immaterielle aktiver,
foreslås en særlig undtagelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 17. Efter dette forslag vil det opkøbte
selskabs afkast fra immaterielle aktiver, som det opkøbte
selskab besidder på opkøbstidspunktet, være helt
undtaget fra beskatning som CFC-indkomst. Dette gælder
tilsvarende for det opkøbte selskabs datterselskaber.
Overdrages aktiverne efterfølgende til et koncernforbundet
selskab i et andet land, vil det købende selskabs afkast fra
aktiverne dog skulle anses for CFC-indkomst. Undtagelsen ved
opkøb af selskaber er forbundet med en række
betingelser, som fremgår af den foreslåede bestemmelse
i selskabsskattelovens § 32, stk. 18. Der henvises til
lovforslagets § 1, nr. 11, og bemærkningerne hertil.
Medregningen af anden indkomst fra
immaterielle aktiver i CFC-indkomsten vil medføre, at det
kan blive nødvendigt at udskille denne anden indkomst fra
immaterielle aktiver fra en samlet salgsindkomst. Denne udskillelse
skal ske på baggrund af en vurdering - baseret på
almindelige armslængdeprincipper - af den indkomst, som
salgsselskabet ville have haft i en situation, hvor salgsselskabet
skulle varetage de samme funktioner, besidde de samme aktiver og
påtage sig de samme risici, men hvor selskabet ikke selv
ejede det immaterielle aktiv. Den del af indkomsten, der kan
henføres til det immaterielle aktiv, vil derfor i visse
forretningsmodeller svare til den royaltybetaling, som
salgsselskabet ville have betalt under en licensaftale med et andet
selskab, som ejer det immaterielle aktiv.
Det bemærkes, at alle virksomheder
må forventes at opnå et vist normaloverskud, også
når de ikke selv ejer de immaterielle aktiver, som bidrager
til at skabe den samlede værdi af de varer eller
tjenesteydelser, som afsættes. På transfer
pricing-området, dvs. ved transaktioner mellem
koncernforbundne selskaber, benyttes med henblik på
fastlæggelsen af armslængdevilkår i sådanne
situationer bl.a. en metode, hvor der tillægges et mark-up
på de relevante omkostninger på koncerninterne
transaktioner (cost-plus metoden). På transfer
pricing-området findes der også andre metoder til
opgørelse af den indkomst, der skal allokeres i relation til
koncerninterne transaktioner.
Sådanne almindeligt anerkendte
armslængdeprincipper vil tilsvarende kunne anvendes til at
opgøre, hvilken del af datterselskabets samlede indkomst der
skal anses for anden indkomst fra immaterielle aktiver. Der
henvises også til bemærkningerne nedenfor om de
foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, nr. 3, 4. og 5. pkt.
Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 2. pkt., definerer de
omfattede immaterielle aktiver i overensstemmelse med den
gældende bestemmelse i § 32, stk. 5, nr. 6, idet det dog
foreslås, at CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf.
afskrivningslovens § 40 A, omfattes af definitionen af
immaterielle aktiver i selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr.
3, hvorved disse sidestilles med de øvrige immaterielle
aktiver. Der er alene tale om en sammenskrivning af bestemmelser,
da CO2-kvoter og CO2-kreditter allerede medregnes til
CFC-indkomsten, jf. den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 10.
Det bemærkes i den sammenhæng, at
et selskab vil kunne være indehaver af immaterielle aktiver
omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2, også selv
om der er tale om begrænsede rettigheder, f.eks. hvis
selskabet har erhvervet en eksklusiv ret til at bruge et
varemærke i et geografisk afgrænset område.
Den foreslåede bestemmelse i stk. 5, nr. 3, 3. pkt., indebærer, at
skattepligtige royalties og anden indkomst fra immaterielle aktiver
kun medregnes til CFC-indkomsten, når aktiverne er erhvervet
fra et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, eller er oparbejdet ved
aktiviteter udført af tilknyttede personer i et andet land
end det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.
Forslaget har til hensigt at målrette
bestemmelsen om, hvornår indkomst fra immaterielle aktiver
anses for CFC-indkomst, således at der kun sker
CFC-beskatning i de tilfælde, hvor der er gennemført
den form for transaktioner, som CFC-reglerne udgør et
værn imod.
Efter forslaget anses indkomst fra
immaterielle aktiver kun for CFC-indkomst, når aktiverne ved
overdragelse har ændret beskatningssted eller er oparbejdet
ved aktiviteter udført af koncernforbundne selskaber i et
andet land. Der skal lægges vægt på, om aktiverne
er blevet overdraget fra eller oparbejdet i et andet land end det
land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende, eller hvor datterselskabets faste driftssted
er beliggende, når indkomsten oppebæres af det faste
driftssted.
Modsætningsvist CFC-beskattes indkomst
fra tilkøbte immaterielle aktiver ikke, når aktiverne
er udviklet i det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende.
Dette sikrer, at indkomst fra immaterielle
aktiver, der erhverves fra et andet selskab i det land, hvor
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende, ikke
skal medregnes til CFC-indkomsten. Ligeledes vil en lokal
selskabsretlig omstrukturering, f.eks. en fusion mellem to
selskaber i samme land, ikke medføre, at indkomsten fra de
immaterielle aktiver skal medregnes til CFC-indkomsten. Der er i
sådanne tilfælde ikke sket en sådan flytning af
det mobile immaterielle aktiv, som CFC-reglerne skal værne
imod.
Når immaterielle aktiver er oparbejdet
ved aktiviteter udført af andre parter end datterselskabet
selv, skal der først sondres efter, om aktiviteterne er
udført i det land, hvori datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, eller om aktiviteterne er
udført i et andet land.
Er det immaterielle aktiv oparbejdet ved
aktiviteter i samme land som det land, hvori datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, medregnes indkomsten fra
det immaterielle aktiv ikke til CFC-indkomsten. Dette vil omfatte
både aktiviteter udført af et lokalt koncernforbundet
selskab og aktiviteter udført af en uafhængig
part.
Er det immaterielle aktiv oparbejdet ved
aktiviteter i et andet land end det land, hvori datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, skal der sondres mellem,
om aktiviteterne er udført af en tilknyttet person eller en
uafhængig part. Ved en tilknyttet person forstås
især koncernforbundne selskaber. Der henvises til den
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
6, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, hvor begrebet tilknyttet
person er reguleret.
Efter den foreslåede bestemmelse er det
alene indkomst fra immaterielle aktiver, der er oparbejdet ved
aktiviteter af tilknyttede personer i andre lande, der skal
medregnes til CFC-indkomsten. Modsætningsvis indebærer
dette, at hvis det immaterielle aktiv er oparbejdet i samme land
eller oparbejdet ved aktiviteter udført af uafhængige
parter f.eks. ved kontraktforskning, skal indkomsten fra det
immaterielle aktiv ikke medregnes til CFC-indkomsten.
Immaterielle aktiver oparbejdes på
forskellig vis afhængigt af det immaterielle aktivs
særlige kendetegn. Aktiviteter skal derfor forstås
bredt, idet f.eks. patenter m.v. oparbejdes ved forsknings- og
udviklingsaktiviteter, hvorimod andre immaterielle aktiver bl.a.
oparbejdes ved markedsføringsaktiviteter eller faktisk brug
gennem en lang periode.
Det bemærkes, at hvis datterselskabet
har erhvervet et immaterielt aktiv fra et andet land, vil der ved
opgørelsen af CFC-indkomsten kunne foretages afskrivninger
på grundlag af anskaffelsessummen. Ligeledes kan der ved
opgørelsen af CFC-indkomsten i datterselskabet
fratrækkes de udgifter, som datterselskabet afholder,
når koncernforbundne udenlandske selskaber udfører
forskning og udviklingsopgaver for datterselskabet.
Ved opgørelsen af anden indkomst fra
immaterielle aktiver, opgøres CFC-indkomsten som en
nettoindkomst. Dette indebærer, at der i salgsprisen på
f.eks. varer og tjenesteydelser kan fradrages omkostninger, der
direkte og indirekte kan henføres til sådan anden
indkomst.
Afgørende vil være, om
omkostningerne efter almindelige skatteretlige principper vil
skulle henføres til CFC-indkomsten. Der kan i forhold til
opgørelsen af anden indkomst søges vejledning i
Transfer Pricing Guidelines, kapitel II, pkt. 2.152-2.153, og
bilaget til Transfer Pricing Guidelines kapitel II, eksempel 11 om
residual profit split-metoden.
De foreslåede bestemmelser i stk. 5, nr. 3, 4. og 5. pkt.,
indebærer, at når immaterielle aktiver er delvist
omfattet af det foreslåede 3. pkt., medregnes alene en
forholdsmæssig del af indkomsten fra de immaterielle aktiver
til CFC-indkomsten. Den forholdsmæssige del vil skulle
opgøres som den del af den samlede indkomst fra de
immaterielle aktiver, der kan henføres til værdien af
de aktiver, der er erhvervet fra et andet land end det land, hvor
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende, eller
værdien af de aktiviteter, der er udført af
tilknyttede personer i et andet land end det land, hvor
datterselskabet er skattemæssigt hjemmehørende.
De foreslåede bestemmelser tager
højde for, at et immaterielt aktiv kan være skabt
gennem forskellige bidrag, som vanskeligt kan opdeles. Et
færdigt immaterielt aktiv kan f.eks. bestå af et
tilkøbt immaterielt aktiv, som datterselskabet har
videreudviklet både ved egen forsknings- og
udviklingsvirksomhed og ved at lade koncerninterne eller
koncerneksterne selskaber udføre kontraktforskning.
Bestemmelserne tager også højde for, at der ved en
forretningsmæssig aktivitet kan benyttes flere immaterielle
aktiver, som tilsammen giver et afkast, der ikke uden videre kan
henføres til de enkelte aktiver hver for sig.
Efter de foreslåede bestemmelser skal en
forholdsmæssig del af afkastet i sådanne tilfælde
anses for CFC-indkomst. Denne forholdsmæssige del skal efter
forslaget opgøres som den del af den samlede indkomst fra
det eller de immaterielle aktiv(er), der isoleret set udgør
CFC-indkomst efter den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, 3. pkt.
Opdelingen af det samlede afkast vil skulle
foretages i overensstemmelse med almindelige transfer
pricing-principper. Vejledning herom kan navnlig findes i de
retningslinjer, der gælder for delingen af indkomst fra
immaterielle aktiver mellem kontrollerede parter (Profit
Split-metoden), jf. kapitel II, pkt. C, i OECD's Transfer Pricing
Guidelines (2017) og i de retningslinjer, der gælder for
transaktioner, der omfatter immaterielle aktiver, jf. kapitel VI i
OECD's Transfer Pricing Guidelines (2017), samt i de
retningslinjer, der finder anvendelse i relation til fordeling af
afkast fra immaterielle aktiver, når koncernforbundne
selskaber i fællesskab har bidraget til at tilvejebringe
aktiverne, jf. kapitel VIII, pkt. C. 4. i OECD's Transfer Pricing
Guidelines (2017) om såkaldte cost contribution agreements
(aftaler om omkostningsbidrag).
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 4, affattes i
overensstemmelse med den gældende bestemmelse, således
at skattepligtige udbytter skal medregnes til CFC-indkomsten. Ved
skattepligtige udbytter forstås udbytter, som omfattes af
ligningslovens § 16 A. Der foreslås ingen materielle
ændringer til bestemmelsen, hvis virkninger er
gennemgået ovenfor.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 5, affattes i
overensstemmelse med den gældende bestemmelse, således
at skattepligtig fortjeneste og tab vedrørende aktier m.v.,
der omfattes af aktieavancebeskatningsloven, skal medregnes til
CFC-indkomsten. Der foreslås ingen materielle ændringer
til bestemmelsen, hvis virkninger er gennemgået ovenfor.
Forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6, svarer til den
gældende regel i stk. 5, nr. 6, jf. herom ovenfor, idet
bestemmelsen tilpasses som følge af de øvrige
ændringer. Samtidig tilpasses teksten, således at
bestemmelsen fremover vedrører skattemæssige fradrag,
der vedrører indkomst som nævnt i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 1-5.
Det foreslås, at selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 7, affattes i
overensstemmelse med den gældende bestemmelse i stk. 5, nr.
8, således at indkomst fra finansiel leasing skal medregnes
til CFC-indkomsten. Der foreslås ingen materielle
ændringer til bestemmelsen, hvis virkninger er
gennemgået ovenfor.
Den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr.
8, svarer til den gældende bestemmelse i stk. 5, nr.
9, jf. herom ovenfor, idet bestemmelsen dog foreslås
omskrevet, så definitionen af den omfattede indkomst fra
finansiel virksomhed tilpasses definitionen i
skatteundgåelsesdirektivet. Indkomst fra finansiel virksomhed
vil i denne sammenhæng skulle fortolkes som en bred
opsamlingsbestemmelse, ligesom den gældende bestemmelse.
Dette skal dog ske under iagttagelse af den foreslåede
undtagelsesbestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 2.
Her er foreslået en generel undtagelse for finansielle
datterselskaber, hvis en nærmere andel af datterselskabet
CFC-indkomst ikke hidrører fra koncerninterne transaktioner.
Det bemærkes, at finansiel virksomhed efter nr. 8 ikke
nødvendigvis er lig med et finansielt selskab som omfattet
af stk. 2. Finansiel virksomhed efter nr. 8 skal i denne
sammenhæng fortolkes bredere.
Det foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, nr. 9, at indkomst
fra faktureringsselskaber fremover skal indgå i
CFC-indkomsten. Det er en betingelse, at faktureringsselskabet
opnår indkomst fra varer og tjenesteydelser, der købes
fra og sælges til tilknyttede personer, og at
faktureringsselskabets aktiviteter bidrager med ingen eller ringe
økonomisk værdi.
Det er et krav efter
skatteundgåelsesdirektivet, at indkomst fra disse
faktureringsselskaber skal henregnes til CFC-indkomsten. Det
bemærkes, at sådanne selskabers indkomst er mobil af
karakter og derved kan anvendes til at udhule indkomstgrundlaget i
moderselskabet.
Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke
faktureringsselskaber, som bidrager med reel økonomisk
værdi i koncernens værdikæde.
Der foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6, regler om,
hvornår der er tale om et moderselskab efter
CFC-reglerne.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, bestemmer, hvornår
der inden for CFC-reglerne er tale om et moderselskab, og
hvornår der er tale om bestemmende indflydelse i
datterselskabet.
Efter gældende regler anses et selskab
for at være moderselskab for datterselskabet, hvis
moderselskabet direkte eller indirekte er aktionær i
datterselskabet, og koncernen har bestemmende indflydelse over
datterselskabet. Bestemmende indflydelse i et datterselskab
foreligger som udgangspunkt, når moderselskabet direkte eller
indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af
stemmerettighederne i et selskab, jf. selskabsskattelovens §
31 C. Omfanget af bestemmende indflydelse udvides dog i
CFC-reglerne til også at omfatte stemmerettigheder m.v. som
besiddes af personlige aktionærer og deres
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.
Ved bedømmelsen af bestemmende indflydelse indgår
endvidere stemmerettigheder m.v., som besiddes af en fond eller
trust stiftet af nærtstående m.v. eller af fonde eller
truster stiftet af disse.
Ved bedømmelsen af bestemmende
indflydelse medregnes endvidere stemmerettigheder m.v., som
indehaves af andre selskabsdeltagere, hvor moderselskabet har
indgået aftale om fælles indflydelse. Dette kan
være tilfældet, hvis moderselskabet har indgået
aftale med andre selskabsdeltagere om kontrol af stemmerettigheder
m.v. Dette kan ligeså være tilfældet for
stemmerettigheder, som indehaves af en transparent enhed som
nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., hvori
moderselskabet deltager.
Det foreslås i stk.
6, 1. pkt., at et selskab anses for at være et
moderselskab efter CFC-reglerne, hvis selskabet selv eller sammen
med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte indflydelse
på mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller direkte
eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret
til at modtage mere end 50 pct. af overskuddet i
datterselskabet.
Moderselskabsdefinitionen udvides herved,
således at den er i overensstemmelse med definitionen i
skatteundgåelsesdirektivet.
Sammenlignet med gældende regler vil der
fremover også være tale om et kontrolleret
datterselskab efter CFC-reglerne, hvis moderselskabet direkte eller
indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til at
modtage mere end 50 pct. af overskuddet i datterselskabet. Der kan
dermed være tale om et kontrolleret datterselskab, selv om
koncernen ikke har bestemmende indflydelse, jf.
selskabsskattelovens § 31 C.
Til moderselskabets direkte og indirekte
indflydelse på henholdsvis stemmerettighederne, kapitalen
eller overskuddet medregnes ejerbesiddelser fra tilknyttede
personer. Det foreslås i stk. 6, 2.-7. pkt., at definitionen
af tilknyttede personer medtages fra direktivet.
Ved tilknyttede personer forstås efter
forslagets stk. 6, 2. pkt., et selvstændigt skattesubjekt,
hvori moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse i form
af stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere, eller hvorfra moderselskabet har ret til at modtage 25 pct.
eller mere af overskuddet. Dette kunne eksempelvis være et
datterselskab.
Ved tilknyttede personer forstås efter
det foreslåede stk. 6, 3. pkt., også en fysisk person eller et
selvstændigt skattesubjekt, som har direkte eller indirekte
indflydelse i form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab
på 25 pct. eller mere eller har ret til at modtage 25 pct.
eller mere af moderselskabets overskud. Dette kunne eksempelvis
være en hovedaktionær i moderselskabet.
Endvidere følger det af forslagets
stk. 6, 4.
pkt., at hvis en fysisk person eller et selvstændigt
skattesubjekt direkte eller indirekte har indflydelse på 25
pct. i moderselskabet og samtidig har 25 pct. indflydelse på
andre selvstændige skattesubjekter, anses alle berørte
enheder, som tilknyttede personer. Samtlige tilknyttede personers
indflydelse medregnes herefter til bedømmelsen efter
bestemmelsens 1. pkt.
Ved bedømmelsen af en fysisk persons
ejerbesiddelser efter 3. og 4. pkt. medregnes efter det
foreslåede stk. 6, 5. pkt., direkte eller indirekte indflydelse,
som besiddes af den fysiske persons nærtstående, jf.
ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust,
som er stiftet af en nærtstående m.v. eller af fonde
eller truster stiftet af disse.
I ligningslovens 16 H er der indsat regler for
CFC-beskatning af fysiske personer. Af bestemmelsens stk. 6
fremgår, hvilke personer der anses for at være
nærtstående.
Efter det foreslåede stk. 6, 6.
pkt., medregnes endvidere ejerbesiddelser i en trust, hvori
den fysiske person har indskudt aktiver uden at være stifter.
Dette skal sikre, at reglerne ikke omgås ved at lade en
stråmand stifte trusten med et minimalt indskud.
Eksempel:
A er en fysisk person, som ejer 100 pct. af
selskabet A A/S, som er beliggende i Danmark. A A/S ejer 40 pct. af
stemmerettighederne i CFC-selskabet beliggende i X-land. Efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, er A A/S ikke umiddelbart
moderselskab for CFC-selskabet i henhold til CFC-reglerne, da
ejerbesiddelsen er mindre end 50 pct.
Da A har indflydelse på mere end 25 pct.
af stemmerettighederne i A A/S, er A en tilknyttet person. Ved
bedømmelsen af en fysisk persons ejerbesiddelser medregnes
direkte og indirekte indflydelse, som besiddes af den fysiske
persons nærtstående.
A er gift med B. B vil være en
nærtstående efter ligningslovens § 16 H, stk. 6. B
ejer 100 pct. af selskabet B A/S, som er beliggende i Danmark. B
A/S ejer 15 pct. af stemmerettighederne i CFC-selskabet.
Ved sammenlægningen af ejerbesiddelserne
er der en samlet indflydelse på 55 pct. af
stemmerettighederne i CFC-selskabet, hvorved CFC-reglerne finder
anvendelse. Herefter vil både A A/S og B A/S være at
anse for moderselskab til CFC-selskabet. A A/S skal ved
indkomstopgørelsen medregne 40 pct. af CFC-selskabets
indkomst, og B A/S skal medregne 15 pct. af CFC-selskabets
indkomst.
