L 78 (som fremsat): Forslag til lov om ændring
af retsplejeloven. (Begrænsning af langvarige sigtelser og
varetægtsfængslinger m.v.).
Fremsat den 27. februar 2008 af
justitsministeren (Lene Espersen)
Forslag
til
Lov om ændring af retsplejeloven
(Begrænsning af langvarige sigtelser
og varetægtsfængslinger m.v.)
§ 1
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1261 af 23. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 67 af
11. februar 2008, foretages følgende ændringer:
1.
Efter § 718 indsættes:
Ȥ 718
a. Afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald
eller tiltalerejsning skal træffes inden rimelig tid efter
det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med
sigtelsen. Er sigtede varetægtsfængslet, eller er
sigtede under 18 år, skal en afgørelse om
påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning
træffes hurtigst muligt.
Stk. 2. Er
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning ikke truffet, eller er der ikke anmodet om
retsmøde med henblik på sagens behandling som
tilståelsessag i medfør af § 831, inden 1
år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har
gjort sigtede bekendt med sigtelsen, skal anklagemyndigheden
skriftligt underrette sigtede om, hvorpå sagen beror, og
hvornår afgørelse i sagen kan forventes truffet. Har
sigtede en forsvarer, skal genpart af underretningen sendes til
denne. Der skal ske underretning på ny, hvis der 1 år
efter den seneste underretning fortsat ikke er truffet
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning eller anmodet om retsmøde med henblik
på sagens behandling som tilståelsessag i medfør
af § 831.
§ 718
b. Er afgørelse om påtaleopgivelse,
tiltalefrafald eller tiltalerejsning ikke truffet, eller er der
ikke anmodet om retsmøde med henblik på sagens
behandling som tilståelsessag i medfør af
§ 831, inden 1 år og 6 måneder efter det
tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen,
kan sigtede indbringe sagen for retten.
Stk. 2. Hvis der
efter en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede,
sagens beskaffenhed og omstændigheder samt sagens
samfundsmæssige betydning er særlig grund til at
kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet, kan retten undtagelsesvis
fastsætte en frist herfor. Fristen skal være på
mindst 3 måneder og højst 1 år. Hvis
anklagemyndigheden ikke træffer afgørelse om
tiltalespørgsmålet inden for den frist, som retten har
fastsat, anses påtale mod sigtede for opgivet af
anklagemyndigheden, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Retten kan
efter anmodning fra anklagemyndigheden forlænge en frist
fastsat efter stk. 2 med højst 1 år ad gangen,
hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Anklagemyndighedens anmodning skal fremsættes over for retten
senest 2 uger inden udløbet af den frist, som retten
tidligere har fastsat. Hvis retten ikke finder grundlag for at
forlænge fristen, anses påtale mod sigtede for opgivet
af anklagemyndigheden, medmindre denne træffer
afgørelse om tiltalespørgsmålet inden 2
måneder fra rettens afgørelse om ikke at
forlænge fristen.
Stk. 4. Rettens
afgørelse træffes ved kendelse. Hvis rettens
afgørelse går ud på, at der ikke skal
fastsættes en frist efter stk. 2, kan
spørgsmålet på ny indbringes for retten, dog
tidligst 1 år efter rettens afgørelse.
Stk. 5. Sigtedes
anmodning efter stk. 1 skal indeholde en adresse, hvortil
meddelelser kan sendes.
Stk. 6. I det
retsmøde, der afholdes med henblik på behandling af en
anmodning efter stk. 1, skal sigtede være til stede,
medmindre retten bestemmer andet. Indkaldelse af sigtede kan ske
ved brev til den i medfør af stk. 5 angivne adresse.
Udebliver sigtede fra et retsmøde, hvortil vedkommende er
indkaldt, anses anmodningen for bortfaldet.
Stk. 7. Forurettede
og eventuel bistandsadvokat underrettes om retsmødet.
Underretning af forurettede kan dog undlades, når et
større antal personer er forurettede.«
2. I
§ 724 indsættes som
stk. 3 :
»Stk. 3.
Anses påtale for opgivet efter § 718 b, stk. 2
eller 3, kan den overordnede anklagemyndighed, uanset stk. 2, kun
træffe bestemmelse om, at strafforfølgning skal
fortsættes, hvis betingelserne for genoptagelse i
§ 975 er opfyldt.«
3. I
§ 728, 1. pkt., ændres
»afgivet nævningeerklæring« til:
»afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet i en
nævningesag«.
4.§ 733, stk. 2, affattes
således:
»Stk. 2.
Retten kan ved kendelse nægte at beskikke den advokat,
som sigtede ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil
medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme, eller
der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller
modvirke sagens opklaring.«
5.§ 747, stk. 3, affattes
således:
»Stk. 3.
Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere
afholdes efter anmodning, hvis
1) sigtede er
varetægtsfængslet, herunder i isolation,
2) sikringen af
bevis vil kunne få betydning for spørgsmålet om
varetægtsfængslingens eller isolationens
ophævelse, og
3) væsentlige
praktiske hensyn ikke taler imod.«
6.§ 764, stk. 1, affattes
således:
»Efter anmodning fra anklagemyndigheden
afgør retten, om sigtede skal varetægtsfængsles.
Anmodning om fortsat varetægtsfængsling skal
fremsættes skriftligt over for retten. Anmodningen skal
angive den eller de fængslingsbestemmelser, som
anklagemyndigheden påberåber sig, de faktiske
omstændigheder, hvorpå anmodningen støttes, og
de væsentligste efterforskningsskridt m.v., som forventes
foretaget.«
7. I
§ 764, stk. 4,
indsættes efter 2. pkt.:
»Sker varetægtsfængsling efter
§ 762, stk. 1, nr. 3, anføres indtil
efterforskningens afslutning endvidere de væsentligste
efterforskningsskridt m.v., som forventes foretaget inden for
fristen for varetægtsfængslingen. Opretholdes
varetægtsfængsling ud over de frister, som er
nævnt i § 768 a, stk. 1 og 2, anføres i
kendelsen de særlige omstændigheder i sagen,
hvorpå det støttes, at fortsat
varetægtsfængsling er påkrævet.«
8. I
§ 767 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2.
Når anklagemyndigheden har indleveret anklageskrift til
retten, og retten har fastsat tidspunkt for hovedforhandlingen, kan
retten ved udløb af en frist efter stk. 1 bestemme, at
varetægtsfængslingen eller foranstaltningen skal
fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er
afsagt dom i sagen. Træffer retten sådan bestemmelse,
kan tiltalte tidligst 3 uger efter afgørelsen anmode retten
om at ophæve varetægtsfængslingen eller
foranstaltningen efter § 766 eller § 768. I
så fald skal retten inden 7 dage træffe
afgørelse herom. Hvis retten ikke imødekommer
anmodningen, kan tiltalte tidligst 3 uger efter rettens
afgørelse fremsætte en ny anmodning. Efter
hovedforhandlingens begyndelse finder § 767, stk. 3,
4.-6. pkt., tilsvarende anvendelse.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
9. I
§ 767, stk. 2, der
bliver stk. 3, ændres i 1. pkt. »den« til:
»en«.
10.
Efter § 768 indsættes:
Ȥ 768
a. Medmindre retten finder, at der foreligger særlige
omstændigheder, må varetægtsfængsling ikke
finde sted i et sammenhængende tidsrum, der overstiger
1) 6 måneder,
når sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter
loven ikke kan medføre fængsel i 6 år, eller
2) 1 år,
når sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter
loven kan medføre fængsel i 6 år eller
derover.
Stk. 2. Medmindre
retten finder, at der foreligger helt særlige
omstændigheder, må varetægtsfængsling,
når arrestanten er under 18 år, ikke finde sted i et
sammenhængende tidsrum, der overstiger
1) 4 måneder,
når sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter
loven ikke kan medføre fængsel i 6 år, eller
2) 8 måneder,
når sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter
loven kan medføre fængsel i 6 år eller
derover.
Stk. 3. Fristerne
nævnt i stk. 1 og 2 omfatter tidsrummet frem til
hovedforhandlingens begyndelse i første instans.«
11.§ 769, stk. 2, 2. pkt.,
affattes således:
»Ved denne rets behandling af
spørgsmålet om varetægtsfængsling eller
andre foranstaltninger finder § 762, § 764,
stk. 1, 3 og 4, §§ 765 og 766, § 767,
stk. 1, 1.-4. pkt., og stk. 2 og 3, samt § 768
tilsvarende anvendelse.«
12.
Efter § 843 indsættes:
Ȥ 843
a. Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens
beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal
så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til
et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden
rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal
hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.
Stk. 2. Det
påhviler anklagemyndigheden og forsvareren at
tilrettelægge deres virke på en sådan måde,
at sagen kan gennemføres inden rimelig tid.
§ 843
b. Efter anmodning kan retten, hvis det findes
hensigtsmæssigt, forud for anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift forhåndsberamme hovedforhandling i
sagen.«
13.§ 849 affattes
således:
Ȥ 849. Retten kan, hvis
det findes hensigtsmæssigt, indkalde parterne til et
forberedende retsmøde med henblik på sagens
nærmere tilrettelæggelse. På mødet kan der
behandles spørgsmål af betydning for sagens fremme,
herunder eventuelle forberedelsesskridt, der skal foretages inden
hovedforhandlingen, tvister om bevisførelsen og
hovedforhandlingens tilrettelæggelse. På mødet
kan også parternes stilling til sagens faktiske og retlige
omstændigheder søges fastlagt, herunder hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke
omstændigheder der skal føres bevis for.
Stk. 2. Afholdelse
af møde efter stk. 1, før anklagemyndigheden har
indleveret anklageskrift til retten, kan kun ske efter anmodning
fra en part.
Stk. 3. Retten kan
anmode parterne om inden for en frist fastsat af retten at
redegøre skriftligt for deres hovedsynspunkter i sagen eller
deres synspunkter vedrørende spørgsmål, der kan
behandles på et møde efter stk. 1.«
14. I
§ 871, stk. 2, nr. 3,
ændres »§ 855, stk. 1« til:
»§ 855, stk. 2«.
15. I
§ 884, stk. 2, nr. 1,
indsættes efter »eller for ikke«:
»at«.
16. I
§ 903, stk. 4, 3. pkt.,
indsættes efter », jf. § 907,«:
»stk. 2,«.
17. I
§ 905, stk. 1,
indsættes efter »den anden parts anke«: »,
jf. dog stk. 2 og 3«.
18. I
§ 905 indsættes efter
stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Er
en dom eller afgørelse anket af anklagemyndigheden efter
§ 902, jf. § 904, regnes tiltaltes frist for
kontraanke, uanset tidspunktet for anklagemyndighedens anke inden
for ankefristen, fra dagen efter udløb af ankefristen efter
§ 904, stk. 1.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
19.§ 907, stk. 1,
ophæves og i stedet indsættes:
»Vil anklagemyndigheden anke til skade for
tiltalte efter § 902, jf. § 904, eller
kontraanke til skade for tiltalte over for tiltaltes anke efter
samme bestemmelser, skal en meddelelse om anke være
landsretten i hænde inden udløb af fristen for
anklagemyndighedens anke eller kontraanke. Genpart af
ankemeddelelsen sendes så vidt muligt samtidig til tiltalte
med almindeligt og anbefalet brev og med almindeligt brev til
byretten og tiltaltes forsvarer. Er tiltalte
varetægtsfængslet eller undergivet anden
foranstaltning, jf. § 769, kan genpart af ankemeddelelsen
dog sendes som almindeligt brev til det
varetægtsfængsel (arresthus) eller den institution,
hvor tiltalte er anbragt.
Stk. 2. Vil
anklagemyndigheden i andre tilfælde anke eller kontraanke til
skade for tiltalte, skal anklagemyndigheden forkynde en meddelelse
om anke for tiltalte inden udløb af fristen for
anklagemyndighedens anke eller kontraanke.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
20.§ 908, stk. 3, affattes
således:
»Stk. 3. Har
tiltalte anket efter § 902, jf. § 904, eller
kontraanket over for anklagemyndighedens anke efter samme
bestemmelser, sørger anklagemyndigheden for, at en
meddelelse med det indhold, der er angivet i § 907,
stk. 4, snarest muligt sendes til tiltalte efter
fremgangsmåden i § 907, stk. 1. I andre
tilfælde gives sådan meddelelse ved forkyndelse efter
fremgangsmåden i § 907, stk. 2.
Anklagemyndigheden underretter endvidere byretten om anken,
medmindre ankemeddelelsen har passeret byretten.«
21. I
§ 910 indsættes som
stk. 3 :
»Stk. 3. Har
tiltalte iværksat anke (kontraanke) i medfør af
§ 905, stk. 2, for sent, kan landsretten tillade
anken, hvis der er rimelig grund til det.«
22. I
§ 914, stk. 3,
udgår »i et retsmøde, der ikke er
offentligt«.
23. I
§ 917, stk. 2,
indsættes efter 1. pkt.:
»§ 843 a og § 849 finder
tilsvarende anvendelse.«
24.§ 919, stk. 2, affattes
således:
»Stk. 2. Er
anke sket efter § 902, jf. § 904, sker
underretning om anklageskriftet efter fremgangsmåden i
§ 907, stk. 1. I andre tilfælde forkyndes
anklageskriftet for tiltalte.«
25.
Efter § 921 indsættes:
Ȥ 921
a. Den indankede dom oplæses ved hovedforhandlingens
begyndelse, medmindre retten finder det mere hensigtsmæssigt,
at anklageren i stedet helt eller delvis redegør for den
påankede doms indhold, eller at retten gør sig bekendt
med dommens indhold på anden måde.«
26.§ 933, stk. 1, affattes
således:
»Ved iværksættelse af anken til
Højesteret finder § 903, stk. 4,
§ 905, stk. 1 og 3, § 906,
§ 907, stk. 2-4, § 910, stk. 1 og 2,
og § 913 tilsvarende anvendelse.«
§ 2
Loven træder i kraft den 1. juli 2008.