Ved bedømmelsen af, om moderselskabet
er moderselskab for datterselskabet, skal der ved opgørelsen
af moderselskabets og tilknyttede personers ejerbesiddelser
være tale om samme type af indflydelse. Dvs. at der skal
lægges vægt på, at moderselskabet selv eller
sammen med tilknyttede personer besidder mere end 50 pct. af
stemmerrettighederne, mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret
til mere end 50 pct. af overskuddet.
Eksempel:
Et dansk moderselskab, A, ejer 10 pct. af
kapitalen i et udenlandsk selskab, B, men har samtidig ret til mere
end 25 pct. af overskuddet fra samme selskab. B ejer 60 pct. af
kapitalen i et CFC-selskab, hvori A også direkte ejer 40 pct.
Forholdet mellem selskaberne er opstillet i figur 1.
Figur 1
Det følger af den foreslåede
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt., at
et selskab anses for at være moderselskab for
datterselskabet, hvis det selv eller sammen med tilknyttede
personer har en direkte eller indirekte indflydelse på mere
end 50 pct. af stemmerettighederne eller direkte eller indirekte
ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har ret til at modtage
mere end 50 pct. af overskuddet i datterselskabet.
Først skal det derfor i relation til
eksemplet afklares, hvilke personer der er tilknyttede personer til
selskab A.
Det følger af den foreslåede
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 2. pkt., at
der ved tilknyttede personer forstås et selvstændigt
skattesubjekt, hvori moderselskabet har direkte eller indirekte
indflydelse i form af stemmerettigheder eller kapitalejerskab
på 25 pct. eller mere, eller hvorfra moderselskabet har ret
til at modtage 25 pct. eller mere af overskuddet.
Da selskab A (moderselskabet) har ret til mere
end 25 pct. af overskuddet fra selskab B, er selskab B en
tilknyttet person.
For at vurdere, hvorvidt der er tale om et
moderselskab i henhold til CFC-reglerne, akkumuleres
ejerbesiddelserne for moderselskabet og moderselskabets tilknyttede
personer. Moderselskabet ejer direkte 40 pct. af kapitalen i
CFC-selskabet, og selskab B (den tilknyttede person) ejer direkte
60 pct. af kapitalen i CFC-selskabet. Sammenlagt ejer
moderselskabet og selskab B dermed 100 pct. af kapitalen.
Moderselskabet, som er hjemmehørende i
Danmark, skal derfor anses for at være et moderselskab for
CFC-selskabet, da moderselskabet selv sammen med den tilknyttede
person, selskab B, ejer 100 pct. af kapitalen i CFC-selskabet (dvs.
mere end 50 pct. kravet).
Selskab B er ikke et moderselskab efter de
danske CFC-regler, da selskab B er hjemmehørende i
udlandet.
Efter den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 7, skal moderselskabet
beskattes af sin gennemsnitlige direkte og indirekte indflydelse i
CFC-selskabet.
Moderselskabet ejer selv 40 pct. af kapitalen
i CFC-selskabet. Moderselskabet ejer endvidere 10 pct. af kapitalen
i selskab B, og selskab B ejer 60 pct. af kapitalen i
CFC-selskabet. Moderselskabet skal til sin egen kapitalbesiddelse
medregne den indirekte kapitalbesiddelse gennem selskab B.
Moderselskabet skal derfor medregne 6 pct. (10 pct.*60 pct.) til
sin egen besiddelse.
I eksemplet skal moderselskabet således
ved sin indkomstopgørelse medregne 46 pct. (40 pct. + 6
pct.) af CFC-selskabets indkomst opgjort efter danske regler.
Endelig foreslås det i stk. 6, 7.
pkt., at hvis moderselskabet agerer sammen med en fysisk
person eller et selvstændigt skattesubjekt for så vidt
angår stemmerettigheder og kapitalejerskab i et andet
selvstændigt skattesubjekt, skal moderselskabet anses som
indehaver af alle de berørte stemmerettigheder eller hele
den berørte kapital i det pågældende
selvstændige skattesubjekt. Denne regel svarer til den
gældende bestemmelse om fælles indflydelse.
Der foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 7, regler om
indkomstopgørelsen efter CFC-reglerne. Efter den
foreslåede bestemmelse skal et moderselskab ved
indkomstopgørelsen medregne den del af datterselskabets
indkomst opgjort efter danske regler, der svarer til
moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte indflydelse
i datterselskabet, jf. stk. 6, 1. pkt., som moderselskabet har
været i besiddelse af i indkomståret. Besiddes den
samme indflydelse i et datterselskab direkte eller indirekte af
flere moderselskaber, medregnes indflydelsen hos det moderselskab,
der besidder den største direkte eller indirekte
indflydelse. Hvis flere moderselskaber besidder lige stor
indflydelse, medregnes indflydelsen hos det øverste
moderselskab. Der medregnes dog kun indkomst optjent af
datterselskabet i den del af moderselskabets indkomstår, hvor
moderselskabet anses for at være moderselskab for
datterselskabet. Endelig foreslås det, at indkomsten skal
medregnes i det indkomstår for moderselskabet, hvor
datterselskabets indkomstår afsluttes
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 7, indeholder ligeledes
bestemmelser om, i hvilket omfang et datterselskabs indkomst skal
medregnes i moderselskabet. Datterselskabets indkomst
opgøres i den sammenhæng efter danske regler. Herefter
medregnes kun den del af datterselskabets indkomst, der
forholdsmæssigt svarer til moderselskabets gennemsnitlige
direkte eller indirekte ejerandel i indkomstperioden. Bestemmelsen
tager dermed højde for, at moderselskabets ejerandel i
datterselskabet kan svinge i løbet af indkomstperioden,
hvilket er afgørende for, hvor stor en del af
datterselskabets indkomst der skal medregnes i moderselskabet.
Endvidere medregnes kun datterselskabets
indkomst, der er optjent i den del af moderselskabets
indkomstår, hvor koncernen har bestemmende indflydelse.
Datterselskabets indkomst bliver herved periodiseret i henhold til
moderselskabets indkomstår og skal ikke medregnes i perioder,
hvor moderselskabet ikke har bestemmende indflydelse.
Det foreslåede stk.
7, 1. pkt., indebærer, at moderselskabet skal medregne
en del af datterselskabets indkomst opgjort efter danske regler i
indkomstopgørelsen, og at der medregnes den del af
datterselskabets indkomst, der svarer til moderselskabets
gennemsnitlige direkte eller indirekte indflydelse i
datterselskabet som bestemt efter den foreslåede bestemmelse
til selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt., om,
hvornår moderselskabet bliver moderselskab for
datterselskabet. Ved indflydelse skal forstås den
højeste direkte eller indirekte indflydelse på enten
stemmerettighederne, kapitalandelen eller overskudsandelen i
datterselskabet.
Efter de foreslåede regler kan der
være flere moderselskaber til CFC-selskabet, da tilknyttede
personers indflydelse medregnes ved vurderingen af, om et
moderselskab er moderselskab for et datterselskab. Ved
indkomstopgørelsen medregnes dog kun den del af
datterselskabets indkomst, der svarer til moderselskabets direkte
eller indirekte indflydelse, som moderselskabet har besiddet i
indkomståret. Dvs., at datterselskabets indkomst medregnes
pro-rata hos moderselskaberne baseret på deres respektive
indflydelse.
Dog foreslås det i stk. 7, 2. pkt., at fastholde de
gældende regler for de tilfælde, hvor flere
moderselskaber besidder den samme indflydelse i datterselskabet.
Dette vil være tilfældet inden for en koncernstruktur,
hvor et moderselskab indirekte vil eje dets datterselskabs
indflydelse. Hvis flere moderselskaber besidder den samme direkte
eller indirekte indflydelse, skal CFC-beskatningen finde sted hos
det moderselskab, der besidder den største direkte eller
indirekte indflydelse.
Eksempel:
Selskab A ejer 90 pct. af selskab B, der ejer
100 pct. af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (90 pct.*100 pct. = 90 pct. af CFC-selskabet).
CFC-beskatningen foretages i selskab B, da selskab A og B ejer den
samme andel (de 90 pct. af CFC-selskabet), men selskab B har den
største direkte eller indirekte indflydelse (100 pct. af
CFC-selskabet). Derfor skal selskab B medregne hele indkomsten i
datterselskabet, og selskab A skal ikke medregne nogen indkomst
trods sin indirekte indflydelse.
Såfremt moderselskaberne ejer lige store
direkte eller indirekte ejerandele, henses der efter stk. 7, 3. pkt., til den samlede koncern,
hvorefter det øverste moderselskab skal CFC-beskattes.
Eksempel:
Selskab A ejer 100 pct. af selskab B, der ejer
90 pct. af CFC-selskabet. Selskab A ejer dermed indirekte 90 pct.
af CFC-selskabet (100 pct.*90 pct. = 90 pct. af CFC-selskabet). Da
selskab A og B har lige stor indflydelse i CFC-selskabet, skal det
øverste moderselskab CFC-beskattes, hvilket vil være
selskab A.
Dette medfører ingen materielle
ændringer, da reglen blot foreslås flyttet fra den
gældende bestemmelse i selska?bsskattelovens § 32,
stk. 1.
Det foreslås i stk.
7, 4. pkt., at moderselskabet kun skal medregne indkomst
optjent i datterselskabet i den del af moderselskabets
indkomstår, hvor moderselskabet anses for moderselskab for
datterselskabet.
Denne bestemmelse svarer til den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
7, 3. pkt., idet formuleringen dog foreslås ændret,
så den tilpasses den nye definition af kontrol i
datterselskabet i overensstemmelse med den foreslåede
bestemmelse til selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt.
CFC-beskatning finder dermed kun anvendelse på indkomst
optjent i perioder, hvor kontrolbetingelsen er opfyldt.
Det foreslås endelig i stk. 7, 5. pkt., at datterselskabets indkomst
skal medregnes i moderselskabet i det af moderselskabets
indkomstår, hvor datterselskabets indkomstår afsluttes.
Herved bliver hele datterselskabets indkomst i dets
indkomstår periodiseret til moderselskabets indkomstår.
Der sker dermed ikke opdeling af datterselskabets indkomst i
indkomståret, hvis betingelserne for CFC-beskatning i
øvrigt er opfyldt i hele perioden.
Hvis eksempelvis et dansk moderselskab
anvender kalenderåret som regnskabsår, og
datterselskabets regnskabsår løber fra og med den 1.
april til og med den 31. marts, vil datterselskabets regnskab, der
afsluttes 31. marts 2021, blive medregnet i moderselskabets
indkomst i kalenderåret 2021. Hvis der i ovenstående
eksempel skulle ske ophør af koncernforbindelsen den 1.
december 2020, skal moderselskabet medregne datterselskabets
indkomst for perioden fra og med den 1. april til og med den 1.
december 2020, og ligeså medregne indkomsten i
kalenderåret 2021.
Til nr. 7
Det foreslås, at det ved afståelse
af datterselskabets aktiver og passiver, der er erhvervet eller
oparbejdet, før moderselskabet blev moderselskab for
datterselskabet, er handelsværdien på det tidspunkt,
hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, der skal
anvendes i stedet for anskaffelsessummen, hvis moderselskabet er
blevet moderselskab for datterselskabet som følge af direkte
eller indirekte erhvervelse af ejerandele i datterselskabet fra en
ikketilknyttet person, jf. stk. 6.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 8, fastsætter reglerne
for opgørelse af gevinst og tab ved afståelse af
aktiver og passiver, som datterselskabet havde erhvervet eller
oparbejdet, inden koncernen fik bestemmende indflydelse. Efter den
gældende bestemmelses 1. pkt. ansættes aktiverne og
passivernes skattemæssige anskaffelsessum til
handelsværdien på det tidspunkt, hvor koncernen fik
bestemmende indflydelse. Denne indgangsværdi anvendes som
skattemæssig anskaffelsessum ved beregning af
efterfølgende gevinst og tab ved afståelse af aktivet.
Det oprindelige anskaffelsestidspunkt bevares i denne
sammenhæng. Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis
fortjeneste og tab på aktiverne og passiverne ikke i forvejen
indgår i den danske indkomstopgørelse.
Bestemmelsen medfører, at
værdistigninger på aktivet medtages i en eventuel
CFC-beskatning for hele den periode, hvor koncernen har haft
bestemmende indflydelse. Det inkluderer dermed også
eventuelle værdistigninger, som kan henføres til en
periode, efter at koncernen har fået bestemmende indflydelse,
men før datterselskabet blev omfattet af CFC-reglerne.
Virkningen af forslaget er, at tidspunktet for
ansættelsen af anskaffelsessummen ændres, således
at det fremover er handelsværdien på det tidspunkt,
hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, som
anvendes. Bestemmelsen foreslås ændret, så den
tilpasses den foreslåede kontrolbetingelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1. pkt., jf. lovforslagets
§ 1, nr. 6.
I overensstemmelse med formålet bag
reglen finder den kun anvendelse, når selskabet bliver
datterselskab i CFC-reglernes forstand som følge af direkte
eller indirekte erhvervelse af ejerandele fra en fysisk eller
juridisk person, der ikke er tilknyttet koncernen, jf. begrebet om
tilknyttet person i den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 2.-5. pkt. Dette skal
sikre, at der ikke kan ske en opskrivning af anskaffelsessummen som
følge af f.eks. koncerninterne omstruktureringer, der
indebærer, at et nyt koncernselskab vil skulle anses for
moderselskab i henhold til CFC-reglerne.
Den foreslåede bestemmelse gælder,
når moderselskabet som følge af direkte eller
indirekte erhvervelse af ejerandele bliver moderselskab for
datterselskabet. Ved indirekte erhvervelse af ejerandele
forstås den situation, hvor erhvervelsen af ejerandelene i
det nye selskab sker via et af moderselskabets datterselskaber.
Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvor
moderselskabet har stiftet et mellemliggende holdingselskab, og
hvor det er holdingselskabet, der forestår opkøbet af
det nye selskab.
Til nr. 8
Der foreslås en konsekvensændring,
så bestemmelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 8,
tilpasses definitionen af den nye kontrolbetingelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1,
nr. 6. Det foreslås med henblik herpå, at
selskabsskattelovens § 32, stk. 8, 4.
pkt., ændres, således at der ikke henvises til
det tidspunkt, hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet, men
derimod til det tidspunkt, hvor moderselskabet blev moderselskab
for datterselskabet.
Selskabsskattelovens § 32, stk. 8,
fastsætter reglerne for opgørelse af gevinst og tab
ved afståelse af aktiver og passiver, som datterselskabet
havde erhvervet eller oparbejdet, inden koncernen fik bestemmende
indflydelse. Bestemmelsens 4. pkt. fastsætter de
nærmere regler for det maksimale beløb, der kan
beskattes som genvundne afskrivninger. Bestemmelsen finder kun
anvendelse, hvis fortjeneste og tab på aktiverne og
passiverne ikke i forvejen indgår i den danske
indkomstopgørelse.
Det følger af bestemmelsen, at
genvundne afskrivninger ikke kan overstige forskellen mellem de
faktiske afskrivninger foretaget i indkomstår under
CFC-beskatning og det faktiske værditab siden det tidspunkt,
hvor koncernen fik bestemmende indflydelse. I opgørelsen
medregnes der kun foretagne afskrivninger i indkomstår med
CFC-beskatning. For værditab medregnes der i
opgørelsen kun det værditab, der er fremkommet i
perioden fra koncernen fik bestemmende indflydelse, og indtil
aktivet blev realiseret. Beløbet er endvidere maksimeret til
det værditab, der er fremkommet i perioden fra det tidspunkt,
hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet og indtil
det tidspunkt, hvor aktivet blev realiseret.
Bestemmelsen skal sikre, at der ikke
udløses genbeskatning af fiktive afskrivninger, der er
beregnet til brug for fastsættelsen af indgangsværdien.
Dette skal ses i sammenhæng med de regler, der gælder
for fastsættelsen af skattemæssige
indgangsværdier på afskrivningsberettigede aktiver
efter selskabsskattelovens § 4 A, stk. 2.
Bestemmelsen foreslås ændret,
så den tilpasses den foreslåede kontrolbetingelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1,
nr. 6.
Til nr. 9
Der foreslås en nyaffattelse af
bestemmelsen i selska?bsskattelovens § 32, stk. 10,
vedrørende beskatning som følge af indirekte
afståelse ved nedbringelse af ejerandele i
datterselskabet.
Det foreslås, at når
moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i
datterselskabet, skal der ved moderselskabets opgørelse af
indkomsten i datterselskabet medregnes den indkomst, som
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver, hvis afkast er omfattet
af stk. 5, til handelsværdien på samme tidspunkt, dog
højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer til
den nedbragte ejerandel. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, medregnes alene den hertil svarende
del af indkomsten. På samme måde medregnes
skattemæssige hensættelser i datterselskabet. Det
foreslås endvidere, at beskatning efter de nævnte
bestemmelser ikke sker, hvis moderselskabet fortsat er moderselskab
for datterselskabet, men at der dog sker en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang moderselskabets ejerandel nedbringes. Der
skal efter forslaget ikke ske beskatning som følge af
indirekte afståelse, hvis ejerandelene direkte eller
indirekte overdrages til en nærtstående, som omfattes
af ligningslovens § 16 H, eller til et sambeskattet selskab,
jf. § 31. Den nærtstående eller det sambeskattede
selskab indtræder i moderselskabets anskaffelsessummer og
-tidspunkter efter stk. 8. Det foreslås endelig, at der
også i disse tilfælde sker en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang ejerandelen nedbringes.
Efter den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 10, udløses der
beskatning som følge af indirekte afståelse af
datterselskabets aktiver og passiver, såfremt moderselskabet
direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i
datterselskabet.
Ved en nedbringelse af ejerandelen
forstås salg af aktierne i datterselskabet, men det omfatter
også, hvor moderselskabets faktiske ejerandel nedbringes af
andre årsager. Dette kunne eksempelvis være ved en
kapitalforhøjelse i datterselskabet, hvor indskuddet
foretages af tredjemand.
Hvis moderselskabet nedbringer sin ejerandel i
datterselskabet, skal samtlige datterselskabets aktiver og passiver
omfattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven anses
for afstået til handelsværdien på tidspunktet,
hvor ejerandelen nedbringes. Den skattepligtige indkomst, som
opgøres ved den indirekte afståelse, indgår i
CFC-indkomsten. Den skattepligtige indkomst ved den indirekte
afståelse kan højst udgøre et beløb, der
forholdsmæssigt svarer til den nedbragte ejerandel.
Beskatning ved indirekte afståelse af
datterselskabets aktiver og passiver medregnes efter den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
10, 1. pkt., ligeledes ved vurderingen af, om CFC-beskatning
udløses som følge af, at datterselskabet opfylder
indkomstbetingelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr.
1.
Ved opgørelsen medregnes tillige
gevinster på skattemæssige hensættelser i
datterselskabet.
For at undgå dobbeltbeskatning,
når der udløses beskatning ved indirekte
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver, kan
indkomst fra næringsaktier, som moderselskabet skal medregne
i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 17, efter den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
10, 3. pkt., fradrages i afståelsesbeskatningsindkomsten.
Fradraget er maksimeret til den indkomst, der opgøres som
følge af afståelsesbeskatningen.
Bestemmelsen om beskatning ved indirekte
afståelse finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet fortsat
er moderselskab for datterselskabet. Denne undtagelse sikrer, at
koncerninterne omstruktureringer under moderselskabet som
udgangspunkt ikke udløser beskatning ved indirekte
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver. Der sker
dog en forholdsmæssig beskatning, såfremt
moderselskabets ejerandel nedbringes i denne sammenhæng.
Bestemmelsen finder heller ikke anvendelse,
hvis aktierne overdrages til en nærtstående, der er
omfattet af CFC-reglerne for personer i ligningslovens § 16 H,
eller overdragelsen sker til et selskab, der er nationalt
sambeskattet med moderselskabet, jf. selskabsskattelovens §
31. Beskatning ved indirekte afståelse af datterselskabets
aktiver og passiver udløses dermed ikke, når aktierne
overdrages til de nævnte personer eller selskaber, hvis
aktierne fortsat skal medregnes i vurderingen af, om koncernen har
bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. den omfattede
personkreds i den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 6. Der sker dog en forholdsmæssig beskatning,
hvis ejerandelen samlet set nedbringes.
Hvis aktierne overdrages til en
nærtstående omfattet af ligningslovens § 16 H
eller et sambeskattet selskab omfattet af selskabsskattelovens
§ 31, vil den nærtstående eller det sambeskattede
selskab succedere i moderselskabets anskaffelsessummer og
-tidspunkter efter den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 8, 6. pkt.