§ 3
Loven gælder ikke for Færøerne
og Grønland.
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige
bemærkninger
1. | Indledning | 5 |
2. | Tidligere overvejelser | 7 |
3. | Gældende ret | 8 |
| 3.1. | Sigtelser, varigheden af
sagsbehandlingstid mv. | 8 |
| 3.2. | Forsvarerbeskikkelse | 10 |
| 3.3. | Domstolenes sagsbehandling | 11 |
| 3.4. | Varetægtsfængsling | 12 |
| 3.5. | Anteciperet bevisførelse | 13 |
4. | Sagsbehandlingstiden i straffesager | 13 |
| 4.1. | Varigheden af sigtelser,
sagsbehandlingstider mv. | 13 |
| 4.2. | Langvarige
varetægtsfængslinger | 14 |
5. | Lovforslagets
udformning | 15 |
| 5.1. | Generelle overvejelser | 15 |
| 5.2. | Anklagemyndigheden | 16 |
| 5.3. | Forsvarerne | 18 |
| 5.4. | Domstolene | 20 |
| | 5.4.1. | Hurtig behandling af straffesager ved
domstolene | 20 |
| | 5.4.2. | Sagsstyring mv. | 22 |
| 5.5. | Varetægtsfængsling | 23 |
| | 5.5.1. | Frist for den samlede varighed af
varetægtsfængslinger | 23 |
| | 5.5.2. | Krav til anklagemyndighedens anmodning om
varetægtsfængsling | 26 |
| | 5.5.3. | Rettens kendelse om
varetægtsfængsling | 26 |
| | 5.5.4. | Anteciperet bevisførelse | 27 |
| | 5.5.5. | Forlængelse af
varetægtsfængsling uden fastsættelse af
frist | 28 |
| | 5.5.6. | Administrative tiltag | 28 |
| 5.6. | Forkyndelse af ankemeddelelser | 29 |
| 5.7. | Oplæsning af indankede domme | 30 |
6. | Lovforslagets økonomiske og
administrative konsekvenser mv. | 31 |
7. | Hørte myndigheder mv. | 31 |
8. | Sammenfattende skema | 31 |
1.Indledning
1.1. Lovforslaget har navnlig til
formål at begrænse antallet af langvarige sigtelser og
varetægtsfængslinger i straffesager og indeholder
herudover forskellige tiltag med henblik på generelt at
bidrage til en hurtigere behandling af straffesager.
Lovforslaget bygger på Strafferetsplejeudvalgets
betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige
sigtelser og varetægtsfængslinger (herefter udvalget og
betænkningen). Udvalget har haft til opgave at vurdere,
hvordan der kan iværksættes yderligere
hensigtsmæssige tiltag, som uden at tilsidesætte
hensynet til en effektiv efterforskning og
kriminalitetsbekæmpelse vil kunne begrænse den
tidsmæssige udstrækning af sigtelser og
varetægtsfængslinger. Desuden har udvalget haft til
opgave at overveje, hvorvidt der inden for rammerne af Den
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6,
stk. 3, litra c (om bl.a. retten til at få bistand fra
en forsvarer), kan være anledning til at foretage
ændringer eller justeringer af retsplejelovens regler om
forsvarerbeskikkelse med henblik på at reducere
sagsbehandlingstiden i straffesager.
1.2. Lovforslaget indeholder
navnlig følgende hovedpunkter:
Det foreslås præciseret i retsplejeloven, at
anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet skal træffes inden rimelig
tid. Er sigtede varetægtsfængslet eller under 18
år, skal afgørelsen træffes hurtigst
muligt.
Der foreslås en ny lovbestemt pligt til at underrette
sigtede ved langvarige sigtelser om, hvorpå sagen beror, og
hvornår afgørelsen kan forventes truffet. Efter
forslaget indtræder denne underretningspligt 1 år og 6
måneder efter sigtelsestidspunktet.
Det foreslås, at der i retsplejeloven indsættes en
ny bestemmelse om en vis, begrænset domstolsprøvelse
af den tidsmæssige udstrækning af sådanne
langvarige sigtelser. Efter den foreslåede bestemmelse kan
retten undtagelsesvis fastsætte en frist på mindst 3
måneder og højest 1 år for anklagemyndighedens
afgørelse af tiltalespørgsmålet, hvis der efter
en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede,
sagens beskaffenhed og omstændigheder samt sagens
samfundsmæssige betydning er særlig grund til at
kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet.
Retsplejelovens § 733, stk. 2, om rettens
nægtelse af at beskikke den advokat, som sigtede
ønsker, foreslås ændret, således at
hensynet til sagens fremme kommer til at indgå i afvejningen
med større vægt end efter gældende ret.
Det foreslås, at der i retsplejeloven indsættes en
bestemmelse, hvorefter retten skal fremme enhver sag med den
hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Desuden
skal tidspunktet for hovedforhandlingen så vidt muligt
berammes inden for 2 uger efter, at retten har modtaget
anklageskriftet mv., og hovedforhandlingen skal fastsættes
til et tidspunkt, så sagen kan gennemføres inden
rimelig tid.
Med lovforslaget lægges der endvidere op til en
højere grad af sagsstyring med henblik på at sikre, at
sagen ikke unødigt forsinkes. Der foreslås
således en ny lovregel om parternes adgang til at anmode
retten om forhåndsberammelse af sagen, og den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 849 om afholdelse af
forberedende retsmøder foreslås udvidet.
Med henblik på at opnå en begrænsning i
varigheden af varetægtsfængslinger foreslås det,
at varetægtsfængsling i sager, hvor sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan
medføre fængsel i 6 år, som udgangspunkt ikke
kan finde sted i et sammenhængende tidsrum på mere end
6 måneder. Det foreslås, at i sager, hvor sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven kan
medføre fængsel i 6 år eller derover, kan
varetægtsfængsling som udgangspunkt ikke finde sted i
et sammenhængende tidsrum på mere end 1 år. Hvis
den sigtede er under 18 år, foreslås det, at disse
frister fastsættes til henholdsvis 4 og 8 måneder.
Varetægtsfængsling ud over disse frister kan alene ske,
hvis der foreligger særlige (eller hvis sigtede er under 18
år helt særlige) omstændigheder.
Desuden foreslås der indført krav om skriftlighed
ved anklagemyndighedens anmodning om fortsat
varetægtsfængsling og skærpede krav til rettens
begrundelse i kendelser om varetægtsfængsling, herunder
hvis retten finder grundlag for varetægtsfængsling ud
over de frister, der er nævnt ovenfor. Det foreslås
herudover, at retten allerede på tidspunktet for berammelse
af hovedforhandlingen efter modtagelse af anklageskrift skal kunne
bestemme, at en varetægtsfængsling skal fortsætte
uden yderligere forlængelser indtil domsafsigelsen. Den
tiltalte kan dog løbende anmode om rettens afgørelse
af, om der skal ske fortsat fængsling.
Det foreslås at udvide mulighederne for at afholde
retsmøde før hovedforhandlingen med henblik på
såkaldt anteciperet bevisførelse (bevisførelse
før selve hovedforhandlingen), således at dette
også kan ske med henblik på at begrænse
varigheden af en varetægtsfængsling.
Med henblik på en generel forenkling af behandlingen af
ankesager foreslås det, at anklagemyndighedens anke til skade
for tiltalte ikke længere skal forkyndes, men at tiltalte kan
underrettes om anken ved almindeligt og anbefalet brev. Endvidere
underrettes bl.a. byretten og tiltaltes eventuelle forsvarer,
således at den tiltalte også ved at tage kontakt til
disse kan få oplyst, om sagen er anket. Den tiltalte vil i
forbindelse med domsafsigelsen blive vejledt om, at
anklagemyndigheden kan anke på denne måde.
Endvidere foreslås det, at landsretten skal kunne
bestemme, at en indanket dom ikke skal oplæses ved
hovedforhandlingens begyndelse, såfremt retten finder det
mere hensigtsmæssigt, at anklageren i stedet redegør
for den indankede doms indhold, eller at retten (og
lægdommerne) gør sig bekendt med dommen på anden
måde.
2.Tidligere overvejelser
2.1. Som der nærmere er
redegjort for i betænkningen side 73-84, har
sagsbehandlingstiden mv. i straffesager været genstand for
debat flere gange tidligere, og en række lovforberedende
udvalg har overvejet, hvordan behandlingen af straffesager har
kunnet effektiviseres og forbedres.
Fokus har navnlig været rettet mod behandlingen af
større straffesager om økonomisk kriminalitet, hvor
det i mange tilfælde tager flere år at
gennemføre sådanne sager.
Det blev i betænkning nr. 1066/1987 om bekæmpelse
af økonomisk kriminalitet foreslået at afholde
særligt forberedende retsmøder i straffesager på
samme måde som i civile sager, og at retten skulle kunne
pålægge anklagemyndigheden at udarbejde en skriftlig
forelæggelse af sagen. Herudover blev der foreslået en
udvidelse af adgangen til at beskære sager af
ressourcemæssige grunde. Disse anbefalinger blev
gennemført ved lov nr. 385 af 10. juni 1987 om ændring
af straffeloven og retsplejeloven (Økonomisk kriminalitet),
jf. bl.a. nu retsplejelovens § 849 om forberedende
retsmøder og § 850, hvorefter retten i
særlige tilfælde kan pålægge
anklagemyndigheden at fremsende en skriftlig
forelæggelse.
I 1997 nedsatte Justitsministeriet et udvalg om
økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (det
såkaldte Brydensholt-udvalg). Udvalget, der afsluttede sit
arbejde i 2004, afgav i alt 11 delbetænkninger.
Brydensholt-udvalget overvejede i delbetænkning XI
spørgsmålet om en effektivisering og forbedring af
straffesagsbehandlingen (betænkning nr. 1454/2004). Udvalget
overvejede bl.a. spørgsmålet om domstolskontrol med
langvarige sigtelser, men fandt ikke grundlag for at indføre
en sådan domstolskontrol. I stedet anbefalede udvalget, at
der blev etableret en administrativ kontrolordning med langvarige
sigtelser, som i dag fremgår af Rigsadvokatens Meddelelse nr.
3/2006, jf. nedenfor pkt. 3.1.5.
Desuden foreslog Brydensholt-udvalget, at der blev
indført en udtrykkelig lovregel om parternes mulighed for at
anmode retten om berammelse af sagen, og at rettens beslutning
herom kunne kæres. Regler herom blev indsat ved lov nr. 1398
af 21. december 2005 om ændring af retsplejeloven
(Behandlingen af større straffesager om økonomisk
kriminalitet, adgang til teleoplysninger i visse børsretlige
sager m.v.), og ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af
retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og
domstolsreform) blev bestemmelsens anvendelsesområde udvidet
til også at omfatte civile sager (nu retsplejelovens
§ 152 a).
Brydensholt-udvalget overvejede endvidere
spørgsmålet om såkaldt forhåndsberammelse,
dvs. at der allerede inden anklageskriftet sendes til retten er
reserveret tidspunkter til hovedforhandlingen. Udvalget anbefalede,
at der i almindelighed i sager om økonomisk kriminalitet,
der kan forventes at have en betydelig varighed, bør ske
forhåndsberammelse af sagen, når anklagemyndigheden kan
oplyse, hvornår de sidste mere væsentlige beviser og
anklageskriftet kan foreligge, dog således at
forhåndsberammelse bør følges op af et
anklageskrift senest 3 måneder før hovedforhandlingens
start. Udvalget fandt dog ikke grundlag for at foreslå en
bestemmelse i retsplejeloven om adgangen til at anmode om
forhåndsberammelse.
Endvidere overvejede Brydensholt-udvalget, om der burde
opstilles regler for, hvor lang tid afhøringer eller
hovedforhandling kan udskydes på grund af forsvarerens
forhold, uden at dette bør medføre beskikkelse af en
ny forsvarer. Udvalget anførte bl.a., at det næppe vil
være muligt at fastsætte egentlige frister herfor, idet
afgørelsen må bero på en konkret vurdering i den
enkelte sag, og udvalget fandt på den baggrund ikke grundlag
for at foreslå nye regler herom.
Brydensholt-udvalget overvejede tillige
spørgsmålet om afholdelse af forberedende
retsmøder. Udvalget anførte, at der næppe ville
kunne opnås en virkelig mærkbar forkortelse af
hovedforhandlingen i byretten ved at anvende forberedende
retsmøder, men dette fandtes derimod at kunne være af
stor betydning for tilrettelæggelse af hovedforhandlingen i
ankeinstansen. Udvalget overvejede herefter, om revisionsrapporter
og andre omfattende dokumenter kunne forudsættes læst
af retten, således at de ikke skulle oplæses. Efter
udvalgets opfattelse kunne en sådan ordning være
tidsbesparende, selv om det i et vist omfang vil være
nødvendigt med forklarende mundtlige gennemgange og mere
detaljerede gennemgange af punkter, hvor parterne er uenige. Ved
lov nr. 1398 af 21. december 2005 om ændring af
retsplejeloven (Behandlingen af større straffesager om
økonomisk kriminalitet, adgang til teleoplysning i visse
børsretlige sager m.v.) blev der herefter indført
regler om, at oplæsning af sagkyndige erklæringer mv. i
et vist omfang kan undlades.
2.2. Spørgsmålet om
at nedbringe sagsbehandlingstiden i voldssager blev taget op i den
såkaldte »Voldspakke I« fra 1994 (lov nr.
366 af 18. maj 1994 om ændring af straffeloven,
retsplejeloven og offererstatningsloven (Bekæmpelse af
vold)). En nedbringelse af sagsbehandlingstiden af hensyn til
forurettede blev tilsvarende tillagt stor betydning i forbindelse
med Folketingets vedtagelse af folketingsbeslutning nr. B 82 om
forbedring af retsstillingen for voldtægtsofre i juni 2004.