Det foreslås i stk.
10, 1. pkt., at der udløses beskatning ved indirekte
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver,
såfremt moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin
ejerandel i datterselskabet, og at beskatningen maksimeres til et
beløb, der forholdsmæssigt svarer til den nedsatte
ejerandel. Dette svarer til den gældende regel.
Det foreslås imidlertid, at
afståelsesbeskatningens omfang udvides, således at det
fremover omfatter samtlige aktiver, der omfattes af den
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
5, hvor den udtømmende liste over CFC-indkomst er indsat.
Afståelsesbeskatningen vil herefter ikke kun være
begrænset til aktiver og passiver omfattet af
aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. Dette
indebærer blandt andet, at immaterielle aktiver fremover
bliver omfattet. Den foreslåede udvidelse vil skulle sikre,
at en nedbringelse af ejerandele i datterselskabet udløser
afståelsesbeskatning af samtlige CFC-aktiver. Det vurderes,
at de gældende regler ikke udgør et effektivt
værn, når det kun er aktiver og passiver omfattet af
aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, der medregnes i
beskatningen ved indirekte afståelse af datterselskabets
aktiver og passiver.
Beskatning ved indirekte afståelse af
datterselskabets aktiver og passiver medregnes efter den
gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
10, 1. pkt., ligeledes ved vurderingen af, om CFC-beskatning
udløses som følge af, at datterselskabet opfylder
indkomstbetingelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr.
1. Denne del af den gældende bestemmelse foreslås
flyttet til selskabsskattelovens § 32, stk. 1. nr. 1, jf.
lovforslagets § 1, nr. 2.
Det foreslås i stk.
10, 2. pkt., at der i tilfælde, hvor moderselskabet
har valgt, at der ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene
skal ske medregning af CFC-indkomsten, alene skal medregnes den
hertil svarende del af indkomsten.
Dette forslag skal ses i lyset af den i
lovforslagets § 1, nr. 11, foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 15, hvorefter moderselskabet
skal have mulighed for at vælge, at det ikke er hele
datterselskabets indkomst, men derimod kun datterselskabets
CFC-indkomst, der skal medregnes ved moderselskabets
indkomstopgørelse.
Hvis der efter den foreslåede
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 10, vil skulle
ske beskatning ved indirekte afståelse af aktiver og
passiver, følger det af bestemmelsen i det foreslåede
1. pkt., at det kun er gevinst ved afståelse af CFC-aktiver,
der beskattes. Der vil imidlertid kunne være tilfælde,
hvor indkomst fra et eller flere immaterielle aktiver i
medfør af den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 6, kun delvist vil være CFC-indkomst. Det vil
f.eks. kunne skyldes, at det pågældende immaterielle
aktiv er oparbejdet dels af datterselskabet selv, dels af et
koncernforbundet selskab i et andet land.
Det følger af den foreslåede
bestemmelse, at der i sådanne tilfælde kun vil skulle
ske beskatning af en forholdsmæssig andel af gevinsten ved
afståelse, og at denne forholdsmæssige andel vil skulle
svare til den forholdsmæssige andel af gevinsten, som ville
skulle medregnes til CFC-indkomsten, hvis datterselskabet selv
havde afstået det immaterielle aktiv. Der henvises uddybende
til bemærkningerne herom i relation til fastlæggelsen
af CFC-indkomsten fra immaterielle aktiver i medfør af
forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, jf.
lovforslagets § 1, nr. 6.
Det foreslås i stk.
10, 3. pkt., at gevinster på skattemæssige
hensættelser i datterselskabet fortsat skal medregnes i
beskatningen af den indirekte afståelse. Dette omfatter
hensættelser til imødegåelse af tab på
debitorer eller til imødegåelse af
forsikringsforpligtelser.
Den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 10, 3. pkt., der indeholder en
særlig lempelsesregel, som finder anvendelse, hvis de
afståede aktier, der udløser beskatning, kvalificeres
som skattepligtige næringsaktier,
jf.? aktieavancebeskatningslovens § 17,
videreføres ikke. Det skyldes, at det foreslås, at
lempelse for dobbeltbeskatning fremover skal ske efter den
foreslåede bestemmelse i selska??bsskattelovens §
32, stk. 14, jf. lovforslagets § 1, nr. 11.
Det foreslås i stk.
10, 4. pkt., at der fortsat ikke skal ske beskatning ved
indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og passiver,
såfremt moderselskabet fortsat er moderselskab for
datterselskabet og derved også fortsat vil være
omfattet af CFC-reglerne. Efter det foreslåede stk. 10, 5. pkt., vil der dog fortsat skulle
ske en forholdsmæssig beskatning, i det omfang
moderselskabets faktiske ejerandel nedbringes.
Det foreslås i stk.
10, 6. og 7. pkt., at bestemmelserne i 1. og 2. pkt. ikke
skal finde anvendelse, hvis aktierne overdrages til en
nærtstående, der er omfattet af CFC-reglerne for
personer i ligningslovens § 16 H, eller overdragelsen sker til
et selskab, der er nationalt sambeskattet med moderselskabet, jf.
selskabsskattelovens § 31, ligesom den nærtstående
eller det sambeskattede selskab fortsat vil indtræde i
moderselskabets anskaffelsessummer og -tidspunkter. De
foreslåede bestemmelser skal ses i lyset af, at de overdragne
aktier i de pågældende tilfælde fortsat skal
medregnes i vurderingen af, om moderselskabet er moderselskab til
datterselskabet, jf. den omfattede personkreds i bestemmelsen i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6.
Der vil dog efter forslaget til stk. 10, 8. pkt., i alle tilfælde ske
en forholdsmæssig beskatning, når den faktiske
ejerandel nedbringes. Selv om ejerandelene fortsat medregnes til
vurderingen af, om der er tale om et moderselskab efter
CFC-reglerne, fører en faktisk nedbringelse af ejerandele
til afståelsesbeskatning. Dette begrundes med, at en faktisk
nedbringelse af ejerandelene fører til, at moderselskabet i
den almindelige CFC-beskatning fremover ville skulle medregne en
mindre andel af CFC-selskabets indkomst.
Til nr. 10
Der foreslås en konsekvensændring,
så bestemmelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 13, 4.
pkt., tilpasses definitionen af den nye kontrolbetingelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1,
nr. 6. Det foreslås med henblik herpå, at
selskabsskattelovens § 32, stk. 13, 4. pkt., ændres,
således at der ikke henvises til den periode, hvor koncernen
har haft kontrol over datterselskabet, men derimod til den periode,
hvor moderselskabet har været moderselskab for
datterselskabet.
Et dansk moderselskab kan efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 13, i nogle situationer
få modregnet eller tilbagebetalt CFC-skat, således at
beskatningen af indkomsten i CFC-selskabet over hele perioden ikke
overstiger den skat, som CFC-selskabet ville have betalt, hvis
CFC-selskabet var skattemæssigt hjemmehørende i
Danmark.
Bestemmelsen har til hensigt at sikre, at der
ikke udløses dobbeltbeskatning, når en given indkomst
ikke kommer til beskatning på samme tidspunkt efter
henholdsvis danske regler og reglerne i det land, hvor
CFC-selskabet er skattemæssigt hjemmehørende. Dette
kan eksempelvis være, hvis CFC-selskabet i en periode nyder
fordelen af gunstige skattemæssige hensættelser i
etableringslandet, hvilket så efterfølgende kommer til
beskatning i en senere periode. I dette tilfælde, vil
moderselskabet alene have fået kreditlempelse for
CFC-selskabets faktisk betalte skat i den gunstige periode.
Det er efter gældende regler en
betingelse, at koncernen i hele perioden har haft bestemmende
indflydelse i CFC-selskabet. Bestemmelsen foreslås alene
ændret, så betingelsen tilpasses den foreslåede
kontrolbetingelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf.
lovforslagets § 1, nr. 6.
Til nr. 11
Det foreslås i et nyt stykke i
selskabsskattelovens § 32, stk.
14, at hvis moderselskabet modtager skattepligtige udbytter
fra datterselskabet eller er skattepligtig af aktieavance ved
afståelse af ejerandele i datterselskabet, kan indkomst, der
er medregnet i moderselskabets indkomstopgørelse efter
selskabsskattelovens § 32, modregnes i det skattepligtige
udbytte henholdsvis den skattepligtige aktieavance. Dette
gælder dog ikke, i det omfang der er sket modregning eller
udbetaling efter stk. 13. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning efter 1. pkt. alene ske
i den hertil svarende del af det skattepligtige udbytte henholdsvis
den skattepligtige aktieavance.
Den foreslåede bestemmelse vil
indføre en ny lempelsesadgang, som skal imødegå
utilsigtet dobbeltbeskatning af moderselskabet.
Implementeringen af
skatteundgåelsesdirektivet medfører en række
generelle ændringer i de danske skatteregler, som vil have
indirekte indflydelse på CFC-reglerne. Her kan nævnes
udvidelsen af den hidtidige danske kontrolbetingelse, som vil
indebære, at omfanget af datterselskaber, der bliver omfattet
af regelsættet, udvides. Et datterselskab har tidligere kun
kunnet blive omfattet, hvis koncernen havde bestemmende
indflydelse, hvilket i praksis kræver indflydelse over mere
end halvdelen af stemmerettighederne. Denne kontrolbetingelse
foreslås udvidet til også at omfatte datterselskaber,
hvor moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen
af kapitalen, eller hvis moderselskabet direkte eller indirekte har
krav på mere end halvdelen af datterselskabets overskud, jf.
den i lovforslagets § 1, nr. 6, foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6.
Udvidelsen af kontrolbetingelsens
rækkevidde vil indebære en afledt risiko for
dobbeltbeskatning i de tilfælde, hvor aktierne i
datterselskabet ikke er skattefrie efter danske regler.
Efter gældende ret er der ikke
nævneværdig risiko for dobbeltbeskatning i denne
sammenhæng, da det er en forudsætning for
CFC-beskatning, at koncernen har bestemmende indflydelse, hvilket
medfører, at aktierne som hovedregel er skattefrie
koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4
B.
Der kan fremover være datterselskaber,
som omfattes af CFC-reglerne, men hvor aktierne ikke opfylder
betingelserne for at være skattefrie
koncernselskabsaktier.
For disse datterselskaber kan det ske, at
aktierne ligeledes ikke opfylder betingelserne for skattefrihed som
datterselskabsaktier efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A.
Dette kan være tilfældet, hvis datterselskabet er
beliggende i et land, hvor den kompetente myndighed ikke udveksler
oplysninger om skattesager med Danmark. Det kan endvidere
være tilfældet, hvis selskabet efter lokal lovgivning
ikke anses for selskabsskattepligtigt, eller hvis selskabet er
skattefritaget.
Med den udvidede kontrolbetingelse
opstår der derfor risiko for dobbeltbeskatning. Dette vil
især være tilfældet, hvis moderselskabet
sælger sine skattepligtige datterselskabsaktier, hvorved
nedbringelsen af ejerandelen samtidig udløser beskatning som
følge af indirekte afståelse af datterselskabets
aktiver og passiver efter selskabsskattelovens § 32, stk.
10.
Eksempel:
Et dansk moderselskab ejer en del af
aktiekapitalen i et datterselskab beliggende i land-X, som ikke har
et skattesystem for selskaber. Moderselskabets ejerandel giver ret
til 40 pct. af stemmerettighederne og ret til at modtage 80 pct. af
datterselskabets overskud. Aktierne opfylder ikke betingelserne for
at være skattefrie koncernselskabsaktier efter
aktieavancebeskatningslovens § 4 B, da koncernen ikke har
bestemmende indflydelse. Aktierne opfylder heller ikke
betingelserne for at være skattefrie datterselskabsaktier
efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A, da land-X ikke har
et skattesystem for selskaber.
Datterselskabet omfattes dog af CFC-reglerne,
da moderselskabet har ret til at modtage 80 pct. af
datterselskabets overskud.
Hvis moderselskabet nedbringer sin ejerandel
ved salg af datterselskabsaktier, vil selve salget udløse en
skattepligtig avance i moderselskabet. Da moderselskabet direkte
nedbringer sin ejerandel i datterselskabet, udløser dette
beskatning ved indirekte afståelse af datterselskabets
aktiver og passiver, jf. selskabsskattelovens § 32, stk.
10.
Moderselskabet beskattes således
både af avancen ved selve salget af datterselskabsaktierne og
den latente avance, der påhviler datterselskabets aktiver og
passiver, der forholdsmæssigt svarer til moderselskabets
nedbragte ejerandel.
Samme problemstilling gør sig
gældende ved udlodning af skattepligtigt udbytte fra et
datterselskab, da både udbyttet og den opgjorte CFC-indkomst
beskattes i moderselskabet. Det kan også forekomme, at
udbytte fra koncernselskabsaktier er skattepligtigt for
moderselskabet, hvis koncernselskabet har haft fradrag for
udlodningen. I dette tilfælde er der ligeledes behov for
lempelse, da der ved moderselskabets indkomstopgørelse efter
danske regler, jf. den i lovforslagets § 1, nr. 6,
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
7, ikke vil være et tilsvarende fradrag for udlodningen.
Dette er baggrunden for, at der i stk. 14, 1. pkt., foreslås indsat en
lempelsesadgang, der imødegår risikoen for
dobbeltbeskatning i forbindelse med skattepligtige
datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier.
Efter forslaget skal CFC-indkomst, der
beregnes efter selskabsskattelovens § 32, kunne modregnes i
skattepligtigt udbytte henholdsvis skattepligtige avancer
hidrørende fra datterselskabsaktierne eller
koncernselskabsaktierne. I moderselskabets indkomstopgørelse
nedbringes det skattepligtige aktieudbytte henholdsvis den
skattepligtige aktieavance med den opgjorte CFC-indkomst for
indkomståret og tidligere indkomstår. CFC-indkomst fra
indkomståret eller tidligere indkomstår til brug for
modregning opbruges, i det omfang det modregnes i skattepligtigt
udbytte henholdsvis skattepligtige avancer. Hvis tidligere
CFC-indkomst er modregnet i en udbytteudlodning, kan den samme
CFC-indkomst ikke modregnes i en senere aktieavance.
Eksempel:
Datterselskabet i land-X er omfattet af
CFC-reglerne. Moderselskabet har medregnet CFC-indkomst i
indkomstopgørelsen i år 1 for 50 mio. kr. og i
år 2 for 40 mio. kr. I år 3 frasælges en del af
datterselskabet, hvorved ejerandelen nedbringes. Moderselskabet har
ikke tidligere nedbragt ejerandele eller modtaget udbytte fra
datterselskabet. Frasalget udløser en beskatning ved
indirekte afståelse af datterselskabets aktiver og passiver
på 100 mio. kr. Moderselskabet beregner en skattepligtig
avance ved salg af aktierne i CFC-selskabet på 200 mio. kr.
Efter bestemmelsen kan den udløste CFC-indkomst modregnes i
den skattepligtige avance ved salget. Moderselskabet skal herefter
medtage en skattepligtig avance ved salget af aktierne på 10
mio. kr. (200-50-40-100). Moderselskabet har herefter i relation
til det pågældende datterselskab medregnet en samlet
skattepligtig indkomst i år 1-3 på 200 mio. kr. i form
af CFC-indkomst og aktieavancer. Moderselskabet har udtømt
modregning af CFC-indkomst fra tidligere indkomstår.
Modregningsadgangen kan efter forslaget til
stk. 14, 2. pkt., dog ikke anvendes,
hvis der er sket refusion af CFC-beskatning i moderselskabet efter
selskabsskatteloven § 32, stk. 13. Denne refusion
vedrører tilbagebetaling af tidligere betalt CFC-skat,
hvilket kan blive relevant, hvis CFC-beskatningen under
særlige omstændigheder ender med at blive
højere, end hvis datterselskabet skulle have været
beskattet efter danske regler. Der kan således ikke modregnes
en CFC-indkomst, som moderselskabet har modtaget refusion for.
Lempelsesadgangen foreslås
gennemført, da det ikke er hensigten med CFC-reglerne, at de
pågældende indkomster skal dobbeltbeskattes i
moderselskabet. Den foreslåede lempelsesbestemmelse svarer
til principperne i skatteundgåelsesdirektivets artikel 8, nr.
5 og 6.
Det foreslås i stk.
14, 3. pkt., at der i tilfælde, hvor moderselskabet
har valgt, at der ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene
skal ske medregning af CFC-indkomsten, alene skal ske modregning
efter 1. pkt. i den hertil svarende del af de skattepligtige
udbytter eller avancer.
Dette forslag skal ses i lyset af den
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
15, hvorefter moderselskabet skal have mulighed for at vælge,
at det ikke er hele datterselskabets indkomst, men derimod kun
datterselskabets CFC-indkomst, der skal medregnes ved
moderselskabets indkomstopgørelse. Når kun en del af
datterselskabets indkomst beskattes efter CFC-reglerne, bør
modregning kun ske i en tilsvarende del af de skattepligtige
udbytter eller avancer. Er det f.eks. kun halvdelen af
datterselskabets indkomst opgjort efter danske regler, der er
CFC-indkomst og medregnes ved moderselskabets
indkomstopgørelse, vil den medregnede CFC-indkomst efter
forslaget således kun kunne modregnes i halvdelen af de
samlede skattepligtige udbytter og avancer.
Det foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 15, at moderselskabet
kan vælge alene at medregne datterselskabets CFC-indkomst ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7. Datterselskabets
fremførte og overførte underskud medregnes
forholdsmæssigt svarende til den andel, som datterselskabets
CFC-indkomst udgør af datterselskabets samlede indkomst i
det pågældende indkomstår. Den resterende del af
underskuddet kan ikke medregnes eller fremføres.
Efter forslagets 1.
pkt. kan moderselskabet i en koncern vælge, at det
alene er datterselskabets CFC-indkomst, der skal medregnes ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7. Dette skal ses i
sammenhæng med selskabsskattelovens § 32, stk. 7,
hvorefter udgangspunktet er, at det er hele datterselskabets
indkomst, der skal medregnes i moderselskabets
indkomstopgørelse.
Der er alene tale om en valgmulighed, hvilket
skyldes, at det kan være forbundet med administrative byrder
for moderselskabet at begrænse beskatningen til
datterselskabets CFC-indkomst, f.eks. hvis moderselskabets
CFC-datterselskaber i forvejen er omfattet af dansk beskatning.
Moderselskabet kan således vælge,
at det alene er CFC-indkomsten, der skal medregnes til
indkomstopgørelsen efter selskabsskattelovens § 32,
stk. 7.
Dette indebærer, at moderselskabet ved
indkomstopgørelsen skal medregne den del af datterselskabets
CFC-indkomst opgjort efter danske regler, der svarer til
moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte indflydelse
i datterselskabet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, 1.
pkt., som moderselskabet har været i besiddelse af i
indkomståret.
Der tages således udgangspunkt i, at
moderselskabet fortsat skal medregne indkomsten baseret på
moderselskabets direkte eller indirekte indflydelse i
datterselskabet efter bestemmelsens stk. 7, men at der alene skal
ske medregning af datterselskabets CFC-indkomst. Har moderselskabet
eksempelvis en indflydelse på 80 pct. af stemmerettighederne
i datterselskabet efter bestemmelsens stk. 6, skal moderselskabet
medregne 80 pct. af datterselskabets CFC-indkomst i sin egen
indkomstopgørelse.
Moderselskabet har fortsat adgang til nedslag
for datterselskabets danske og udenlandske skatter efter
ligningslovens § 33, stk. 1 og 7, jf. selskabsskattelovens
§ 32, stk. 11. Der gives dog alene nedslag for den skat, der
kan henføres til CFC-indkomsten, og således ikke den
del af skatten, der kan henføres til den del af
datterselskabets indkomst, der ikke medregnes i moderselskabet.
Efter forslagets 2.
pkt. medregnes datterselskabets fremførte og
overførte underskud forholdsmæssigt svarende til den
andel, som datterselskabets CFC-indkomst udgør af
datterselskabets samlede indkomst i det pågældende
indkomstår.
Idet alene CFC-indkomsten beskattes,
foreslås det, at frem- og overførte underskud skal
medregnes forholdsmæssigt, således at der også i
denne henseende sondres mellem underskud, der udnyttes i
CFC-indkomsten, og underskud, der udnyttes i den øvrige
indkomst.
Udnytter datterselskabet et fremført
underskud i et indkomstår, kan dette således ikke frit
henføres til CFC-indkomsten. Underskuddet skal derimod
fordeles mellem CFC-indkomsten og den øvrige indkomst.