På baggrund heraf er der opstillet særlige
målsætninger om hurtig behandling af volds- og
voldtægtssager for politiet, anklagemyndigheden og
domstolene, jf. nedenfor pkt. 3.1.4.
2.3. Udvalget overvejede i
betænkning nr. 1469/2006 om varetægtsfængsling i
isolation efter 2000-loven de gældende regler om
varetægtsfængsling i isolation, herunder mulighederne
for yderligere at begrænse anvendelse af
isolationsfængsling. Udvalget foreslog med henblik på
at opnå en generel begrænsning i varigheden af
isolationsfængslinger at nedsætte de gældende
tidsgrænser for isolation. Desuden foreslog udvalget bl.a. en
udvidelse af adgangen til anteciperet bevisførelse med
henblik på at begrænse varigheden af en iværksat
isolationsfængsling. Disse anbefalinger blev
gennemført ved lov nr. 1561 af 20. december 2006 om
ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i
isolation).
2.4. Endelig bemærkes, at
politi- og domstolsreformen (lov nr. 538 af 8. juni 2006) ligeledes
indeholder en lang række elementer, der bl.a. tilsigter at
skabe gode rammer for en hurtig behandling af bl.a.
straffesager.
3.Gældende ret
I det følgende gennemgås bl.a. retsplejelovens
regler samt de administrative forskrifter mv., der har betydning
for den tidsmæssige udstrækning af sigtelser og
varetægtsfængslinger. I den forbindelse gennemgås
også retsplejelovens regler om forsvarerbeskikkelse.
3.1.Sigtelser, varigheden af sagsbehandlingstid
mv.
3.1.1. Efter retsplejelovens
§ 96, stk. 2, skal de offentlige anklagere fremme
enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og
derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar,
men også at forfølgning af uskyldige ikke finder
sted.
Retsplejeloven indeholder ikke herudover særlige regler
om den tidsmæssige udstrækning af en sigtelse.
Den overordnede anklagemyndighed fører i henhold til
reglerne i retsplejelovens kapitel 10 tilsyn med den underordnede
anklagemyndighed. Dette tilsyn omfatter også den underordnede
anklagemyndigheds sagsbehandlingstid, herunder tilsyn med, at
enhver sag fremmes med den hurtighed, som dens beskaffenhed
tillader, jf. retsplejelovens § 96, stk. 2. Den
overordnede anklagemyndighed kan i medfør af
over-/underordnelsesforholdet give den underordnede
anklagemyndighed pålæg om behandling af konkrete sager.
Det betyder, at statsadvokaten f.eks. kan pålægge
politidirektøren at afslutte efterforskningen af en sag,
fremme behandlingen af en sag, tage stilling til
spørgsmål om tiltalerejsning mv.
En sigtet kan også klage til den overordnede
anklagemyndighed over sagsbehandlingstiden i en straffesag.
Rigsadvokaten har ved meddelelse nr. 4/2006 fastsat retningslinjer
for behandlingen af klager fra sigtede over sagsbehandlingstiden i
straffesager, som indgives, før
tiltalespørgsmålet er afklaret. Klager over
sagsbehandlingstiden i straffesager er derimod ikke undergivet
domstolsprøvelse efter retsplejelovens § 746,
hvorefter retten afgør tvistigheder om bl.a. lovligheden af
politiets efterforskningsskridt.
Har politi eller anklagemyndighed ikke fremmet behandlingen af
en sag med den fornødne hurtighed, vil det efter
omstændighederne kunne blive tillagt betydning i forbindelse
med en efterfølgende strafudmåling. Desuden vil det
kunne give anledning til reaktioner fra den overordnede
anklagemyndighed, jf. ovenfor, og/eller kritik fra Folketingets
Ombudsmand.
3.1.2. Efter artikel 6,
stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
har enhver ret til en rettergang »inden en rimelig
frist«.
Det følger af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols faste praksis, at den relevante periode,
dvs. den periode der skal vurderes i forhold til konventionens
krav, i straffesager begynder at løbe fra det tidspunkt,
hvor en person er »anklaget« (»charged«)
for en forbrydelse. Dette tidspunkt ligger i mange tilfælde
forud for sagens indbringelse for domstolene.
Hvorvidt sagsbehandlingstiden har været rimelig, kan
ikke besvares generelt med angivelse af absolutte frister. Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol anlægger
således i hvert enkelt tilfælde en konkret
helhedsvurdering, hvori en række faktorer indgår,
herunder sagens karakter og betydning, sagens kompleksitet og
parternes og myndighedernes adfærd.
Med hensyn til sagens karakter og
betydning har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
udtalt, at det i straffesager bl.a. skal tillægges betydning,
at tiltalte har været varetægtsfængslet under
sagen. Med hensyn til sagens
kompleksitet kan dette vedrøre både sagens
retlige og faktiske omstændigheder.
Hvor der ikke er tale om »døde« perioder af
nogen betydning, har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
været tilbøjelig til i sager om omfattende
økonomisk kriminalitet at acceptere selv ganske lange
sagsbehandlingstider.
Med hensyn til parternes
adfærd har Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol udtalt, at forsinkelser, som skyldes den
tiltaltes flugt til udlandet med henblik på at unddrage sig
strafforfølgningen, ikke kan tilregnes staten. Det vil
endvidere kunne være relevant for vurderingen, hvis klager
har anmodet om yderligere efterforskningsskridt eller har
appelleret afgørelser truffet som led i sagens behandling.
Der sker endvidere identifikation mellem tiltalte og dennes
forsvarer, således at forsinkelser forårsaget af
forsvareren tilregnes tiltalte. Det tillægges endvidere
betydning, hvis tiltalte undlader at protestere mod
udsættelser, skifter forsvarer eller fremkommer med
indsigelser mv. sent i forløbet.
Med hensyn til de kompetente myndigheders
adfærd har Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol udtalt, at sager om international
retshjælp i straffesager i sagens natur er
tidskrævende, og at dette er relevant ved vurderingen af
myndighedernes adfærd. Også rettens adfærd kan
tillægges betydning, f.eks. om retten har forsøgt at
fremskynde behandlingen af sagen.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
28-30.
3.1.3. Justitsministeriet har i
cirkulæreskrivelse af 22. december 1997 til samtlige
politimestre, politidirektøren i København,
Rigspolitichefen, Rigsadvokaten samt statsadvokaterne om mål
for hurtig sagsbehandling m.v. fastsat generelle
målsætninger for sagsbehandlingstiden i
straffesager.
I cirkulæreskrivelsen fastsættes nærmere
målsætninger for visse typer sager.
Cirkulæreskrivelsen fastsætter ikke
målsætninger for sagsbehandlingstiden i sager, hvor det
er nødvendigt med efterforskning. Imidlertid bør der
efter cirkulæreskrivelsen internt i politikredsene
fastsættes en målsætning om, at 75 pct. af bl.a.
sagerne om tyveri sagsbehandles inden 30 dage. For den juridiske
sagsbehandling bør der på tilsvarende måde
internt fastsættes målsætninger om en
sagsbehandlingstid på 30 dage for 75 pct. af sagernes
vedkommende.