Efter forslagets 3.
pkt. skal den resterende del af underskuddet ikke kunne
medregnes eller fremføres. Når et underskud
henføres til den del af datterselskabets indkomst, der ikke
er CFC-indkomst efter 2. pkt., skal denne del af underskuddet
således ikke kunne modregnes i CFC-indkomsten eller
fremføres til modregning i efterfølgende
indkomstår.
Af forslagets 4.
pkt. følger det, at indkomsten efter det
foreslåede stk. 15 ikke kan overstige moderselskabets andel
af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
Det vil kunne forekomme, at et datterselskab
har positiv CFC-indkomst, mens den øvrige indkomst, der
indgår i datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, er
negativ. I sådanne tilfælde vil CFC-indkomsten i
datterselskabet være højere end datterselskabets
samlede skattepligtige indkomst. Det ville være i strid med
formålet bag bestemmelsen i selskabsskattelovens § 32,
stk. 15, såfremt et moderselskab i disse tilfælde ville
skulle medregne en indkomst i datterselskabet, som overstiger
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
Det foreslås derfor, at indkomsten, som
moderselskabet vil skulle medregne efter det foreslåede
stykke, ikke kan overstige moderselskabets andel af
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
Det foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 16, at moderselskabet
senest i forbindelse med afgivelse af oplysninger til told- og
skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for det
første indkomstår, hvor moderselskabet skal medregne
et datterselskabs indkomst efter stk. 1, skal vælge, om der
ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15. Valget, der er bindende
i 5 indkomstår, gælder for alle moderselskabets
datterselskaber, jf. stk. 6. Hvis valget ikke angives, eller
oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives
rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning af
datterselskabets samlede indkomst. Indgår moderselskabet i en
sambeskatning, er det ultimative moderselskabs valg i
bindingsperioden bindende for samtlige danske moderselskaber i
sambeskatningen. Moderselskabet skal ved udløbet af
bindingsperioden på ny vælge, om der alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, for en ny
bindingsperiode på 5 indkomstår. Ændrer
moderselskabet medregningsmetode, kan datterselskabets underskud
fra tidligere indkomstår ikke fremføres.
Af forslagets 1.
pkt. følger, at moderselskabet senest i forbindelse
med afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter
skattekontrollovens § 2 for det første
indkomstår, hvor moderselskabet skal medregne et
datterselskabs indkomst efter stk. 1, vil skulle vælge, om
der ved indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15.
Efter forslagets 2.
pkt. er valget om medregning af enten datterselskabets
samlede indkomst eller alene CFC-indkomsten bindende i 5
indkomstår.
Det følger endvidere af forslagets 2.
pkt., at valget vil gælde for alle moderselskabets
datterselskaber, jf. bestemmelsen i selskabsskattelovens stk. 6,
således som denne foreslås affattet ved lovforslagets
§ 1, nr. 6.
Bindingsperioden og det bindende valg for
samtlige datterselskaber skal samlet hindre spekulation i valget
både fra år til år og for selskab til
selskab.
Af forslagets 3.
pkt. følger, at hvis valget ikke angives, eller
oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives
rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning af
datterselskabets samlede indkomst. Fristen for rettidig indgivelse
af oplysninger følger af skattekontrollovens §§ 12
og 13. Hvis moderselskabet ikke aktivt har foretaget et valg, vil
der altså skulle ske medregning efter hovedreglen i stk.
7.
I forslagets 4.
pkt. bestemmes det, hvilket moderselskab i en sambeskatning
der skal træffe valget, og som valget derefter er bindende
for. Dette skal ses i sammenhæng med, at der godt kan
være flere moderselskaber efter CFC-reglerne, jf. stk. 6, i
en dansk sambeskatning. I et sådant tilfælde vil valget
skulle foretages af det ultimative moderselskab, og dette valg vil
herefter være bindende for samtlige danske moderselskaber i
sambeskatningen.
Ved tilkøb af et selskab, som derefter
indgår i den danske sambeskatning, vil det ultimative
moderselskabsvalg og bindingsperioden gælde for det
tilkøbte selskab fra det tidspunkt, hvor det tilkøbte
selskab indgår i sambeskatningen. Det er uden betydning, om
det tilkøbte selskab udgår af en anden sambeskatning,
hvor et andet valg var gældende. Modsat vil et frasolgt
selskab blive omfattet af et eventuelt valg i den tilkøbende
sambeskatningskreds, som selskabet indtræder i.
Bliver det ultimative moderselskab
opkøbt af et andet selskab, vil det købende selskab
blive det nye ultimative moderselskab. Har det købende
selskab i forvejen foretaget et valg efter bestemmelsen, vil dette
valg gælde for hele den nye sambeskatningskreds. Er det
købende selskab ikke bundet af et valg efter bestemmelsen,
overtages valget og bindingsperioden fra det hidtidige ultimative
moderselskab.
Efter forslagets 5.
pkt. vil moderselskabet ved udløbet af
bindingsperioden på ny skulle vælge, om der alene skal
ske medregning af CFC-indkomsten for en ny bindingsperiode på
5 indkomstår. Også ved udløbet af en given 5
års bindingsperiode vil moderselskabet blive anset for at
have valgt medregning af hele datterselskabets indkomst efter
hovedreglen i stk. 7, medmindre der træffes et aktivt valg
om, at moderselskabet vil anvende den alternative metode, hvorefter
der kun sker medregning af CFC-indkomsten.
Efter forslagets 6.
pkt. vil et datterselskabs underskud fra tidligere
indkomstår ikke kunne fremføres efter CFC-reglerne,
hvis moderselskabet har ændret medregningsmetode. Når
moderselskabet skifter mellem at medregne datterselskabets samlede
indkomst og datterselskabets CFC-indkomst, vil det altså
indebære, at retten til fremførsel af tidligere
års underskud i CFC-selskabet fortabes.
Denne begrænsning i adgangen til
underskudsfremførsel vurderes at være nødvendig
for at undgå, at underskud i andre aktiviteter vil kunne
fremføres til fradrag i datterselskabets CFC-indkomst.
Det foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 17, at når et
selskab bliver moderselskab for et datterselskab som følge
af direkte eller indirekte erhvervelse af ejerandele i
datterselskabet fra en ikketilknyttet person, jf. stk. 6, skal
indkomst fra datterselskabets eksisterende immaterielle aktiver
ikke medregnes til selskabets CFC-indkomst efter § 32, stk. 5,
nr. 3. Ved eksisterende immaterielle aktiver forstås de
immaterielle aktiver, som datterselskabet ejer på det
tidspunkt, hvor moderselskabet bliver moderselskab for
datterselskabet.
Den foreslåede bestemmelse
vedrører tilfælde, hvor moderselskabet indirekte
bliver ejer af immaterielle aktiver som følge af
opkøb af selskaber fra uafhængige parter.
Efter forslagets 1.
pkt. vil indkomst fra et datterselskabs immaterielle aktiver
ikke skulle medregnes til CFC-indkomsten efter selskabsskattelovens
§ 32, stk. 5, når betingelserne herfor er opfyldt. Ved
indkomst fra immaterielle aktiver forstås både
royalties og anden indkomst fra immaterielle aktiver.
Den foreslåede undtagelse omfatter den
situation, hvor et dansk moderselskab direkte eller indirekte,
f.eks. via et mellemliggende holdingselskab, opkøber et
andet selskab, og hvor det opkøbte selskab på
opkøbstidspunktet ejer immaterielle aktiver.
Det er en betingelse, at det opkøbte
selskab erhverves fra en ikketilknyttet person, dvs. en
uafhængig part. Ved ikketilknyttet person vil skulle
forstås en fysisk eller juridisk person, der ikke er omfattet
af definitionen af tilknyttede personer i den foreslåede
bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf.
lovforslagets § 1, nr. 6.
Efter forslaget vil det opkøbte
selskabs afkast fra immaterielle aktiver, som det opkøbte
selskab besidder på opkøbstidspunktet, være helt
undtaget fra beskatning som CFC-indkomst. Dette gælder
tilsvarende for det opkøbte selskabs datterselskaber.
I forslaget 2.
pkt. præciseres det, at de immaterielle aktiver, der
vil være omfattet af bestemmelsen, er de immaterielle
aktiver, som datterselskabet ejer på det tidspunkt, hvor
moderselskabet bliver moderselskab for datterselskabet.
Dette vil indebære, at hvis
datterselskabets immaterielle aktiver efterfølgende
overdrages til et koncernforbundet selskab i et andet land, vil det
købende selskabs afkast fra aktiverne skulle anses for
CFC-indkomst i medfør af den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3.
Forslaget har til hensigt at sikre, at danske
koncerner ikke utilsigtet stilles ringere i den internationale
konkurrence i opkøbssituationer. Forslaget medfører,
at en dansk koncern, der opkøber et selskab med
værdifulde immaterielle aktiver, som udgangspunkt ikke som
følge af opkøbet vil blive beskattet efter
CFC-reglerne. I en sådan situation er der umiddelbart ikke
sket en flytning af immaterielle aktiver, som CFC-reglerne har til
hensigt at værne imod.
Det foreslås i selskabsskattelovens
§ 32, stk. 18, at stk. 17 ikke
skal finde anvendelse, når værdien af datterselskabets
CFC-aktiver på det tidspunkt, hvor moderselskabet bliver
moderselskab for datterselskabet, udgør mere end 50 pct. af
værdien af selskabets samlede aktiver. Ved CFC-aktiver
forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Skal kun
en del af afkastet af et immaterielt aktiv medregnes ved
opgørelsen af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5.
pkt., medregnes kun en forholdsmæssig del af aktivets
værdi ved opgørelsen af værdien af
CFC-aktiverne. Opgørelsen foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier, dog medregnes immaterielle
aktiver til de handelsmæssige værdier. Aktiver, hvis
afkast er skattefrit, indgår ikke i opgørelsen.
Uforrentede fordringer på varedebitorer m.v. indgår
ikke i opgørelsen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt.
finder stk. 1, nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.
Efter forslaget skal anvendelsen af
undtagelsen i stk. 17 være betinget af, at det opkøbte
selskabs aktiver ikke for mere end halvdelens vedkommende
består af CFC-aktiver, dvs. finansielle aktiver og
immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af den
foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 32, stk.
5. Dette gælder tilsvarende for det opkøbte selskabs
datterselskaber, idet vurderingen foretages af hvert enkelt
selskab, jf. dog bestemmelsens 6. pkt. Den foreslåede
betingelse hindrer, at der skabes mulighed for at undgå
CFC-beskatning ved opkøb af selskaber i lande med lav
beskatning, der hovedsageligt ejer finansielle aktiver og
immaterielle aktiver, som er blevet placeret i det
pågældende land netop af skattemæssige grunde,
f.eks. for at opnå lav beskatning af afkast fra immaterielle
aktiver.
Efter forslagets 1.
pkt. er anvendelsen af undtagelsen i stk. 17 for
opkøbte selskabers eksisterende immaterielle aktiver
betinget af en aktivtest. Aktivtesten indebærer, at
datterselskabets CFC-aktiver på opkøbstidspunktet ikke
må udgøre mere end 50 pct. af værdien af
selskabets samlede aktiver. Ved opkøbstidspunktet
forstås det tidspunkt, hvor moderselskabet blev moderselskab
for datterselskabet, jf. den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, jf. lovforslagets § 1,
nr. 6.
Betingelsen medfører, at den gunstige
undtagelse for opkøbssituationer i stk. 17 ikke finder
anvendelse, når der er tale om opkøb af et selskab,
der i overvejende grad består af CFC-aktiver.
Efter forslagets 2.
pkt. skal CFC-aktiver forstås som de aktiver, hvis
afkast er omfattet af den foreslåede bestemmelse i stk. 5.
Dvs. finansielle og immaterielle aktiver.
Efter den foreslåede bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 6, sondres der med hensyn til afkast af immaterielle
aktiver efter, om immaterielle aktiver har flyttet beskatningssted
enten ved overdragelse fra andre lande eller ved
udviklingsaktiviteter fra tilknyttede personer i andre lande. Denne
sondring skal ligeledes foretages ved vurderingen af, om det
opkøbte selskabs aktiver er CFC-aktiver. Dette har bl.a.
betydning ved vurderingen af, om aktivbetingelsen er opfyldt,
når det opkøbte selskab ejer immaterielle aktiver, der
er udviklet ved aktiviteter udført af tilknyttede personer i
andre lande. Ved tilknyttede personer skal der i denne
sammenhæng forstås personer og selskaber m.v., der er
tilknyttede personer i forhold til det opkøbte selskab
på det tidspunkt, hvor de immaterielle aktiver er oparbejdet,
dvs. forinden opkøbet.
Efter forslaget 3.
pkt. skal der i tilfælde, hvor kun en del af afkastet
af et immaterielt aktiv vil skulle medregnes ved opgørelsen
af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5. pkt., også kun
medregnes en forholdsmæssig del af værdien af aktivet
ved opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne i det
opkøbte selskab.
Den foreslåede bestemmelse vil
være relevant, hvis et immaterielt aktiv er skabt gennem
forskellige bidrag, som vanskeligt kan opdeles, f.eks. hvis et
færdigt immaterielt aktiv består af et tilkøbt
immaterielt aktiv, som datterselskabet har videreudviklet
både ved egen forsknings- og udviklingsvirksomhed og ved at
lade koncerninterne eller koncerneksterne selskaber udføre
kontraktforskning. Den foreslåede bestemmelse vil
medføre, at der ved opgørelsen af den del af
værdien, der kan henføres til det opkøbte
selskabs CFC-aktiver, i sådanne tilfælde kun vil skulle
medregnes den del af det pågældende aktivs værdi,
der forholdsmæssigt svarer til den del af aktivets afkast,
der skal medregnes til CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5.
pkt. Hele aktivets værdi vil fortsat skulle indgå ved
opgørelsen af værdien selskabets samlede aktiver.
Efter forslagets 4.
pkt. vil opgørelsen efter forslagets stk. 1 som
udgangspunkt skulle foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier. Immaterielle aktiver vil dog
skulle medregnes til handelsværdien for at sikre en
retvisende opgørelse. Dette skyldes, at f.eks. egen
oparbejdede immaterielle aktiver som udgangspunkt ikke indregnes
på balancen med en regnskabsmæssig værdi.
Efter forslagets 5.
pkt. vil aktiver, hvis afkast er skattefrit, ikke skulle
indgå i opgørelsen efter 1. pkt.
Det er en forudsætning, at alt afkast
fra det pågældende aktiv er skattefrit. Dette vil
eksempelvis være tilfældet for koncernselskabsaktier og
datterselskabsaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens
§§ 4 A og 4 B. Unoterede porteføljeaktier omfattet
af aktieavancebeskatningslovens § § 4 C vil dog skulle
medregnes i opgørelsen, da udbyttet herfra er
skattepligtigt, selv om avancer ved salg er skattefrie.
Efter forslagets 6.
pkt. vil uforrentede fordringer på varedebitorer m.v.
ikke skulle indgå i opgørelsen. Det er en
forudsætning, at der er tale om datterselskabets egne
varedebitorer m.v.
For 5. og 6. pkt. gælder, at de
pågældende aktiver vil skulle holdes helt uden for
opgørelsen af aktivmassen.
Efter forslagets 7.
pkt. vil transparensreglen i selska?bsskattelovens
§ 32, stk. 1, nr. 1, 2. og 3. pkt., jf. lovforslagets §
1, nr. 2, tilsvarende finde anvendelse ved bedømmelsen efter
1. pkt.
Ved opgørelsen af CFC-aktiver vil
således skulle gælde samme regler som ved
opgørelsen af CFC-indkomsten, hvis datterselskabet har
bestemmende indflydelse over andre selskaber, der er
hjemmehørende i samme land som datterselskabet. Der ses
dermed bort fra aktier i selskaber under datterselskabets
bestemmende indflydelse, og i stedet indgår en
forholdsmæssig del af det andet selskabs aktiver i
opgørelsen i henhold til den direkte og indirekte ejerandel
i det andet selskab.
Bestemmelserne i forslaget til
selskabsskattelovens § 32, stk. 18, 4.-7. pkt., om den
opgørelse, som skal foretages for at vurdere, om betingelsen
er opfyldt, svarer, med de nødvendige tilpasninger, til
bestemmelserne i den gældende bestemmelse i
selskabsskattelovens § 32, stk. 1, nr. 2, 3.-6. pkt., der
indeholder reglerne om den aktivtest, der er en betingelse for
CFC-beskatning efter de gældende regler.
Til §
2
Det foreslås at ændre henvisningen
i fondsbeskatningslovens § 3 A, stk. 3, således at der
fremover henvises til kontroldefinitionen i ligningslovens §
2, og ikke til kontroldefinitionen i selskabsskattelovens §
32, stk. 6.
Fondsbeskatningslovens § 3 A, stk. 1,
fastsætter, at visse indskydere i en udenlandsk fond eller
trust, som er stiftet eller oprettet i et land, hvor fonde eller
truster beskattes væsentligt lavere end efter danske regler,
skal svare en afgift på 20 pct. af indskud, der overstiger
10.000 kr. Efter § 3 A, stk. 3, anses indskud, der foretages
af udenlandske selskaber og foreninger m.v., som kontrolleres, jf.
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, af en afgiftspligtig
omfattet af stk. 1, for foretaget af den afgiftspligtige selv.
Efter den ved lovforslagets § 1, nr. 6,
foreslåede affattelse af selskabsskattelovens § 32, stk.
6, vil henvisningen til denne bestemmelse ikke længere give
mening.
Det foreslås derfor, at henvisningen til
selskabsskattelovens § 32, stk. 6, erstattes af en henvisning
til ligningslovens § 2. De to bestemmelser indeholder
enslydende definitioner af, hvornår der foreligger
bestemmende indflydelse og kontrol. Der sker hermed ingen materiel
ændring af anvendelsesområdet for den gældende
bestemmelse i fondsbeskatningslovens § 3 A.
Til §
3
Det foreslås i stk.
1, at loven træder i kraft den 1. januar 2021.
Det foreslås i stk.
2, at loven har virkning for indkomstår, der
påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.
Det foreslås i stk.
3, at selskaber og foreninger m.v. under visse betingelser
kan opgøre en ny anskaffelsessum for datterselskabers
immaterielle aktiver ved anvendelsen af CFC-reglerne i
selskabsskattelovens § 32. En ny anskaffelsessum skal kun
fastsættes for immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet
af forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5. I
tilfælde, hvor kun en del af afkastet af et immaterielt aktiv
skal medregnes ved opgørelsen af CFC-indkomsten efter
forslaget til selskabsskattelovens § 32, stk. 5, 3.-5. pkt.,
foreslås det desuden, at der kun skal opgøres en
anskaffelsessum for en forholdsmæssig del af aktivet.
Immaterielle aktiver, der inddrages under
dansk beskatning som følge af den direktivbestemte udvidelse
af definitionen af CFC-indkomst (anden indkomst fra immaterielle
aktiver), sikres hermed et afskrivningsgrundlag, der
fastsættes til handelsværdien på det tidspunkt,
hvor de foreslåede regler får virkning.
Når anskaffelsessummen for de
immaterielle aktiver ansættes til handelsværdien, vil
afskrivningsgrundlaget i et vist omfang svare til det fremtidige
afkast på det immaterielle aktiv.
Afskrivningerne vil have betydning for
opgørelsen af datterselskabets CFC-indkomst og
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst efter
selskabsskattelovens § 32, stk. 4, hvilket er afgørende
for, om datterselskabet er et CFC-selskab. Den nyansatte
anskaffelsessum og de dertilhørende afskrivninger vil
endvidere blive lagt til grund ved indkomstopgørelsen i
moderselskabet efter selskabsskattelovens § 32, stk. 7-10. Det
opgjorte afskrivningsgrundlag vil dog udelukkende blive anvendt ved
anvendelsen af CFC-reglerne, og det har dermed ikke betydning for
datterselskabets egen indkomstopgørelse. Endvidere vil det
kun have betydning for moderselskabets indkomstopgørelse,
hvis moderselskabet efter reglerne i selskabsskattelovens § 32
skal medregne et positivt beløb i sin indkomst, idet et
højere afskrivningsgrundlag og de dertilhørende
afskrivninger vil have reduceret det beløb, der ellers ville
have blevet medregnet i moderselskabet.
To betingelser vil skulle være opfyldt,
for at selskaberne m.v. kan anvende den nye opgørelse. Den
nye opgørelse begrænses til de immaterielle aktiver,
der som følge af den udvidede definition af CFC-indkomsten
bliver omfattet af CFC-reglerne. Immaterielle aktiver, som allerede
efter gældende regler bliver CFC-beskattet, vil som
følge af betingelserne ikke få opskrevet den
afskrivningsberettigede anskaffelsessum.
Den første betingelse er, at det
immaterielle aktiv ikke må have givet afkast omfattet af
selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 6, i de seneste 3
indkomstår forud for det indkomstår, hvor de nye regler
får virkning. Betingelsen sikrer, at overgangsreglen kun vil
finde anvendelse på immaterielle aktiver, der ikke har
været medregnet til CFC-indkomsten ved anvendelse af de
gældende CFC-regler i de seneste 3 indkomstår forinden
det første indkomstår, der påbegyndes den 1.
januar 2021 eller senere.
Den anden betingelse vedrører
situationen, hvor det immaterielle aktiv er erhvervet af
datterselskabet fra et koncernforbundet selskab, jf.
kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller hvis det internt er
overført til et fast driftssted eller et hovedkontor, jf.
selskabsskattelovens § 8, stk. 4. I disse tilfælde vil
det være en betingelse, at overdragelsen har udløst
beskatning for overdrageren.
Når immaterielle aktivers afkast
CFC-beskattes efter selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr. 3,
kan der afskrives på anskaffelsessummen ved opgørelsen
af CFC-indkomsten, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 5, nr.
6. Det foreslås at indsætte nærmere regler for,
hvordan der afskrives på anskaffelsessummen for de
immaterielle aktiver, der omfattes af den foreslåede
overgangsregel i lovforslagets § 8, stk. 3.
Det foreslås, at anskaffelsessummen skal
afskrives maksimalt efter afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1.
pkt., således at anskaffelsessummen afskrives med indtil 1/7
årligt.
Det foreslås endvidere, at der gives
adgang til større afskrivninger per indkomstår, hvis
det immaterielle aktiv er beskyttet ved anden lovgivning, f.eks. et
patent, når den resterende beskyttelsesperiode er kortere end
7 år på det tidspunkt, hvor loven får virkning
fra. I disse tilfælde kan der afskrives med en sats, der
svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store
årlige beløb over den resterende
beskyttelsesperiode.
Immaterielle aktiver omfattet af
overgangsreglen i lovforslagets § 8, stk. 3, anses for
afskrevet maksimalt fra og med det første indkomstår,
der påbegyndes den 1. januar 2021. Afskrivninger anses for
foretaget, uanset om datterselskabet omfattes af
selskabsskattelovens § 32 i de enkelte indkomstår.
Det foreslås endelig, at afskrivninger
på et immaterielt aktiv dog maksimalt kan udgøre
indkomsten fra samme aktiv i det enkelte indkomstår.
Afskrivninger, der ikke er foretaget, fordi de ikke kan rummes
inden for indkomsten (før afskrivninger) fra aktivet, skal
foretages i førstkommende indkomstår, hvor
afskrivningerne kan rummes inden for indkomsten fra det
immaterielle aktiv. Er indkomsten fra aktivet kun delvist
CFC-indkomst efter forslaget til selskabsskattelovens § 32,
stk. 5, nr. 3, fordeles afskrivningerne forholdsmæssigt
på CFC-indkomsten og den øvrige indkomst. Dette kunne
eksempelvis være tilfældet, hvor det immaterielle aktiv
delvist er oparbejdet af datterselskabet selv, og delvist
oparbejdet ved aktiviteter udført af et koncernforbundet
selskab i et andet land. Forslaget har til formål at sikre,
at afskrivninger på et immaterielt aktiv ikke fortabes, i det
omfang afskrivningerne overstiger indkomsten fra samme aktiv i det
enkelte indkomstår. Dette kan eksempelvis være
tilfældet, hvor det immaterielle aktiv fortsat er under
udvikling og derfor endnu ikke indbringer indkomst. I sådanne
tilfælde vil de tvungne afskrivninger først skulle
foretages, når der kan henføres indkomst til det
pågældende immaterielle aktiv.
De foreslåede særlige regler for
anvendelse af de pågældende afskrivningsgrundlag skal
blandt andet imødekomme de situationer, hvor der ikke efter
udenlandske regler kan opgøres et afskrivningsgrundlag.
Formålet med overgangsreglen er, at de
foreslåede CFC-regler kun får virkning for immaterielle
aktiver, der er genstand for en grænseoverskridende flytning
efter reglernes virkningstidspunkt. Det har betydning for
eksempelvis immaterielle aktiver, der er flyttet ud af Danmark og
exitbeskattet efter gældende regler, idet indkomst fra
aktiver omfattet af overgangsreglen højst vil blive genstand
for en meget lempet beskatning efter de foreslåede
CFC-regler.
Loven gælder hverken for
Færøerne eller Grønland, fordi de love, der
foreslås ændret, ikke gælder for
Færøerne eller Grønland og ikke indeholder en
hjemmel til at sætte lovene i kraft for Færøerne
eller Grønland.
Bilag 1
RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1164
af 12. juli
2016
om regler til
bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte
indvirker på det indre markeds funktion
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 115,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt
til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg2),
efter en særlig lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) De nuværende politiske prioriteter inden
for international beskatning understreger behovet for at sikre, at
skatten betales der, hvor overskuddet genereres, og værdien
skabes. Det er derfor særdeles vigtigt at genoprette tilliden
til retfærdigheden af skattesystemerne og sætte
regeringerne i stand til effektivt at udøve deres
skattemæssige suverænitet. Disse nye politiske
målsætninger er blevet omsat til konkrete henstillinger
om tiltag som led i Organisationen for Økonomisk Samarbejde
og Udviklings (OECD's) initiativ om bekæmpelse af udhuling af
skattegrundlaget og overførsel af overskud
(BEPS-initiativet). Det Europæiske Råd hilste dette
arbejde velkommen i sine konklusioner fra møderne den
13.-14. marts 2013 og den 19.-20. december 2013. I sin meddelelse
af 17. juni 2015 fremlagde Kommissionen som reaktion på
behovet for en mere fair beskatning en handlingsplan for et fair og
effektivt system for selskabsbeskatning i Den Europæiske
Union.
(2) De endelige rapporter om de 15 OECD-tiltag til
bekæmpelse af BEPS blev offentliggjort den 5. oktober 2015.
Dette resultat blev hilst velkommen af Rådet i dets
konklusioner af 8. december 2015. Rådets konklusioner
understregede behovet for at finde fælles, men fleksible,
løsninger på EU-plan, som er i overensstemmelse med
OECD's konklusioner vedrørende BEPS. Endvidere
støttede konklusionerne en effektiv og hurtig koordineret
gennemførelse af tiltagene til bekæmpelse af BEPS
på EU-plan og fandt, at EU-direktiver, hvor det er
hensigtsmæssigt, bør være det foretrukne
instrument til gennemførelse af OECD's konklusioner
vedrørende BEPS på EU-plan. Af hensyn til et
velfungerende indre marked er det afgørende, at
medlemsstaterne som minimum opfylder deres forpligtelser
vedrørende BEPS, og at de mere generelt
iværksætter tiltag til at bekæmpe metoder til
skatteundgåelse og sikre en fair og effektiv beskatning i
Unionen på en tilstrækkelig sammenhængende og
koordineret måde. I et marked med stærkt integrerede
økonomier er der behov for fælles strategiske tilgange
og koordinerede tiltag for at forbedre det indre markeds funktion
og få maksimalt udbytte af BEPS-initiativets positive
virkninger. Desuden kan alene en fælles ramme forhindre en
fragmentering af markedet og bringe en ende på de
nuværende mismatch og markedsforvridninger. Endelig vil
nationale gennemførelsesbestemmelser, der følger en
fælles linje i hele Unionen, give skattesubjekterne
retssikkerhed for, at disse foranstaltninger er forenelige med
EU-retten.
(3) Det er nødvendigt at fastsætte
regler for at øge det gennemsnitlige niveau af beskyttelse
mod aggressiv skatteplanlægning i det indre marked. Eftersom
disse regler skal kunne passe ind i 28 forskellige
selskabsskattesystemer, bør de være begrænset
til generelle bestemmelser, mens gennemførelsen heraf
overlades til medlemsstaterne, da de har bedre forudsætninger
for at forme reglernes specifikke indhold på en måde,
der passer bedst til deres selskabsskattesystemer. Denne
målsætning kan nås ved at skabe et minimumsniveau
af beskyttelse for de nationale selskabsskattesystemer mod metoder
til skatteundgåelse i hele Unionen. For at øge det
indre markeds effektivitet som helhed i at bekæmpe metoder
til skatteundgåelse er det derfor nødvendigt at
koordinere medlemsstaternes reaktion med hensyn til at
gennemføre indholdet af OECD's 15 tiltag til
bekæmpelse af BEPS. Der bør derfor fastsættes et
fælles minimumsniveau af beskyttelse af det indre marked
på specifikke områder.
(4) Det er nødvendigt at fastsætte
regler, der gælder for alle skattesubjekter, som er
selskabsskattepligtige i en medlemsstat. Fordi det ville
medføre, at en bredere vifte af nationale skatter skulle
omfattes, er det ikke hensigtsmæssigt at udvide dette
direktivs anvendelsesområde til at omfatte typer af enheder,
der ikke er selskabsskattepligtige i en medlemsstat, dvs. navnlig
transparente enheder. Disse regler bør også finde
anvendelse på de selskabsskattepligtige skattesubjekters
faste driftssteder, som er beliggende i andre medlemsstater.
Selskabsskattepligtige skattesubjekter kan være
skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat eller
være etableret i henhold til en medlemsstats love. Hvis
enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et
tredjeland, har faste driftssteder i en eller flere medlemsstater,
bør disse driftssteder også være omfattet af
disse regler.
(5) Det er nødvendigt at fastsætte
regler til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget i det
indre marked og af overførsel af overskud ud af det indre
marked. For at bidrage til at nå dette mål er der behov
for regler på følgende områder: en
begrænsning af retten til fradrag for rentebetalinger,
exitbeskatning, en generel regel om bekæmpelse af misbrug,
regler om kontrollerede udenlandske selskaber og regler om
håndtering af hybride mismatch. Hvis anvendelsen af disse
regler giver anledning til dobbeltbeskatning, bør
skattesubjekterne indrømmes lettelse i form af et fradrag
for den skat, der er betalt i en anden medlemsstat eller i et
tredjeland, alt efter omstændighederne. Reglerne bør
derfor ikke alene sigte mod at bekæmpe metoder til
skatteundgåelse, men også mod at undgå at skabe
yderligere hindringer på markedet såsom
dobbeltbeskatning.
(6) For at nedbringe deres samlede skattetilsvar er
koncerner i stigende grad involveret i BEPS ved hjælp af
overdrevent høje rentebetalinger. Reglen om
begrænsning af rentebetalinger er nødvendig for at
bekæmpe sådanne metoder, idet den begrænser
fradrag for skattesubjektets overstigende låneomkostninger.
Der bør derfor fastsættes en sats for fradrag, der
tager udgangspunkt i skattesubjektets skattepligtige resultat
før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA).
Medlemsstaterne kan mindske denne sats eller indføre frister
eller begrænse størrelsen af uudnyttede
låneomkostninger, som kan fremføres eller
tilbageføres, for at sikre et højere
beskyttelsesniveau. Da formålet er at fastsætte
minimumsstandarder, kunne det være muligt for medlemsstaterne
at indføre en alternativ foranstaltning under henvisning til
skattesubjektets resultat før renter og skat (EBIT) og
fastsat på en sådan måde, at den svarer til den
EBITDA-baserede sats. Medlemsstaterne kan ud over reglen om
begrænsning af rentebetalinger i dette direktiv også
anvende målrettede regler til bekæmpelse af
koncernintern lånefinansiering, navnlig regler om tynd
kapitalisering. Indtægter, der er fritaget for skat,
bør ikke modregnes fradragsberettigede
låneomkostninger. Det skyldes, at der ved fastsættelsen
af det fradragsberettigede rentebeløb alene bør tages
hensyn til skattepligtig indkomst.
(7) Hvis skattesubjektet indgår i en koncern,
som indgiver lovpligtige konsoliderede regnskaber, kan der tages
højde for den samlede koncerns gæld på
verdensplan med henblik på at give skattesubjekterne ret til
at fradrage overstigende låneomkostninger på
større beløb. Det kan også være
hensigtsmæssigt at fastsætte regler for en undtagelse
fra bestemmelsen om egenkapitalandel, hvor reglen om
begrænsning af rentebetalinger ikke finder anvendelse, hvis
selskabet kan påvise, at dets egenkapitalandel i forhold til
dets samlede aktiver stort set svarer til eller er højere
end koncernens tilsvarende egenkapitalandel. Reglen om
begrænsning af rentebetalinger bør gælde i
forbindelse med et skattesubjekts overstigende
låneomkostninger, uanset om omkostningerne skyldes nationalt
stiftet gæld, grænseoverskridende gæld inden for
Unionen eller gæld til et tredjeland, eller om de
hidrører fra tredjemand, tilknyttede selskaber eller er
koncerninterne. Hvis en koncern omfatter mere end én enhed i
en medlemsstat, kan medlemsstaten tage hensyn til den samlede
situation for alle koncernenheder i selvsamme medlemsstat, herunder
et særskilt skattesystem for enheder, for at muliggøre
overførsel af overskud eller rentefradragskapacitet mellem
enheder i en koncern, såfremt den anvender regler, der
begrænser retten til fradrag for rentebetalinger.
(8) For at reducere reglernes administrative byrde
og efterlevelsesbyrde uden i væsentlig grad at formindske
deres skattemæssige virkning kan det være
hensigtsmæssigt at fastsætte en safe harbour-regel om,
at nettorenter altid er fradragsberettigede op til et bestemt
beløb, hvis dette fører til et højere fradrag
end den EBITDA-baserede sats. Medlemsstaterne kan nedsætte de
fastsatte beløbstærskler for at sikre et højere
beskyttelsesniveau for deres nationale skattegrundlag. Eftersom
BEPS i princippet finder sted gennem overdrevent høje
rentebetalinger mellem enheder, der er tilknyttede selskaber, er
det på grund af de begrænsede risici for
skatteundgåelse hensigtsmæssigt og nødvendigt at
give mulighed for en eventuel udelukkelse af selvstændige
enheder fra anvendelsesområdet for reglen om
begrænsning af rentebetalinger. For at lette overgangen til
den nye regel om begrænsning af rentebetalinger kan
medlemsstaterne fastsætte en bedstefarklausul, som omfatter
eksisterende lån, for så vidt deres vilkår ikke
efterfølgende ændres, dvs. at bedstefarklausulen i
tilfælde af en efterfølgende ændring ikke vil
gælde for eventuelle forhøjelser af
lånebeløb eller forlængelser af låns
løbetid, men vil være begrænset til de
oprindelige lånevilkår. Med forbehold af regler for
statsstøtte kan medlemsstater også undlade at medtage
overstigende låneomkostninger, der er påløbet
lån, som anvendes til finansiering af et langsigtet
offentligt infrastrukturprojekt, i betragtning af at sådanne
finansieringsmuligheder kun udgør en lille eller slet ingen
risiko for BEPS. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse
godtgøre, at finansieringsmuligheder for offentlige
infrastrukturprojekter har særlige kendetegn, der berettiger
til en sådan behandling i forhold til andre
finansieringsmuligheder, der er omfattet af den restriktive
regel.
(9) Selv om det er almindeligt accepteret, at
finansielle selskaber (dvs. finansieringsinstitutter og
forsikringsselskaber) også bør underlægges
begrænsninger af retten til fradrag for rentebetalinger, er
det også almindeligt anerkendt, at disse to sektorer har
særlige kendetegn, som kræver en mere individuelt
tilpasset tilgang. Eftersom drøftelserne på
området endnu ikke hverken på internationalt plan eller
EU-plan har givet tilstrækkelige resultater, er det indtil
videre ikke muligt at fastsætte specifikke regler for finans-
og forsikringssektorerne, og medlemsstaterne bør derfor
kunne udelukke dem fra anvendelsesområdet for reglerne om
begrænsning af rentebetalinger.
(10) Exitskat har til formål at sikre, at en
stat, såfremt et skattesubjekt flytter aktiver eller sit
skattemæssige hjemsted ud af denne stats skattejurisdiktion,
opkræver skat af den økonomiske værdi af enhver
kapitalgevinst, der er skabt på dens område, selv om
denne gevinst endnu ikke er blevet realiseret på
udflytningstidspunktet. Det er derfor nødvendigt at
præcisere de tilfælde, hvor skattesubjekter er omfattet
af regler om exitskat og beskattes af urealiserede
kapitalgevinster, som er opbygget i deres overførte aktiver.
Det er også nyttigt at præcisere, at overførsel
af aktiver, herunder kontantbeløb, mellem et moderselskab og
dets datterselskaber falder uden for anvendelsesområdet for
den påtænkte regel om exitbeskatning. For at beregne
beløbene er det vigtigt, at markedsværdien af de
overførte aktiver på aktivernes udflytningstidspunkt
fastslås på grundlag af armslængdeprincippet. For
at sikre forenelighed mellem reglen og anvendelsen af kreditmetoden
er det hensigtsmæssigt at lade medlemsstaterne tage
udgangspunkt i det tidspunkt, hvor retten til at beskatte de
overførte aktiver er tabt. Retten til beskatning bør
fastsættes på nationalt niveau. Det er også
nødvendigt at give den modtagende stat mulighed for at
bestride den værdi af de overførte aktiver, som
exitstaten har fastsat, når den ikke afspejler en sådan
markedsværdi. Medlemsstaterne kan med henblik herpå
benytte sig af eksisterende tvistbilæggelsesmekanismer. Det
er nødvendigt inden for Unionen at tage anvendelsen af
exitbeskatning op til behandling og beskrive betingelserne for,
hvornår den er i overensstemmelse med EU-retten. I
sådanne situationer bør skattesubjekter have ret til
enten at betale den beregnede exitskat øjeblikkeligt eller
til at få henstand med betalingen af skatten ved betaling af
afdrag over et vist antal år, eventuelt sammen med renter og
en garanti.
Medlemsstaterne kan med henblik herpå
anmode de berørte skattesubjekter om at opgive de
nødvendige oplysninger i en erklæring. Der bør
ikke opkræves exitskat, når overførslen af
aktiver er midlertidig, og hensigten er, at aktiverne skal
føres tilbage til den overførende enheds medlemsstat,
såfremt overførslen sker med henblik på at
opfylde tilsynsmæssige kapitalkrav eller af hensyn til
likviditetsstyring, eller når det drejer sig om
værdipapirfinansieringstransaktioner eller aktiver stillet
som sikkerhed.
(11) Skattesystemer indeholder generelle regler om
bekæmpelse af misbrug for at bekæmpe skadelig
skattepraksis, som endnu ikke er omfattet af specifikke
bestemmelser. Generelle regler om bekæmpelse af misbrug har
således til formål at dække huller og bør
ikke påvirke anvendelsen af specifikke regler om
bekæmpelse af misbrug. Inden for Unionen bør generelle
regler om bekæmpelse af misbrug anvendes ved arrangementer,
der ikke er reelle; derudover bør skattesubjektet have ret
til at vælge den skattemæssigt mest fordelagtige
struktur til sin forretningsaktivitet. Det er desuden vigtigt at
sikre, at generelle regler om bekæmpelse af misbrug anvendes
ensartet i indenlandske sammenhænge, inden for Unionen og
over for tredjelande, så anvendelsesområdet og
resultaterne af anvendelsen ikke er forskelligt i indenlandske og
grænseoverskridende situationer. Medlemsstaterne bør
ikke forhindres i at pålægge sanktioner ved anvendelse
af generelle regler om bekæmpelse af misbrug. Når
medlemsstaterne vurderer, om et arrangement bør betragtes
som ikkereelt, kan de tage hensyn til alle velbegrundede
økonomiske årsager, herunder finansiel virksomhed.