For Rigsadvokaten og de regionale statsadvokater er der for
alle sagstyper fastsat en målsætning om en
sagsbehandlingstid på 60 dage.
3.1.4. I forbindelse med den
såkaldte »Voldspakke I« fra 1994 (jf. lov nr. 366
af 18. maj 1994) og »Voldspakke II« fra 1997 (jf.
lov nr. 350 af 23. maj 1997) er der opstillet
målsætninger om hurtig sagsbehandling af voldssager, jf. også pkt. 2.2.
overfor.
Det fremgår således af Rigsadvokatens vejledning
af 11. januar 1994 om nedbringelse af sagsbehandlingstiden, at det
bør tilstræbes, at det samlede tidsforbrug fra
anmeldelse af en voldssag til sagens indbringelse for retten ikke
overstiger 30 dage. Endvidere bør det tilstræbes, at
sagen fremsendes til retten inden 1 uge efter, at efterforskningen
er afsluttet.
I forbindelse med gennemførelsen af »Voldspakke
I« opstillede Justitsministeriet en målsætning
for domstolenes sagsbehandlingstid i alvorlige voldssager,
hvorefter disse sager bør behandles inden 37 dage.
Som opfølgning på Folketingets vedtagelse den 4.
juni 2004 af beslutningsforslag B 82 om forbedring af
voldtægtsofres retsstilling, er der endvidere opstillet
målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldtægtssager, jf. også pkt.
2.2. ovenfor.
Ved Rigsadvokatens Meddelelse nr. 3/2005 er der således
opstillet en målsætning om, at det samlede tidsforbrug
fra sigtelsen i en voldtægtssag til sagens indbringelse for
retten ikke bør overstige 60 dage. Det samlede tidsforbrug i
sager, hvor der gennemføres en mentalundersøgelse af
sigtede og eventuelt tillige sker forelæggelse for
Retslægerådet, bør ikke overstige 4
måneder. Uden for ordningen falder dog bl.a.
nævningesager.
Justitsministeriet har for domstolenes sagsbehandlingstid
opstillet en målsætning om, at voldtægtssager
bør behandles inden 37 dage.
Der henvises i øvrigt til pkt. 4.1. nedenfor, hvor der
er redegjort nærmere for sagsbehandlingstiden i volds- og
voldtægtssager.
3.1.5. Brydensholt-udvalget
anbefalede i delbetænkning XI om behandlingen af
større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.
(betænkning nr. 1454/2004), at der blev etableret en
administrativ kontrolordning med langvarige sigtelser
således, at der foretages indberetning til den overordnede
anklagemyndighed i sager, hvor der 2 år efter sigtelsen ikke
er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet, jf.
også pkt. 2.1. ovenfor.
Som opfølgning herpå har Rigsadvokaten i
meddelelse nr. 3/2006 om indberetning af langvarige sigtelser
fastsat, at politidirektøren skal underrette statsadvokaten
om alle sigtelser, der har verseret i 2
år, uden at der er taget stilling til
tiltalespørgsmålet. Indberetning skal foretages
første gang, når der er forløbet 2 år
siden sigtelsen, og den skal indeholde en redegørelse for
det hidtidige forløb af efterforskningen.
Politidirektøren skal herefter løbende underrette
statsadvokaten om forløbet af sagen hver tredje måned.
Politidirektørens indberetnings- og underretningspligt skal
ifølge meddelelsen danne grundlag for statsadvokatens
eventuelle drøftelser med politidirektøren om sagens
tilrettelæggelse og videre behandling med henblik på at
sikre, at sagen fremmes mest muligt. Desuden skal sigtede (eller
forsvareren, hvis en sådan er beskikket for sigtede)
orienteres om sagens indberetning til statsadvokaten. Denne
orientering skal bl.a. indeholde en sagsfremstilling, angivelse af,
at efterforskningen har verseret i 2 år, oplysning om, hvor
længe efterforskningen endnu forventes at vare, og oplysning
om klagemuligheder, herunder om muligheden for at klage til den
overordnede anklagemyndighed over sagsbehandlingstiden.
Endvidere er der ved Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2006 om
sagsbehandlingstiden i straffesager fastsat retningslinjer dels om
indberetning af domme, der indeholder en vurdering af
sagsbehandlingstiden, dels om behandling af klager fra sigtede over
sagsbehandlingstiden i straffesager forud for
tiltalespørgsmålets afgørelse.
3.2.Forsvarerbeskikkelse
3.2.1. Efter retsplejelovens
§ 730, stk. 1, er den sigtede som udgangspunkt
berettiget til at vælge en forsvarer til at bistå sig.
Hvis sigtede ikke vælger en forsvarer, kan han eller hun
få en forsvarer beskikket efter reglerne i retsplejelovens
§§ 731-732. Efter disse bestemmelser skal forsvarer
bl.a. beskikkes, når sigtede skal fremstilles for retten med
henblik på varetægtsfængsling eller opretholdelse
af anholdelse, eller når en sag skal afgøres under
medvirken af domsmænd eller nævninger.
Forsvarere for sigtede beskikkes typisk fra den kreds af
advokater, som justitsministeren har beskikket til at påtage
sig dette hverv (de såkaldte »beneficerede
advokater«), jf. retsplejelovens § 733,
stk. 1. Efter retsplejelovens § 735, stk. 1,
bør sagerne så vidt muligt fordeles mellem de
beneficerede advokater efter omgang, men hvis sigtede ønsker
en bestemt person beskikket og oplyser, at denne er villig til at
modtage beskikkelse, bør advokaten i reglen beskikkes uden
hensyn til den regelmæssige omgang, forudsat at ingen lovlig
hindring er for hånden.
Endvidere kan der efter sigtedes begæring beskikkes en
advokat, der ikke er antaget af justitsministeren, hvis han eller
hun er mødeberettiget for den pågældende ret og
er villig til at lade sig beskikke, jf. retsplejelovens
§ 733, stk. 1.
Retterne er i praksis i vidt omfang imødekommende over
for sigtedes ønske om at få beskikket en bestemt
forsvarer.
Retten kan på ethvert tidspunkt under sagen ved kendelse
afvise en valgt forsvarer, hvis betingelserne efter
§ 733, stk. 2, for at nægte beskikkelse er
opfyldt, jf. retsplejelovens § 730, stk. 3. Der skal
i så fald på begæring beskikkes sigtede en
offentlig forsvarer.
Efter retsplejelovens § 733, stk. 2, kan retten
ved kendelse nægte at beskikke den advokat, som sigtede
ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken ud fra
retsplejemæssige hensyn til sagens behørige fremme,
herunder særligt hensynet til medsigtedes tarv, ikke kan
anses for forsvarlig, eller der er påviselig risiko for, at
advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring.
Retten kan på samme måde tilbagekalde en
beskikkelse, jf. retsplejelovens § 736, stk. 2.
Efter retsplejelovens § 736, stk. 1, kan retten
endvidere tilbagekalde beskikkelsen, når det findes
nødvendigt i forsvarets interesse samt, for så vidt
sagen ikke forhales herved, efter begæring af sigtede,
når han eller hun har truffet overenskomst om forsvarets
udførelse uden udgift for det offentlige.
Retsplejelovens § 733, stk. 2, fik sin
nuværende ordlyd ved lov nr. 243 af 8. juni 1978 om
ændring af retsplejeloven m.v. (Efterforskning i
straffesager, anholdelse og varetægtsfængsling,
erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning,
herunder for frakendelse eller inddragelse af førerretten,
m.v.). Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at den
kun bør bringes i anvendelse, hvor tungtvejende hensyn
gør det påkrævet, idet udelukkelse af en advokat
fra at virke som forsvarer i en bestemt sag er en vidtgående
foranstaltning, jf. herved Folketingstidende 1977-78, Tillæg
A, spalte 2382. Det fremgår endvidere, at bestemmelsen f.eks.
kan tænkes anvendt i tilfælde, hvor den advokat, som
sigtede ønsker beskikket, er så optaget, at den
pågældende advokat ikke vil være i stand til at
udføre sagen inden for rimelig tid. Det fremhæves, at
det navnlig vil kunne være uforsvarligt i sager med
varetægtsfængslede. Under Folketingets behandling af
lovforslaget blev det tilføjet, at også særligt
hensynet til medsigtedes tarv kan begrunde, at den ønskede
advokat ikke beskikkes, jf. Folketingstidende 1977-78, Tillæg
B, spalte 1404.
3.2.2. Det fremgår
tilsvarende af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
artikel 6, stk. 3, litra c, at enhver, der er anklaget for en
lovovertrædelse, har ret til selv at vælge sin
forsvarer.
Retten til at vælge forsvarer er trods bestemmelsens
ordlyd ikke ubegrænset. Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol har således i klagesag nr. 13611/88
Croissant mod Tyskland (dom af 22. september 1992) slået
fast, at artikel 6, stk. 3, litra c, ikke udelukker, at retten
udpeger en forsvarer mod den tiltaltes ønske, når det
er af retsplejemæssig betydning. Som eksempel herpå er
nævnt det retsplejemæssige hensyn at undgå
afbrydelser og udsættelser af sagen.
3.2.3. Rettens afgørelse
efter retsplejelovens § 730, stk. 3,
§ 733, stk. 2, eller § 736, stk. 2,
om afvisning eller tilbagekaldelse af en forsvarerbeskikkelse kan
kæres til Den Særlige Klageret inden 1 uge efter, at
afgørelsen er meddelt, jf. retsplejelovens § 737,
stk. 1.
Som der nærmere er redegjort for i betænkningen
side 43-45, er det ikke på baggrund af Den Særlige
Klagerets praksis muligt at fastsætte fuldstændig
eksakte tidsmæssige grænser for, hvornår en
forsinkelse ud fra retsplejemæssige hensyn må anses for
uforsvarlig, idet der er tale om meget konkrete
afgørelser.
Der må foretages en afvejning af på den ene side
hensynet til sigtedes interesse i frit at kunne vælge sin
forsvarer og på den anden side hensynet til den
pågældendes - og eventuelle medtiltaltes - krav
på en afgørelse inden for en rimelig tid, jf. herved
også Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
artikel 6, stk. 1. Praksis synes dog at vise, at afvisning af
den ønskede forsvarer navnlig kan komme på tale ved
forsinkelser i størrelsesordenen 3-5 måneder eller
derover.
Ved afgørelsen af, om hensynet til den sigtedes
interesse i frit at kunne vælge sin forsvarer, skal veje
tungere end hensynet til sagens fremme, lægges der i praksis
vægt på oplysningerne om straffesagens karakter, det
tidsmæssige forløb af sagen, årsagen til en
eventuel forsinkelse samt oplysninger om, hvornår sagen kan
forventes afgjort, såfremt forsvarerbeskikkelsen ikke
tilbagekaldes.
I overensstemmelse med ordlyden og forarbejderne til
retsplejelovens § 733, stk. 2, tages der i praksis
et særligt hensyn til, om der er medsigtede i sagen, herunder
om de er varetægtsfængslede. Hensynet til forurettede
synes derimod ikke at have været så fremtrædende
i de afgørelser, der har været indbragt for Den
Særlige Klageret.
I praksis lægges der også vægt på, om
den sigtede tidligere har skiftet forsvarer, og på,
hvornår en anmodning om ombeskikkelse fremsættes. Hvis
hovedforhandling i en sag er berammet, og en ombeskikkelse vil
medføre, at hovedforhandlingen må udsættes,
udvises en større grad af tilbageholdenhed med hensyn til at
imødekomme tiltaltes ønske om ombeskikkelse.
Det beror således i praksis på en konkret
afvejning af en række hensyn, hvornår en forsvarer ud
fra retsplejemæssige hensyn til sagens behørige fremme
kan nægtes beskikket, eller en meddelt beskikkelse kan
tilbagekaldes. Der kan ikke siges noget nærmere om, med
hvilken vægt de enkelte hensyn indgår i vurderingen,
men det er dog klart, at hensynet til den sigtedes ønske om
at få beskikket en bestemt forsvarer i overensstemmelse med
forarbejderne til bestemmelsen tillægges stor vægt, og
at der efter praksis skal tungtvejende grunde til at nægte en
beskikkelse eller tilbagekalde en allerede meddelt
beskikkelse.
3.3.Domstolenes sagsbehandling
3.3.1. Retten bliver
(hoved-)ansvarlig for sagens fremme, når anklagemyndigheden
indbringer sagen for retten ved at fremsende et anklageskrift,
eller når anklagemyndigheden anmoder om retsmøde til
behandling af en sag som tilståelsessag.
Efter retsplejelovens § 844, stk. 1,
underretter retten herefter anklagemyndigheden om tidspunktet for
hovedforhandlingen. I praksis berammes straffesager typisk efter
aftale mellem retten, anklagemyndigheden og en eventuel
forsvarer.
Navnlig i sager, hvor hovedforhandlingen forventes at ville
strække sig over et ganske betydeligt antal retsdage, samt i
sager med flere tiltalte, sker det i praksis ofte, at der allerede
inden anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift i sagen
anmodes om en såkaldt forhåndsberammelse, hvor dommer,
forsvarer(e) og anklager reserverer nærmere aftalte
tidspunkter til hovedforhandlingen.
Retsplejeloven indeholder ikke frister for rettens berammelse
af hovedforhandling eller for hovedforhandlingens
påbegyndelse.
Efter retsplejelovens § 152 a kan en part dog
forlange, at retten fastsætter tidspunktet for
hovedforhandlingen, hvis det er nødvendigt på grund af
kravet i artikel 6 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en
rimelig frist. Formålet med bestemmelsen er at
tydeliggøre parternes reaktionsmulighed, såfremt
retten ikke berammer sagen inden for en rimelig frist.