(12) Regler om kontrollerede udenlandske selskaber
(CFC-regler) har til formål igen at henføre et
kontrolleret datterselskabs lavt beskattede indkomst til
moderselskabet. Moderselskabet bliver således skattepligtigt
af den henførte indkomst i den stat, hvor det er
skattemæssigt hjemmehørende. Afhængigt af den
pågældende stats politiske prioriteter kan CFC-reglerne
vedrøre hele det lavt beskattede datterselskab,
særlige kategorier af indkomst eller blot indkomst, der
kunstigt er blevet overført til datterselskabet. For at
sikre, at CFC-reglerne er en forholdsmæssigt afpasset
reaktion på BEPS-problemerne, er det navnlig
afgørende, at medlemsstater, som begrænser deres
CFC-regler til indkomst, der kunstigt er blevet overført til
datterselskabet, præcist fokuserer på situationer, hvor
størstedelen af de beslutningstagende funktioner, der
genererede overført indkomst i det kontrollerede selskab,
udøves i skattesubjektets medlemsstat. For at begrænse
den administrative byrde og efterlevelsesomkostningerne bør
det også accepteres, at disse medlemsstater fritager visse
enheder med lavt overskud eller lav fortjenstmargen, der
medfører lavere risici for skatteundgåelse. Det er i
overensstemmelse hermed nødvendigt, at CFC-reglerne
udstrækkes til at omfatte overskud fra faste driftssteder,
hvor dette overskud ikke er skattepligtigt, eller er skattefritaget
i skattesubjektets medlemsstat. Der er imidlertid ingen grund til
efter CFC-reglerne at beskatte overskud fra faste driftssteder, som
nægtes skattefritagelse efter nationale regler, fordi disse
faste driftssteder behandles, som om de var kontrollerede
udenlandske selskaber. For at sikre et højere
beskyttelsesniveau kan medlemsstaterne sænke tærsklen
for kontrol eller anvende en højere tærskel ved
sammenligning af den reelt betalte selskabsskat med den
selskabsskat, der ville være blevet opkrævet i
skattesubjektets medlemsstat. Medlemsstaterne kan i forbindelse med
gennemførelse af CFC-reglerne i deres nationale lovgivning
anvende en tilstrækkelig høj
skattesatsfraktionstærskel.
Det er hensigtsmæssigt at tackle
sådanne situationer både i tredjelande og i Unionen. Af
hensyn til de grundlæggende frihedsrettigheder bør
indkomstkategorierne kombineres med en substansundtagelse, der
tager sigte på i Unionen at begrænse reglernes
virkninger til tilfælde, hvor CFC ikke viderefører en
væsentlig økonomisk aktivitet. Det er vigtigt, at
skatteforvaltninger og skattesubjekter samarbejder om at samle de
relevante oplysninger om faktiske forhold og omstændigheder
for at afgøre, om fritagelsesreglen skal finde anvendelse.
Det bør være acceptabelt, at medlemsstaterne i
forbindelse med gennemførelse af CFC-reglerne i deres
nationale lovgivning anvender hvide, grå eller sorte lister
over tredjelande, som er opstillet på grundlag af visse
kriterier i dette direktiv og kan omfatte selskabsskatteniveau,
eller anvender hvide lister over medlemsstater, som er opstillet
på dette grundlag.
(13) Hybride mismatch skyldes forskelle i den
retlige kvalificering af betalinger (finansielle instrumenter)
eller enheder, og disse forskelle bliver synlige i samspillet
mellem retssystemerne i to jurisdiktioner. Sådanne mismatch
fører ofte til dobbelte fradrag (dvs. et fradrag i begge
stater) eller til, at der gives et fradrag i den ene stat, mens
indkomsten ikke medregnes i skattegrundlaget i den anden. For at
ophæve virkningerne af hybride mismatch-arrangementer er det
nødvendigt at fastsætte regler, hvorved den ene af de
to jurisdiktioner i et mismatch bør nægte fradrag for
en betaling, der fører til sådan et resultat. I den
forbindelse er det nyttigt at præcisere, at foranstaltninger
til tackling af hybride mismatch i dette direktiv tager sigte
på at tackle mismatchsituationer, der skyldes forskelle i den
retlige kvalificering af et finansielt instrument eller en enhed og
ikke har til formål at indvirke på de generelle
kendetegn ved en medlemsstats skattesystem. Selv om medlemsstaterne
inden for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen
(erhvervsbeskatning) er blevet enige om retningslinjer for
skattebehandlingen af hybride enheder og for hybride faste
driftssteder i Unionen samt for skattebehandlingen af hybride
enheder i forbindelse med tredjelande, er det stadig
nødvendigt at vedtage bindende regler. Det er
afgørende, at der arbejdes videre med hybride mismatch
mellem medlemsstaterne og tredjelande samt med andre hybride
mismatch, f.eks. dem, der omfatter faste driftssteder.
(14) Det er nødvendigt at præcisere,
at gennemførelsen af dette direktivs regler til
bekæmpelse af skatteundgåelse ikke bør
berøre skattesubjektets pligt til at overholde
armslængdeprincippet eller medlemsstatens ret til at
opregulere skattetilsvaret i overensstemmelse med
armslængdeprincippet, hvis det er relevant.
(15) Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med
artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 45/20013). Retten til
beskyttelse af personoplysninger i henhold til artikel 8 i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF4) gælder
for behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af
nærværende direktiv.
(16) Da hovedmålet for dette direktiv er at
forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed over for
grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse, kan
dette ikke i tilstrækkelig grad opfyldes ved, at
medlemsstaterne handler hver for sig. De nationale
selskabsskattesystemer er meget forskellige, og selvstændige
tiltag fra medlemsstaternes side ville blot gentage den
eksisterende fragmentering i det indre marked inden for direkte
beskatning. Dette ville således blot videreføre
ineffektivitet og forvridninger i samspillet mellem forskellige
nationale foranstaltninger. Resultatet heraf vil være
manglende koordinering. Eftersom megen ineffektivitet i det indre
marked primært giver anledning til problemer af
grænseoverskridende karakter, bør foranstaltninger til
afhjælpning heraf snarere vedtages på EU-plan. Det er
derfor afgørende, at der vedtages løsninger, som
fungerer for det indre marked som helhed, og dette kan bedre
nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage
foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet,
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål. Idet dette
direktiv fastsætter et minimumsniveau for beskyttelse af det
indre marked, har det udelukkende til formål at sikre det
nødvendige minimum af koordinering inden for Unionen, der
skal til for at opfylde dets mål.
(17) Fire år efter ikrafttrædelsen af
dette direktiv bør Kommissionen foretage en evaluering af
dets gennemførelse og rapportere til Rådet herom.
Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger,
der er nødvendige for denne evaluering -
VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
KAPITEL
I
GENERELLE BESTEMMELSER
Artikel
1
Anvendelsesområde
Dette direktiv finder anvendelse på alle
skattesubjekter, som er selskabsskattepligtige i en eller flere
medlemsstater, herunder faste driftssteder i en eller flere
medlemsstater for enheder, der er skattemæssigt
hjemmehørende i et tredjeland.
Artikel
2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »låneomkostninger«:
renteudgifter af alle former for gæld, andre udgifter, der
økonomisk svarer til renter, og udgifter i forbindelse med
fremskaffelsen af finansiering som defineret i national ret,
herunder, men ikke kun, betalinger til overskudsafhængige
lån, imputerede renter på instrumenter som konvertible
obligationer og nulkuponobligationer, beløb under
alternative finansieringsordninger såsom islamisk
finansiering, finansieringsomkostningselementet ved finansielle
leasingbetalinger, kapitaliserede renter medtaget i
balanceværdien for et tilknyttet aktiv eller nedskrivninger
af kapitaliserede renter, beløb, der måles i forhold
til finansieringsafkast i henhold til regler for intern afregning,
hvor det er relevant, fiktive rentebeløb under afledte
finansielle instrumenter eller risikoafdækningsordninger med
hensyn til en enheds lån, visse gevinster og tab ved
lån i udenlandsk valuta og instrumenter i forbindelse med
fremskaffelse af finansiering, garantigebyrer for
finansieringsordninger, gebyrer for ordninger og lignende
omkostninger i forbindelse med lån af finansielle midler
2) »overstigende
låneomkostninger«: det beløb, med hvilket
et skattesubjekts fradragsberettigede låneomkostninger
overstiger de skattepligtige renteindtægter og anden
økonomisk tilsvarende skattepligtig indkomst, som
skattesubjektet modtager i henhold til national ret
3) »skatteperiode«: skatteår,
kalenderår eller enhver anden passende periode til
skattemæssige formål
4) »tilknyttet
selskab«:
a) en enhed, hvor skattesubjektet har direkte eller
indirekte interesse i form af stemmerettigheder eller
kapitalejerskab på 25 % eller mere eller har ret til at
modtage 25 % eller mere af overskuddet i denne enhed
b) en enkeltperson eller enhed, som har direkte
eller interesse i et skattesubjekt i form af stemmerettigheder
eller kapitalejerskab på 25 % eller mere eller har ret til at
modtage 25 % eller mere af skattesubjektets overskud.
Hvis en enkeltperson eller enhed har direkte
eller indirekte interesse i et skattesubjekt og en eller flere
enheder på 25 % eller mere, anses alle berørte
enheder, herunder skattesubjektet, for tilknyttede selskaber.
I forbindelse med artikel 9, og hvis
mismatchet omfatter en hybrid enhed, ændres denne definition,
således at kravet om 25 % erstattes med et krav om 50 %
5) »finansielt
selskab«: en af følgende enheder:
a) et kreditinstitut eller et investeringsselskab
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2004/39/EF5) eller en
forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) som defineret i
artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2011/61/EU6), eller et
administrationsselskab for et institut for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitut) som defineret i artikel
2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/65/EF7)
b) et forsikringsselskab som defineret i artikel
13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF8)
c) et genforsikringsselskab som defineret i artikel
13, nr. 4), i direktiv 2009/138/EF
d) en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/41/EF9), medmindre en
medlemsstat har besluttet ikke at anvende nævnte direktiv
helt eller delvist på denne pensionskasse, jf. nævnte
direktivs artikel 5, eller på en repræsentant for den
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasse, jf. nævnte direktivs
artikel 19, stk. 1
e) pensionsinstitutter, som forvalter
pensionsordninger, der betragtes som sociale sikringsordninger
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
883/200410) og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/200911) samt alle
retlige enheder, der er oprettet med henblik på investering i
sådanne ordninger
f) en alternativ investeringsfond (AIF), der
forvaltes af en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i
direktiv 2011/61/EU, eller en AIF, der er underkastet tilsyn i
henhold til gældende national ret
g) et investeringsinstitut, jf. artikel 1, stk. 2,
i direktiv 2009/65/EF
h) en central modpart som defineret i artikel 2,
nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
648/201212)
i) en værdipapircentral som defineret i
artikel 2, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 909/201413)
6) »overførsel af
aktiver«: en handling, hvorved en medlemsstat mister
retten til at beskatte de overførte aktiver, mens aktiverne
forbliver under det samme skattesubjekts retmæssige eller
økonomiske ejerskab
7) »flytning af
skattemæssigt hjemsted«: en handling, hvorved et
skattesubjekt ophører med at være skattemæssigt
hjemmehørende i en medlemsstat, idet det bliver
skattemæssigt hjemmehørende i en anden medlemsstat
eller i et tredjeland
8) »flytning af en
virksomhed, der videreføres af et fast
driftssted«: en handling, hvorved et skattesubjekt
ophører med at have en skattepligtig tilstedeværelse i
en medlemsstat og opnår en sådan tilstedeværelse
i en anden medlemsstat eller et tredjeland, uden at skattesubjektet
bliver skattemæssigt hjemmehørende i medlemsstaten
eller tredjelandet
9) »hybridt
mismatch«: en situation mellem et skattesubjekt i en
medlemsstat og et tilknyttet selskab i en anden medlemsstat eller
et struktureret arrangement mellem parter i medlemsstater, hvor
følgende resultat skyldes forskelle i den retlige
kvalificering af et finansielt instrument eller en finansiel
enhed:
a) den samme betaling eller de samme udgifter eller
tab fradrages i både den medlemsstat, som betalingen stammer
fra, hvor udgifterne er pådraget, eller tabene er lidt, og i
en anden medlemsstat (»dobbelt fradrag«), eller
b) en betaling fradrages i den medlemsstat, som
betalingen stammer fra, mens samme betaling ikke medregnes
skattemæssigt i den anden medlemsstat (»fradrag uden
medregning«).
Artikel
3
Minimumsniveau af
beskyttelse
Dette direktiv er ikke til hinder for
anvendelsen af nationale eller aftalebaserede bestemmelser, der har
til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for
nationale selskabsskattegrundlag.
KAPITEL
II
FORANSTALTNINGER
TIL BEKÆMPELSE AF SKATTEUNDGÅELSE
Artikel
4
Regel om
begrænsning af rentebetalinger
1. Overstigende låneomkostninger er
fradragsberettigede i den skatteperiode, hvor de
påløber, men kun op til 30 % af skattesubjektets
resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger
(EBITDA).
I forbindelse med denne artikel kan
medlemsstaterne også behandle følgende som et
skattesubjekt:
a) en enhed, der har tilladelse eller er forpligtet
til at anvende reglerne på vegne af en koncern som defineret
i henhold til national skatteret
b) en enhed i en koncern som defineret i henhold
til national skatteret, som ikke skattemæssigt konsoliderer
sine medlemmers resultater.
Under sådanne omstændigheder kan
overstigende låneomkostninger og EBITDA beregnes på
koncernplan, og de omfatter resultaterne for alle dens
medlemmer.
2. EBITDA beregnes ved at lægge
beløbene justeret for skat for overstigende
låneomkostninger samt beløbene justeret for skat for
af- og nedskrivninger til den selskabsskattepligtige indkomst i
skattesubjektets medlemsstat. Indkomst, der er fritaget for skat,
udelukkes fra et skattesubjekts EBITDA.
3. Uanset stk. 1 kan et skattesubjekt gives
ret:
a) til fradrag af overstigende
låneomkostninger op til 3 000 000 EUR
b) til fuldt fradrag af overstigende
låneomkostninger, hvis skattesubjektet er en
selvstændig enhed.
I forbindelse med stk. 1, andet afsnit,
gælder beløbet på 3 000 000 EUR for hele
koncernen.
I forbindelse med første afsnit, litra
b), forstås ved selvstændig enhed et skattesubjekt, der
ikke i regnskabsmæssig henseende er en del af en koncern og
ikke har noget tilknyttet selskab eller fast driftssted.
4. Medlemsstaterne kan undtage overstigende
låneomkostninger fra anvendelsesområdet for stk. 1 i
forbindelse med:
a) lån, som er optaget inden den 17. juni
2016, men undtagelsen omfatter ikke efterfølgende
ændringer af sådanne lån
b) lån, som anvendes til finansiering af et
langsigtet offentligt infrastrukturprojekt, hvor den
projektansvarlige, låneomkostningerne, aktiverne og
indtægterne alle befinder sig i Unionen.
I forbindelse med første afsnit, litra
b), forstås ved langsigtet offentligt infrastrukturprojekt et
projekt om levering, opgradering, drift og/eller vedligeholdelse af
et stort aktiv, som en medlemsstat anser for at være i
offentlighedens interesse.
Hvis første afsnit, litra b), finder
anvendelse, udelukkes enhver indkomst fra et langsigtet offentligt
infrastrukturprojekt fra skattesubjektets EBITDA, og enhver
udelukket overstigende låneomkostning medtages ikke i
koncernens overstigende låneomkostninger i forhold til
tredjeparter, som er omhandlet i stk. 5, litra b).
5. Hvis skattesubjektet i regnskabsmæssig
henseende er medlem af en koncern, kan skattesubjektet gives ret
til enten:
a) fuldt fradrag af sine overstigende
låneomkostninger, hvis det kan påvise, at dets
egenkapitalandel i forhold til dets samlede aktiver svarer til
eller er højere end koncernens tilsvarende egenkapitalandel,
og på følgende betingelser:
i) skattesubjektets egenkapitalandel i forhold til
dets samlede aktiver anses for at svare til koncernens tilsvarende
egenkapitalandel, hvis skattesubjektets egenkapitalandel i forhold
til dets samlede aktiver er op til to procentpoint lavere, og
ii) alle aktiver og passiver er værdiansat
efter den samme metode, der anvendes i det konsoliderede regnskab,
der er omhandlet i stk. 8,
Eller
b) fradrag af overstigende låneomkostninger
til et beløb, der overstiger det beløb, som det i
henhold til stk. 1 ville have ret til at fradrage. Denne
højere grænse for retten til fradrag af overstigende
låneomkostninger vedrører i regnskabsmæssig
henseende den koncern, som skattesubjektet er medlem af, og
beregnes i to trin:
i) først fastsættes koncernens andel
ved at dividere koncernens overstigende låneomkostninger i
forhold til tredjeparter med koncernens EBITDA, og
ii) derefter multipliceres koncernens andel med
skattesubjektets EBITDA, der beregnes i henhold til stk. 2.
6. Skattesubjektets medlemsstat kan fastsætte
regler for enten:
a) fremførsel, uden tidsbegrænsning,
af overstigende låneomkostninger, som i henhold til stk. 1-5
ikke kan fradrages i den indeværende skatteperiode
b) fremførsel, uden tidsbegrænsning,
og tilbageførsel, i højst tre år, af
overstigende låneomkostninger, som i henhold til stk. 1-5
ikke kan fradrages i den indeværende skatteperiode, eller
c) fremførsel, uden tidsbegrænsning,
af overstigende låneomkostninger og, i højst fem
år, af uudnyttet rentefradragskapacitet, som i henhold til
stk. 1-5 ikke kan fradrages i den indeværende
skatteperiode.
7. Medlemsstaterne kan undtage finansielle
selskaber fra anvendelsesområdet for stk. 1-6, herunder hvis
sådanne finansielle selskaber i regnskabsmæssig
henseende er en del af en koncern.
8. I forbindelse med denne artikel omfatter
koncernen i regnskabsmæssig henseende alle de enheder, der
fuldt ud indgår i de konsoliderede regnskaber, som er
udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards eller en medlemsstats nationale regnskabssystem.
Skattesubjektet kan gives ret til at anvende konsoliderede
regnskaber, der er udarbejdet i henhold til andre
regnskabsstandarder.
Artikel
5
Exitbeskatning
1. Et skattesubjekt er skattepligtigt af et
beløb svarende til markedsværdien af de
overførte aktiver på aktivernes udflytningstidspunkt,
minus deres skattemæssige værdi, hvis en af
følgende betingelser er opfyldt:
a) et skattesubjekt overfører aktiver fra
sit hovedsæde til sit faste driftssted i en anden medlemsstat
eller i et tredjeland, for så vidt som den medlemsstat, hvor
hovedsædet er beliggende, på grund af
overførslen ikke længere har ret til at beskatte de
overførte aktiver
b) et skattesubjekt overfører aktiver fra
sit faste driftssted i en medlemsstat til sit hovedsæde eller
et andet fast driftssted i en anden medlemsstat eller i et
tredjeland, for så vidt som den medlemsstat, hvor det faste
driftssted er beliggende, på grund af overførslen ikke
længere har ret til at beskatte de overførte
aktiver
c) et skattesubjekt flytter sit skattemæssige
hjemsted til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, med
undtagelse af de aktiver der i praksis reelt forbliver knyttet til
et fast driftssted i den første medlemsstat
d) et skattesubjekt overfører den
virksomhed, som dets faste driftssted viderefører, fra en
medlemsstat til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, for
så vidt som den medlemsstat, hvor det faste driftssted er
beliggende, på grund af overførslen ikke længere
har ret til at beskatte de overførte aktiver.
2. Et skattesubjekt gives ret til at få
henstand med betalingen af den exitskat, der er omhandlet i stk. 1,
ved at betale afdrag over fem år i følgende
situationer:
a) et skattesubjekt overfører aktiver fra
sit hovedsæde til sit faste driftssted i en anden medlemsstat
eller i et tredjeland, som er part i aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS-aftalen)
b) et skattesubjekt overfører aktiver fra
sit faste driftssted i en medlemsstat til sit hovedsæde eller
et andet fast driftssted i en anden medlemsstat eller et
tredjeland, som er part i EØS-aftalen
c) et skattesubjekt flytter sit skattemæssige
hjemsted til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, som er
part i EØS-aftalen
d) et skattesubjekt overfører den
virksomhed, som dets faste driftssted viderefører, til en
anden medlemsstat eller et tredjeland, som er part i
EØS-aftalen.
Dette stykke finder anvendelse på
tredjelande, som er parter i EØS-aftalen, hvis de har
indgået en aftale med skattesubjektets medlemsstat eller med
Unionen om gensidig bistand ved inddrivelse af skattekrav svarende
til den gensidige bistand, der er omhandlet i Rådets direktiv
2010/24/EU14).
3. Hvis et skattesubjekt får henstand med
betalingen, jf. stk. 2, kan der opkræves renter i
overensstemmelse med lovgivningen i skattesubjektets eller det
faste driftssteds medlemsstat, alt efter
omstændighederne.
Hvis der er en påviselig og reel risiko
for manglende inddrivelse, kan skattesubjektet tillige
pålægges pligt til at stille sikkerhed som betingelse
for at få henstand med betalingen efter stk. 2.
Andet afsnit finder ikke anvendelse, hvis
lovgivningen i skattesubjektets eller det faste driftssteds
medlemsstat giver mulighed for at opkræve den skyldige skat
gennem et andet skattesubjekt, der er medlem af den samme koncern
og er skattemæssigt hjemmehørende i den
pågældende medlemsstat.
4. Hvis stk. 2 finder anvendelse, ophæves
henstanden øjeblikkeligt, og den skyldige skat kan inddrives
i følgende situationer:
a) de overførte aktiver eller den
virksomhed, der videreføres af skattesubjektets faste
driftssted, sælges eller afhændes på anden
måde
b) de overførte aktiver overføres
efterfølgende til et tredjeland
c) skattesubjektets skattemæssige hjemsted
eller den virksomhed, der videreføres af dets faste
driftssted, flyttes efterfølgende til et tredjeland
d) skattesubjektet går konkurs eller
afvikles
e) skattesubjektet opfylder ikke sine forpligtelser
i forbindelse med afdrag og bringer ikke sin situation i
overensstemmelse med reglerne inden for et rimeligt tidsrum, der
ikke må overstige 12 måneder.
Litra b) og c) finder ikke anvendelse på
tredjelande, som er parter i EØS-aftalen, hvis de har
indgået en aftale med skattesubjektets medlemsstat eller med
Unionen om gensidig bistand ved inddrivelse af skattekrav svarende
til den gensidige bistand, der er omhandlet i direktiv
2010/24/EU.
5. Hvis aktiverne, det skattemæssige hjemsted
eller den virksomhed, der videreføres af et fast driftssted,
overføres eller flyttes til en anden medlemsstat, anvender
denne medlemsstat den værdi, der blev fastslået af
skattesubjektets eller det faste driftssteds medlemsstat, som
aktivernes skattemæssige indgangsværdi, medmindre denne
ikke afspejler markedsværdien.
6. I forbindelse med stk. 1-5 er
»markedsværdien« det beløb, et aktiv kan
handles for, eller for hvilket gensidige fordringer mellem villige,
ikkeforbundne købere og sælgere kan opgøres i
en direkte transaktion.
7. Forudsat at aktiverne inden for en periode
på 12 måneder skal føres tilbage til den
overførende enheds medlemsstat, finder denne artikel ikke
anvendelse på overførsler af aktiver i forbindelse med
værdipapirfinansiering, aktiver stillet som sikkerhed, eller
hvis overførslen af aktiver sker med henblik på at
opfylde tilsynsmæssige kapitalkrav eller af hensyn til
likviditetsstyring.
Artikel
6
Generel regel om
bekæmpelse af misbrug
1. Ved beregning af selskabsskattetilsvaret ser en
medlemsstat bort fra arrangementer eller serier af arrangementer,
der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af
hovedformålene har, at opnå en skattefordel, som virker
mod formålet og hensigten med gældende skatteret, og
som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske
forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere
trin eller dele.
2. Med hensyn til stk. 1 betragtes arrangementer
eller serier af arrangementer som værende ikke reelle, i det
omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle
årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed.
3. Hvis der ses bort fra arrangementer eller serier
af arrangementer, jf. stk. 1, beregnes skattetilsvaret i
overensstemmelse med national ret.
Artikel
7
Regler for
kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-regler)
1. Et skattesubjekts medlemsstat behandler en enhed eller et
fast driftssted, hvis overskud ikke er skattepligtigt eller er
skattefritaget i den pågældende medlemsstat, som et
kontrolleret udenlandsk selskab, hvis følgende betingelser
er opfyldt:
a) skattesubjektet har, hvis der er tale om enhed,
selv eller sammen med sine tilknyttede selskaber en direkte eller
indirekte interesse på mere end 50 % af stemmerettighederne
eller ejer direkte eller indirekte mere end 50 % af kapitalen eller
har ret til at modtage mere end 50 % af overskuddet i denne enhed,
og
b) den reelle selskabsskat, som enheden eller det
faste driftssted har betalt af sit overskud, er lavere end
forskellen mellem den selskabsskat, der ville være blevet
pålagt enheden eller det faste driftssted i henhold til det
gældende selskabsskattesystem i skattesubjektets medlemsstat,
og den reelle selskabsskat, som enheden eller det faste driftssted
har betalt af sit overskud.
I forbindelse med første afsnit, litra
b), tages et kontrolleret udenlandsk selskabs faste driftssted, som
ikke er skattepligtigt eller er skattefritaget i det kontrollerede
udenlandske selskabs jurisdiktion, ikke i betragtning. Endvidere
forstås ved selskabsskat, som ville være blevet
pålagt i skattesubjektets medlemsstat, den selskabsskat, som
beregnes i henhold til reglerne i skattesubjektets medlemsstat.
2. Hvis en enhed eller et fast driftssted behandles
som et kontrolleret udenlandsk selskab i henhold til stk. 1, skal
medlemsstaten i skattegrundlaget medregne følgende:
a) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst
fra det faste driftssted, der stammer fra følgende
kategorier:
i) renter eller anden indkomst fra finansielle
aktiver
ii) royalties eller anden indkomst fra
intellektuelle ejendomsrettigheder
iii) dividende og indkomst fra afhændelse af
andele
iv) indkomst fra finansiel leasing
v) indkomst fra forsikrings- og bankvirksomhed samt
anden finansiel virksomhed
vi) indkomst fra faktureringsselskaber, der
opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser på varer og
tjenesteydelser, der købes af og sælges til
tilknyttede selskaber, og som bidrager med ingen eller ringe
økonomisk værdi.
Dette litra finder ikke anvendelse, når
det kontrollerede udenlandske selskab viderefører en
væsentlig økonomisk aktivitet, der understøttes
af personale, udstyr, aktiver og lokaler, som det fremgår af
de relevante faktiske forhold og omstændigheder.
Hvis det kontrollerede udenlandske selskab er
hjemmehørende eller beliggende i et tredjeland, der ikke er
part i EØS-aftalen, kan medlemsstaterne beslutte at undlade
at anvende foregående afsnit,
Eller
b) enhedens ikkeudloddede indkomst eller indkomst
fra faste driftssteder, der hidrører fra arrangementer, der
ikke er reelle, og som udelukkende er oprettet med det
hovedformål at opnå en skattefordel.
I forbindelse med dette litra betragtes et
arrangement eller en serie af arrangementer som ikkereelle, i det
omfang enheden eller det faste driftssted ikke ville eje aktiverne
eller ikke ville have påtaget sig den risiko, der genererer
alle eller dele af dens indkomst, hvis den ikke havde været
kontrolleret af et selskab, hvor de ledelsesopgaver, som
vedrører disse aktiver og risici, varetages og er
medvirkende til skabelsen af den kontrollerede enheds indkomst.
3. Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter
reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 2, litra a),
kan medlemsstaten vælge ikke at behandle en enhed eller et
fast driftssted som et kontrolleret udenlandsk selskab i henhold
til stk. 1, hvis en tredjedel eller mindre af den indkomst, der
tilfalder enheden eller det faste driftssted, falder ind under en
af kategorierne i stk. 2, litra a).
Hvis et skattesubjekts skattegrundlag efter
reglerne i en medlemsstat beregnes i henhold til stk. 2, litra a),
kan medlemsstaten vælge ikke at behandle finansielle
selskaber som kontrollerede udenlandske selskaber, hvis en
tredjedel eller mindre af enhedens indkomst fra kategorierne i stk.
2, litra a), hidrører fra transaktioner med skattesubjektet
eller dets tilknyttede selskaber.
4. Medlemsstaterne kan undtage en enhed eller et
fast driftssted fra anvendelsesområdet for stk. 2, litra
b),
a) med et regnskabsmæssigt overskud på
højst 750 000 EUR og ikkedriftsmæssige indtægter
på højst 75 000 EUR eller
b) hvis regnskabsmæssige overskud
udgør højst 10 % af enhedens eller det faste
driftssteds driftsomkostninger for den pågældende
skatteperiode.
I forbindelse med første afsnit, litra
b), må driftsomkostningerne ikke omfatte omkostninger til
varer, der sælges uden for det land, hvor enheden er
skattemæssigt hjemmehørende, eller hvor det faste
driftssted er beliggende, og betalinger til tilknyttede
selskaber.
Artikel
8
Beregning af det
kontrollerede udenlandske selskabs indkomst
1. Hvis artikel 7, stk. 2, litra a), finder
anvendelse, beregnes den indkomst, der medregnes i skattesubjektets
skattegrundlag, i overensstemmelse med selskabsskattereglerne i den
medlemsstat, hvor skattesubjektet er skattemæssigt
hjemmehørende eller beliggende. Enhedens eller det faste
driftssteds tab medregnes ikke i skattegrundlaget, men kan
fremføres i henhold til national ret og tages med i
beregningen i efterfølgende skatteperioder.
2. Hvis artikel 7, stk. 2, litra b), finder
anvendelse, begrænses den indkomst, der skal medregnes i
skattesubjektets skattegrundlag, til de beløb, der genereres
gennem aktiver og risici, som knytter sig til de ledelsesopgaver,
der varetages af det kontrollerende selskab. Henføringen af
det kontrollerede udenlandske selskabs indkomst beregnes i
overensstemmelse med armslængdeprincippet.
3. Den indkomst, der skal medregnes i
skattegrundlaget, beregnes i forhold til skattesubjektets
interesser i enheden som defineret i artikel 7, stk. 1, litra
a).
4. Indkomsten medregnes i den skatteperiode for
skattesubjektet, hvor enhedens skatteår ophører.
5. Hvis enheden udlodder overskud til
skattesubjektet, og dette udloddede overskud medregnes i
skattesubjektets skattepligtige indkomst, fradrages de
indkomstbeløb, som tidligere var medregnet i
skattegrundlaget i henhold til artikel 7, i skattegrundlaget,
når den skyldige skat beregnes for det udloddede overskud,
for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.
6. Hvis skattesubjektet afhænder sine
interesser i enheden eller i den virksomhed, der udøves af
det faste driftssted, og dele af provenuet fra afhændelsen,
som tidligere var medregnet i skattegrundlaget i henhold til
artikel 7, fradrages det pågældende beløb i
skattegrundlaget ved beregningen af den skyldige skat af dette
provenu, for at sikre, at der ikke sker dobbeltbeskatning.
7. Skattesubjektets medlemsstat giver mulighed for
at fradrage den skat, som enheden eller det faste driftssted har
betalt, i skattesubjektets skattetilsvar i det land, hvor det har
sit skattemæssige hjemsted eller er beliggende. Fradraget
beregnes i overensstemmelse med national ret.
Artikel
9
Hybride
mismatch
1. I det omfang et hybridt mismatch fører
til dobbelt fradrag, gives fradraget kun i den medlemsstat, som en
sådan betaling stammer fra.
2. I det omfang et hybridt mismatch fører
til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat
fradrag af en sådan betaling.
KAPITEL
III
AFSLUTTENDE
BESTEMMELSER
Artikel
10
Evaluering
1. Kommissionen foretager senest den 9. august 2020
en evaluering af dette direktivs gennemførelse, navnlig
indvirkningen af artikel 4, og rapporterer til Rådet herom.
Kommissionens rapport ledsages om nødvendigt af et
lovgivningsforslag.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle
oplysninger, der er nødvendige for evalueringen af dette
direktivs gennemførelse.
3. De medlemsstater, der er omhandlet i artikel 11,
stk. 6, sender inden den 1. juli 2017 Kommissionen alle de
oplysninger, der er nødvendige for at vurdere effektiviteten
af de nationale målrettede regler for forebyggelse af risici
for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud
(BEPS).
Artikel
11
Gennemførelse
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør
senest den 31. december 2018 de love og administrative
bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette
direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og
bestemmelser.
De anvender disse love og bestemmelser fra den
1. januar 2019.
Disse love og bestemmelser skal ved
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal
ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
3. Hvor der i dette direktiv nævnes et
monetært beløb i euro (EUR), kan medlemsstater, der
ikke har euroen som valuta, vælge at beregne den tilsvarende
værdi i national valuta den 12. juli 2016.
4. Uanset artikel 5, stk. 2, kan Estland, så
længe det ikke beskatter ikkeudloddet overskud, betragte en
overførsel af aktiver af monetær eller
ikkemonetær art, herunder kontanter, fra et fast driftssted
beliggende i Estland til et hovedsæde eller et andet fast
driftssted i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, der er
part i EØS-aftalen, som overskudsudlodning og opkræve
indkomstskat, uden at skattesubjekterne gives ret til at få
henstand med betalingen af en sådan skat.
5. Uanset stk. 1 vedtager og offentliggør
medlemsstaterne senest den 31. december 2019 de love og
administrative bestemmelser, der er nødvendige for at
efterkomme artikel 5. De meddeler straks Kommissionen teksten til
disse love og bestemmelser.
De anvender disse love og bestemmelser fra den
1. januar 2020.
Disse love og bestemmelser skal ved
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal
ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
6. Uanset artikel 4 kan medlemsstater, der har
nationale målrettede regler for forebyggelse af risici for
BEPS den 8. august 2016, som er lige så effektive som reglen
om begrænsning af rentebetalinger i dette direktiv, anvende
disse målrettede regler indtil udgangen af det første
hele skatteår efter datoen for offentliggørelse af
aftalen mellem OECD's medlemmer på det officielle websted om
en minimumsstandard med hensyn til BEPS-aktion 4, dog senest indtil
den 1. januar 2024.
Artikel
12
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel
13
Adressater
Dette direktiv er rettet til
medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli
2016.
På
Rådets vegne
P.
KAŽIMÍR
Formand
Bilag 2
Lovforslaget sammenholdt med gældende
lov
Gældende
formulering | | Lovforslaget | | | | | | § 1 | | | | | | I selskabsskatteloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1084 af 26. juni 2020, foretages
følgende ændringer: | § 8.
--- | | | Stk. 2. Til den
skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter,
som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom
beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller
i Grønland, jf. dog § 31 A. Som indkomst fra fast
driftssted og fast ejendom anses indkomst som nævnt i §
2, stk. 1, litra a og b. 1. pkt. omfatter ikke indkomst ved
international skibs- og luftfartsvirksomhed eller tilfælde,
hvor kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold til en
dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale med
Danmark. Uanset 1. pkt. beskattes et selskab af positiv indkomst,
der ville være omfattet af CFC-beskatningen i § 32, hvis
det faste driftssted havde været et datterselskab.
Såvel ved bedømmelsen af, om der skal medregnes
CFC-indkomst, som ved opgørelsen af CFC-indkomsten anvendes
indkomstopgørelsesprincipperne for faste driftssteder.
§ 32 finder tilsvarende anvendelse, bortset fra stk. 7, 1.
pkt., og stk. 10. Ved afståelse af fast ejendom i fremmed
stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor
anskaffelsessummen er nedsat efter ejendomsavancebeskatningslovens
§§ 6 A og 6 C, skal den del af fortjenesten, der
vedrører fast ejendom beliggende i Danmark, medregnes ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Stk. 3-8.
--- | | 1. I § 8, stk. 2, 6. pkt., ændres
»stk. 7, 1. pkt., og stk. 10« til: »stk. 7, 10 og
14«. | | | | § 32. Hvis et
selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 eller
§ 2, stk. 1, litra a, er et moderselskab for et selskab eller
en forening m.v. (datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet
ved indkomstopgørelsen medregne det beløb, som er
angivet i stk. 7-10, når beløbet er positivt. Ejes den
samme andel af aktiekapitalen i et datterselskab direkte eller
indirekte af flere moderselskaber, medregnes andelen hos det
moderselskab, der ejer den største direkte eller indirekte
ejerandel. Hvis flere moderselskaber ejer lige store andele,
medregnes andelen hos det øverste moderselskab. Det er en
forudsætning for beskatning efter 1. pkt., at følgende
betingelser er til stede: 1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4
og 5, i indkomståret udgør mere end ½ af
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk.
4. Ved bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst
hidrørende fra selskaber under datterselskabets bestemmende
indflydelse, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land
som datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de
pågældende selskaber forholdsmæssigt efter
datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele. Ved
opgørelsen af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst bortses fra skattepligtige tilskud. 2) Datterselskabets finansielle aktiver
gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 pct.
af selskabets samlede aktiver. Ved finansielle aktiver
forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5.
Opgørelsen foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier, dog medregnes immaterielle
aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5, nr. 6, til de
handelsmæssige værdier. Aktiver, hvis afkast er
skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede
fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i
opgørelsen. Ved bedømmelsen finder nr. 1, 2. og 3.
pkt., tilsvarende anvendelse. 3) Moderselskabets aktier i datterselskabet
er ikke aktier eller investeringsbeviser m.v. i
investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens
regler. 4) Moderselskabets aktier i datterselskabet
ejes ikke gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i
§ 13F. Stk. 2. Stk. 1
finder ikke anvendelse, hvis koncernen har valgt international
sambeskatning efter § 31 A. Skatterådet kan tillade, at
et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-,
realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller
bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke skal være
omfattet af stk. 1, hvis den væsentligste del af indkomsten
kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet
er hjemmehørende, den væsentligste del af indkomsten
kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med
datterselskabet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, og
datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af
forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-,
investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. Det er
en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen
af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle
frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv
2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med
Færøerne, Grønland eller den stat, hvor
datterselskabet er hjemmehørende. Skatterådet
fastsætter vilkår for tilladelsen, som ikke kan
overstige 10 indkomstår. | | 2. § 32, stk. 1 og 2, affattes således: »Er et selskab eller en forening m.v.
som nævnt i § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, et
moderselskab for et selvstændigt skattesubjekt
(datterselskabet), jf. stk. 6, skal moderselskabet ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne det
beløb, der er angivet i stk. 7-10, når beløbet
er positivt. Beskatning efter 1. pkt. sker kun, når
følgende betingelser er opfyldt: 1) Datterselskabets CFC-indkomst, jf. stk. 4
og 5, i indkomståret udgør mere end 1/3 af
datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk.
4. Ved bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst
hidrørende fra selskaber under datterselskabets bestemmende
indflydelse, hvis selskaberne er skattemæssigt
hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I stedet
inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende
selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte
eller indirekte ejerandele. Nedbringer moderselskabet direkte eller
indirekte sin ejerandel i datterselskabet, medregnes den indkomst,
som datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver til handelsværdien
på samme tidspunkt, dog højst et beløb, der
forholdsmæssigt svarer til den nedbragte ejerandel. Stk. 10,
3.-8. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Skattepligtige tilskud
medregnes ikke ved opgørelsen af datterselskabets samlede
skattepligtige indkomst. 2) Koncernen har ikke valgt international
sambeskatning efter § 31 A. 3) Moderselskabets aktier i datterselskabet
er ikke aktier eller investeringsbeviser m.v. i
investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens §
19. 4) Moderselskabets aktier i datterselskabet
ejes ikke gennem et investeringsselskab omfattet af
aktieavancebeskatningslovens § 19, og moderselskabet eller den
direkte ejer af investeringsbeviserne m.v. beskattes efter
aktieavancebeskatningslovens § 19 A. 5) Moderselskabets aktier i datterselskabet
ejes ikke gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i
§ 13 F. 6) Moderselskabets aktier i datterselskabet
ejes ikke gennem et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om
finansiel virksomhed, der beskattes efter
pensionsafkastbeskatningsloven. Stk. 2. Er
datterselskabet et finansielt selskab, finder stk. 1 alene
anvendelse, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten, jf. stk. 5,
hidrører fra transaktioner med moderselskabet eller dets
tilknyttede personer, jf. stk. 6. Ved finansielt selskab
forstås enheder som nævnt i artikel 2, nr. 5, i
direktiv 2016/1164/EU om regler til bekæmpelse af metoder til
skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre
markeds funktion.« | | | | Stk. 3.
Indkomsten og aktiverne i datterselskabet opgøres efter
territorialprincippet, jf. § 8, stk. 2, 1.-3. pkt. Stk. 1, 2
og 4-13 finder tilsvarende anvendelse på datterselskabets
faste driftssteder, som er beliggende uden for den stat, hvori
datterselskabet er hjemmehørende. | | 3. I § 32, stk. 3, 1. pkt., udgår
»og aktiverne«. 4. I § 32, stk. 3, 2. pkt., ændres
»4-13« til: »4-18«. 5. I § 32, stk. 3, 2. pkt., indsættes
efter »hvori datterselskabet er«:
»skattemæssigt«. | Stk. 4.
--- | | | Stk. 5.
CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende
indtægter og udgifter: 1) Skattepligtige renteindtægter og
fradragsberettigede renteudgifter. 2) Skattepligtige gevinster og
fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller
finansielle kontrakter, der omfattes af kursgevinstloven. Gevinst
og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til
sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, medregnes ikke.
Gevinst og tab på terminskontrakter m.v. medregnes dog, hvis
den skattepligtige udøver næring ved køb og
salg af fordringer og finansielle kontrakter eller driver
næringsvirksomhed ved finansiering. 3) Provisioner og lign., der er
fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de
tilsvarende skattepligtige provisioner og lign. 4) Skattepligtige udbytter og skattepligtige
afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes
af aktieavancebeskatningsloven. 5) Skattepligtig fortjeneste og tab
vedrørende aktier m.v., der omfattes af
aktieavancebeskatningsloven. 6) Betalinger af enhver art, der modtages
som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende
immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af
immaterielle aktiver. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, for
så vidt angår betalinger fra selskaber, som ikke er
koncernforbundne med datterselskabet, jf. § 31 C, for
anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver,
som er foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og
udviklingsvirksomhed. Immaterielle aktiver omfatter enhver
ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt
arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller
mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller
fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle
eller videnskabelige erfaringer. 7) Skattemæssige fradrag, der
vedrører indtægter som nævnt i nr. 1-6. 8) Skattepligtige indkomster ved finansiel
leasing, herunder fortjeneste og tab ved afståelse af
aktiver, som har været anvendt til finansiel leasing. 9) Skattepligtige indkomster i forbindelse
med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller
realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i
øvrigt. 10) Skattepligtig fortjeneste og tab ved
afståelse af CO -kvoter og CO -kreditter, jf.
afskrivningslovens § 40 A. Stk. 6.
Selskabet anses for at være moderselskab for datterselskabet,
hvis selskabet direkte eller indirekte er aktionær i
datterselskabet og koncernen har bestemmende indflydelse i
datterselskabet efter § 31 C. Ved bedømmelsen af den
bestemmende indflydelse medregnes stemmerettigheder m.v., som
besiddes af personlige aktionærer og deres
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6,
eller af en fond eller trust stiftet af nærtstående
m.v. eller af fonde eller trusts stiftet af disse. Tilsvarende
medregnes stemmerettigheder m.v., som indehaves af
selskabsdeltagere, med hvem moderselskabet har en aftale om
udøvelse af kontrol, eller som indehaves af et selskab eller
en forening m.v. som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1,
2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager. Stk. 7. Ved
moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den del af
datterselskabets indkomst, der svarer til den gennemsnitlige
direkte eller indirekte andel af datterselskabets samlede
aktiekapital, som moderselskabet har ejet i indkomstperioden. Der
medregnes dog kun indkomst optjent af datterselskabet i den del af
moderselskabets indkomstår, hvor koncernen har bestemmende
indflydelse i datterselskabet. | | 6. § 32, stk. 5-7, affattes
således: »Stk. 5.
CFC-indkomsten opgøres som summen af følgende
indtægter og udgifter: 1) Skattepligtige renteindtægter og
fradragsberettigede renteudgifter samt provisioner og lignende, der
er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 3, og de
tilsvarende skattepligtige provisioner og lign. 2) Skattepligtige gevinster og
fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller
finansielle kontrakter, der omfattes af kursgevinstloven. Gevinst
og tab på terminskontrakter m.v., som tjener til sikring af
driftsindtægter og driftsudgifter, medregnes ikke, medmindre
den skattepligtige udøver næring ved køb og
salg af fordringer og finansielle kontrakter eller driver
næringsvirksomhed ved finansiering. 3) Skattepligtige royalties eller anden
indkomst fra immaterielle aktiver, jf. dog stk. 17. Immaterielle
aktiver omfatter enhver ophavsret til et litterært,
kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm,
ethvert patent, varemærke eller mønster eller enhver
model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller
oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige
erfaringer samt CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf. afskrivningslovens
§ 40 A. Skattepligtige royalties og anden indkomst fra
immaterielle aktiver medregnes dog kun, når aktiverne er
erhvervet fra et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, eller er oparbejdet ved
aktiviteter udført af tilknyttede personer i et andet land
end det land, hvor datterselskabet er skattemæssigt
hjemmehørende. Er immaterielle aktiver delvist omfattet af
3. pkt., medregnes en forholdsmæssig del af indkomsten fra de
immaterielle aktiver. Den forholdsmæssige del opgøres
som den del af den samlede indkomst fra de immaterielle aktiver,
der kan henføres til værdien af de aktiver, der er
erhvervet fra et andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende, eller værdien af de
aktiviteter, der er udført af tilknyttede personer i et
andet land end det land, hvor datterselskabet er
skattemæssigt hjemmehørende. 4) Skattepligtige udbytter. 5) Skattepligtig fortjeneste og tab
vedrørende aktier m.v., der omfattes af
aktieavancebeskatningsloven. 6) Skattemæssige fradrag, der
vedrører indkomst som nævnt i nr. 1-5. 7) Skattepligtige indkomster ved finansiel
leasing, herunder fortjeneste og tab ved afståelse af
aktiver, som har været anvendt til finansiel leasing. 8) Indkomst fra forsikrings- og
bankvirksomhed samt anden finansiel virksomhed. 9) Indkomst fra faktureringsselskaber, der
opnår indkomst fra varer og tjenesteydelser, der købes
fra og sælges til tilknyttede personer, og som bidrager med
ingen eller ringe økonomisk værdi. Stk. 6. Et
selskab anses for at være moderselskab for datterselskabet,
hvis det selv eller sammen med tilknyttede personer har en direkte
eller indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af
stemmerettighederne eller direkte eller indirekte ejer mere end 50
pct. af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 pct. af
overskuddet i datterselskabet. Ved tilknyttede personer
forstås et selvstændigt skattesubjekt, hvori
moderselskabet har direkte eller indirekte indflydelse i form af
stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller
mere, eller hvorfra moderselskabet har ret til at modtage 25 pct.
eller mere af overskuddet. Ved tilknyttede personer forstås
desuden en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt,
som har direkte eller indirekte indflydelse i form af
stemmerettigheder eller kapitalejerskab på 25 pct. eller mere
i moderselskabet eller har ret til at modtage 25 pct. eller mere af
moderselskabets overskud. Har en fysisk person eller et
selvstændigt skattesubjekt direkte eller indirekte
indflydelse i moderselskabet og et eller flere selvstændige
skattesubjekter på 25 pct. eller mere, anses alle
berørte enheder, herunder moderselskabet, for tilknyttede
personer. Ved bedømmelsen af en fysisk persons
ejerbesiddelser efter 3. og 4. pkt. medregnes direkte og indirekte
indflydelse, som besiddes af den fysiske persons
nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, af
en fond eller trust stiftet af den fysiske person eller dennes
nærtstående, eller af fonde og truster stiftet af
disse. Tilsvarende medregnes ejerbesiddelser i en trust, hvori den
fysiske person eller dennes nærtstående har indskudt
aktiver uden at være stifter. Agerer moderselskabet sammen
med en fysisk person eller et selvstændigt skattesubjekt for
så vidt angår stemmerettigheder eller kapitalejerskab
af et andet selvstændigt skattesubjekt, skal moderselskabet
anses som indehaver af alle de berørte stemmerettigheder
eller hele den berørte kapital i det pågældende
selvstændige skattesubjekt. Stk. 7. Et
moderselskab skal ved indkomstopgørelsen medregne den del af
datterselskabets indkomst opgjort efter danske regler, der svarer
til moderselskabets gennemsnitlige direkte eller indirekte
indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6, 1. pkt., som
moderselskabet har været i besiddelse af i
indkomståret. Besiddes den samme indflydelse i et
datterselskab direkte eller indirekte af flere moderselskaber,
medregnes indflydelsen hos det moderselskab, der besidder den
største direkte eller indirekte indflydelse. Besidder flere
moderselskaber lige stor indflydelse, medregnes indflydelsen hos
det øverste moderselskab. Der medregnes dog kun indkomst
optjent af datterselskabet i den del af moderselskabets
indkomstår, hvor moderselskabet anses for at være
moderselskab for datterselskabet. Indkomsten medregnes i det
indkomstår for moderselskabet, hvor datterselskabets
indkomstår afsluttes.« | Stk. 8. Ved
afståelse af datterselskabets aktiver og passiver, der er
erhvervet eller oparbejdet, før koncernen fik bestemmende
indflydelse i datterselskabet, skal handelsværdien på
det tidspunkt, hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet,
anvendes i stedet for anskaffelsessummen. § 4 A, stk. 1, 2. og
3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Når datterselskabet
opfylder betingelserne i stk. 1 uden at have opfyldt dem i det
forudgående indkomstår, anses aktiverne for afskrevet
med de udenlandske skattemæssige afskrivninger i de
forudgående indkomstår, dog finder stk. 4, 4. pkt.,
tilsvarende anvendelse. Genvundne afskrivninger kan højst
udgøre det beløb, hvormed summen af afskrivninger
foretaget i år under beskatning efter denne bestemmelse
overstiger det faktiske værditab efter det tidspunkt, hvor
koncernen fik kontrol over datterselskabet. 1.-4. pkt. gælder
kun, hvis fortjeneste og tab på de pågældende
aktiver og passiver ikke i forvejen medregnes ved den danske
indkomstopgørelse. Sker der en overdragelse til et andet
selskab, hvor det modtagende selskab efter udenlandske regler
indtræder i datterselskabets anskaffelsessummer og
anskaffelsestidspunkter og moderselskabet efter overdragelsen
fortsat er moderselskab for det modtagende selskab med samme
direkte eller indirekte ejerandel, medregnes fortjeneste og tab
ikke ved den danske indkomstopgørelse. | | 7. § 32, stk. 8, 1. pkt., affattes
således: »Ved afståelse af
datterselskabets aktiver og passiver, der er erhvervet eller
oparbejdet før moderselskabet blev moderselskab for
datterselskabet, skal handelsværdien på det tidspunkt,
hvor moderselskabet blev moderselskab for datterselskabet, anvendes
i stedet for anskaffelsessummen, hvis moderselskabet er blevet
moderselskab for datterselskabet som følge af direkte eller
indirekte erhvervelse af ejerandele i datterselskabet fra en
ikketilknyttet person, jf. stk. 6.« 8. I § 32, stk. 8, 4. pkt., ændres
»hvor koncernen fik kontrol over datterselskabet« til:
»hvor moderselskabet blev moderselskab for
datterselskabet«. | Stk. 9.
--- | | | Stk. 10. Hvis
moderselskabet direkte eller indirekte nedbringer sin ejerandel i
datterselskabet, skal der ved bedømmelsen af, om
moderselskabet skal medregne datterselskabets indkomst, og ved
moderselskabets indkomstopgørelse medregnes den indkomst,
som datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver omfattet af
kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven til
handelsværdien på samme tidspunkt, dog højst et
beløb forholdsmæssigt svarende til den nedbragte
ejerandel. På samme måde medregnes skattemæssige
hensættelser i datterselskabet. I indkomst efter 1. og 2.
pkt. fradrages den skattepligtige indkomst, som moderselskabet
medregner efter aktieavancebeskatningslovens § 17 som
følge af aktieoverdragelsen, idet fradraget dog ikke kan
overstige indkomsten efter 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. finder ikke
anvendelse, hvis moderselskabet fortsat er moderselskab for
datterselskabet. Der sker dog en forholdsmæssig beskatning, i
det omfang moderselskabets ejerandel nedbringes. 1. og 2. pkt.
finder ikke anvendelse, hvis aktierne direkte eller indirekte
overdrages til en nærtstående, som omfattes af
ligningslovens § 16 H, eller til et sambeskattet selskab, jf.
§ 31. Den nærtstående henholdsvis det
sambeskattede selskab indtræder i moderselskabets
anskaffelsessummer og -tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, i det omfang ejerandelen
nedbringes. Stk. 11.
--- Stk. 12.
--- | | 9. § 32, stk. 10, affattes
således: »Stk. 10.
Nedbringer moderselskabet direkte eller indirekte sin ejerandel i
datterselskabet, skal der ved moderselskabets opgørelse af
indkomsten i datterselskabet medregnes den indkomst, som
datterselskabet ville have oppebåret, hvis det havde
afstået samtlige aktiver og passiver, hvis afkast er omfattet
af stk. 5, til handelsværdien på samme tidspunkt, dog
højst et beløb, der forholdsmæssigt svarer til
den nedbragte ejerandel. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, medregnes alene den hertil svarende
del af indkomsten efter 1. pkt. På samme måde medregnes
skattemæssige hensættelser i datterselskabet. 1.-3.
pkt. finder ikke anvendelse, hvis moderselskabet fortsat er
moderselskab for datterselskabet. Der sker dog en
forholdsmæssig beskatning, i det omfang moderselskabets
ejerandel nedbringes. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis
ejerandelene direkte eller indirekte overdrages til en
nærtstående, som omfattes af ligningslovens § 16
H, eller til et sambeskattet selskab, jf. § 31. Den
nærtstående eller det sambeskattede selskab
indtræder i moderselskabets anskaffelsessummer og
-tidspunkter efter stk. 8. Der sker dog en forholdsmæssig
beskatning, i det omfang ejerandelen nedbringes.« | Stk. 13. Hvis et
moderselskab har betalt skat af et udenlandsk datterselskabs
indkomst for et indkomstår efter denne bestemmelse, kan denne
skat modregnes i moderselskabets øvrige skatter i et senere
indkomstår, i det omfang summen af datterselskabets betalte
skatter som nævnt i stk. 11 og den betalte skat som
følge af denne bestemmelse overstiger summen af den danske
skat af datterselskabets indkomst for de pågældende og
mellemliggende indkomstår. Beløb, der ikke kan rummes
i moderselskabets øvrige skatter, udbetales kontant. De 3
indkomstår, der ligger forud for det første
indkomstår, hvor datterselskabet opfylder betingelserne i
stk. 1, kan medregnes i opgørelsen efter 1. pkt. Dette
stykke finder kun anvendelse, hvis koncernen i hele perioden har
bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. stk. 6. | | 10. I § 32, stk. 13, 4. pkt., ændres
»koncernen i hele perioden har bestemmende indflydelse i
datterselskabet« til: »moderselskabet i hele perioden
har været moderselskab for datterselskabet«. | | | 11. I § 32 indsættes som stk. 14-18: »Stk. 14.
Modtager moderselskabet skattepligtige udbytter fra
datterselskabet, eller er moderselskabet skattepligtigt af
aktieavance ved afståelse af ejerandele i datterselskabet,
kan indkomst, der er medregnet i moderselskabets
indkomstopgørelse efter denne bestemmelse, modregnes i det
skattepligtige udbytte eller den skattepligtige aktieavance. Dette
gælder dog ikke, i det omfang der er sket modregning eller
udbetaling efter stk. 13. Har moderselskabet valgt, at der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15, kan modregning efter 1. pkt. alene ske
i den hertil svarende del af det skattepligtige udbytte eller den
skattepligtige aktieavance. Stk. 15.
Moderselskabet kan vælge alene at medregne datterselskabets
CFC-indkomst ved indkomstopgørelsen efter stk. 7.
Datterselskabets fremførte og overførte underskud
medregnes forholdsmæssigt svarende til den andel, som
datterselskabets CFC-indkomst udgør af datterselskabets
samlede indkomst i det pågældende indkomstår. Den
resterende del af underskuddet kan ikke medregnes eller
fremføres. Indkomsten efter dette stykke kan ikke overstige
moderselskabets andel af datterselskabets samlede skattepligtige
indkomst. Stk. 16.
Moderselskabet skal senest i forbindelse med afgivelse af
oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter
skattekontrollovens § 2 for det første
indkomstår, hvor moderselskabet skal medregne et
datterselskabs indkomst efter stk. 1, vælge, om der ved
indkomstopgørelsen efter stk. 7 alene skal ske medregning af
CFC-indkomsten, jf. stk. 15. Valget, der er bindende i 5
indkomstår, gælder for alle moderselskabets
datterselskaber, jf. stk. 6. Hvis valget ikke angives, eller
oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 ikke afgives
rettidigt, anses moderselskabet for at have valgt medregning af
datterselskabets samlede indkomst. Indgår moderselskabet i en
sambeskatning, er det ultimative moderselskabs valg i
bindingsperioden bindende for samtlige danske moderselskaber i
sambeskatningen. Moderselskabet skal ved udløbet af
bindingsperioden på ny vælge, om der alene skal ske
medregning af CFC-indkomsten, jf. stk. 15, for en ny
bindingsperiode på 5 indkomstår. Ændrer
moderselskabet medregningsmetode, kan datterselskabets underskud
fra tidligere indkomstår ikke fremføres. Stk. 17. Bliver
et selskab moderselskab for et datterselskab som følge af
direkte eller indirekte erhvervelse af ejerandele i datterselskabet
fra en ikketilknyttet person, jf. stk. 6, medregnes indkomst fra
datterselskabets eksisterende immaterielle aktiver ikke til
selskabets CFC-indkomst efter stk. 5, nr. 3. Ved eksisterende
immaterielle aktiver forstås de immaterielle aktiver, som
datterselskabet ejer på det tidspunkt, hvor moderselskabet
bliver moderselskab for datterselskabet. Stk. 18. Stk. 17
finder ikke anvendelse, når værdien af datterselskabets
CFC-aktiver på det tidspunkt, hvor moderselskabet bliver
moderselskab for datterselskabet, udgør mere end 50 pct. af
værdien af selskabets samlede aktiver. Ved CFC-aktiver
forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Skal kun
en del af afkastet af et immaterielt aktiv medregnes ved
opgørelsen af CFC-indkomsten efter stk. 5, nr. 3, 3.-5.
pkt., medregnes kun en forholdsmæssig del af værdien af
aktivet ved opgørelsen af værdien af CFC-aktiverne.
Opgørelsen foretages på baggrund af de
regnskabsmæssige værdier, dog medregnes immaterielle
aktiver til handelsværdien. Aktiver, hvis afkast er
skattefrit, indgår ikke i opgørelsen. Uforrentede
fordringer på varedebitorer m.v. indgår ikke i
opgørelsen. Ved bedømmelsen efter 1. pkt. finder stk.
1, nr. 1, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse.« | | | | | | § 2 | | | | | | I fondsbeskatningsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, som
ændret senest ved § 5 i lov nr. 1052 af 30. juni 2020,
foretages følgende ændring: | § 3 A.
--- Stk. 2.
--- | | | Stk. 3. Indskud,
der foretages af udenlandske selskaber og foreninger m.v., som
kontrolleres, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, af en
afgiftspligtig omfattet af stk. 1, anses for foretaget af den
afgiftspligtige. Stk. 4-6.
--- | | 1. I § 3 A, stk. 3, ændres »som
kontrolleres, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, af en
afgiftspligtig omfattet af stk. 1« til: »hvormed en
afgiftspligtig omfattet af stk. 1 har en forbindelse som omhandlet
i ligningslovens § 2«. |
|
Officielle noter
1)
Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af
Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016 om regler til
bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte
indvirker på det indre markeds funktion, EU-tidende 2016, nr.
L193, side 1.
1)
Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2)
Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af
18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling
af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
4)
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober
1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
5)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21.
april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv
93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).
6)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni
2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om
ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning
(EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s.
1).
7)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli
2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse
institutter for kollektiv investering i værdipapirer
(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
8)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25.
november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s.
1).
9)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni
2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og
tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).
10)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af
29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT
L 166 af 30.4.2004, s. 1).
11)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af
16. september 2009 om de nærmere regler til
gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om
koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af
30.10.2009, s. 1).
12)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af
4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og
transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
13)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af
23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den
Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om
ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning
(EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
14)
Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig
bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter,
afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 84 af 31.3.2010, s.
1).