Rettens afgørelser i medfør af retsplejelovens
§ 152 a kan kæres efter lovens almindelige regler,
hvad enten retten har imødekommet eller afslået en
anmodning om at fastsætte tidspunktet for hovedforhandlingen,
jf. retsplejelovens §§ 968 (byretskendelser) og 968
a (landsretskendelser).
Såfremt retten har imødekommet anmodningen om at
fastsætte tidspunktet for hovedforhandlingen, kan denne
afgørelse således også kæres. F.eks. kan
en part få prøvet, om hovedforhandlingen bør
fastsættes til et tidligere tidspunkt, eller om en
hovedforhandling, der løber over flere dage, bør
afvikles inden for en kortere periode, end det følger af
rettens afgørelse (dvs. om der bør afsættes
flere dage pr. uge til hovedforhandlingen).
3.3.2. Efter retsplejelovens
§ 849 kan retten indkalde til et særligt
forberedende møde med henblik på at fastlægge
parternes stilling til sagens faktiske og retlige
omstændigheder, herunder hvilke omstændigheder der ikke
bestrides, og hvilke der skal føres bevis for, samt
hovedforhandlingens tilrettelæggelse. Formålet med
bestemmelsen er særligt at undgå overflødig
bevisførelse, og muligheden for at afholde et særligt
forberedende møde angår navnlig perioden efter
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift i sagen.
3.3.3. Domstolsstyrelsen har
fastsat målsætninger for domstolenes sagsbehandlingstid
i bl.a. straffesager. Det fremgår af Danmarks Domstoles
Årsberetning 2006, at målsætningen for 2006 var,
at 60 pct. af de almindelige straffesager skulle afsluttes inden 2
måneder og 95 pct. inden 6 måneder. »Almindelige
straffesager« omfatter domsmandssager, sager uden
domsmænd (bødesager mv.), tilståelsessager og
øvrige straffesager (erstatningssager vedrørende
straffeprocessuelle indgreb, forvandlingsstraf og ændring af
foranstaltninger og betingede domme).
Med hensyn til de særlige målsætninger for
sagsbehandlingstiden i volds- og voldtægtssager henvises til
pkt. 3.1.4.
3.4.Varetægtsfængsling
3.4.1. Retsplejelovens
§ 762 indeholder de materielle betingelser for
varetægtsfængsling. Efter § 762, stk. 1,
kan en sigtet varetægtsfængsles, når der er
begrundet mistanke om, at vedkommende har begået en
lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale,
såfremt lovovertrædelsen efter loven kan medføre
fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, og 1)
der er bestemte grunde til at antage, at vedkommende vil unddrage
sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen (unddragelsesfare), 2)
der er bestemte grunde til at frygte, at vedkommende på fri
fod vil begå nye lovovertrædelser (gentagelsesfare),
eller 3) der er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil
vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at
fjerne spor eller advare eller påvirke andre
(kollusionsrisiko).
Efter retsplejelovens § 762, stk. 2, kan en
sigtet endvidere varetægtsfængsles, når der
foreligger en særligt bestyrket mistanke om, at vedkommende
har begået 1) en lovovertrædelse, som er undergivet
offentlig påtale, og som efter loven kan medføre
fængsel i 6 år eller derover, og hensynet til
retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdets
grovhed skønnes at kræve, at sigtede ikke er på
fri fod, eller 2) en overtrædelse af straffelovens
§ 119, stk. 1, § 123, § 134 a,
§§ 244-246, § 250 eller § 252
(om bl.a. vold mv.), såfremt lovovertrædelsen efter
oplysningerne om forholdets grovhed kan ventes at ville
medføre en ubetinget dom på fængsel i mindst 60
dage, og hensynet til retshåndhævelsen skønnes
at kræve, at sigtede ikke er på fri fod.
Varetægtsfængsling efter denne bestemmelse kaldes ofte
retshåndhævelsesarrest.
Varetægtsfængsling skal dog være
proportional, idet varetægtsfængsling ikke kan
anvendes, hvis frihedsberøvelsen vil stå i misforhold
til den herved forvoldte forstyrrelse af sigtedes forhold, sagens
betydning og den retsfølge, som kan ventes, hvis sigtede
findes skyldig, jf. § 762, stk. 3. Desuden må
varetægtsfængsling ikke finde sted, hvis
lovovertrædelsen alene kan ventes at ville medføre
straf af bøde eller fængsel i højst 30
dage.
Endvidere følger det af retsplejelovens
§ 765, stk. 1 og 2, at hvis betingelserne for
anvendelse af varetægtsfængsling er til stede, men
varetægtsfængslingens øjemed kan opnås ved
mindre indgribende foranstaltninger, kan retten med sigtedes
samtykke træffe afgørelse om anvendelse af mindre
indgribende foranstaltninger i form af f.eks. tilsyn, ophold i
egnet hjem eller institution, fremmøde hos politiet,
sikkerhedsstillelse mv.
(»fængslingssurrogater«).
3.4.2. Afgørelse om
varetægtsfængsling træffes af retten på
begæring af politiet, jf. retsplejelovens § 764,
stk. 1. Afgørelsen træffes ved kendelse og skal
begrundes, og varetægtsfængsles sigtede, skal de
konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det
støttes, at betingelserne for varetægtsfængsling
er opfyldt, anføres i kendelsen, jf. § 764,
stk. 4.
Efter retsplejelovens § 767, stk. 1, skal der
fastsættes en frist for varetægtsfængslingens
længde. Fristen skal være så kort som mulig og
må ikke overstige 4 uger. Fristen kan forlænges, men
højst med 4 uger ad gangen. Udløber den frist, der er
fastsat efter stk. 1, efter, at hovedforhandlingen er begyndt,
fortsætter varetægtsfængslingen uden yderligere
forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen, jf.
retsplejelovens § 767, stk. 2.
Efter retsplejelovens § 768 skal
varetægtsfængsling om fornødent ved rettens
kendelse ophæves, når forfølgning opgives eller
betingelserne for iværksættelse ikke længere er
til stede. Finder retten, at undersøgelsen ikke fremmes med
tilstrækkelig hurtighed, og at fortsat
varetægtsfængsling ikke er rimelig, skal retten
ophæve den.
3.4.3. Der er ved Rigsadvokatens
Meddelelse nr. 2/2000 om indberetning af
varetægtsfængsling ud over 3 måneder og
forelæggelse af isolationsfængsling ud over 3
måneder fastsat regler om forelæggelse af
arrestantsager, hvor varetægtsfængsling opretholdes i
mere end 3 måneder.
Politidirektøren skal efter disse regler underrette
statsadvokaten om alle sager, hvor sigtede er
varetægtsfængslet i mere end 3 måneder.
Indberetningen skal bl.a. indeholde oplysning om, hvorfor det har
været nødvendigt at begære
varetægtsfængsling i mere end 3 måneder, hvilke
efterforskningsmæssige skridt der skal foretages,
hvornår anklageskrift eller indstilling til statsadvokaten om
tiltalespørgsmålet kan forventes at foreligge, samt om
sagen (alene) beror på udfærdigelse af
mentalundersøgelse. Politidirektøren skal endvidere
underrette statsadvokaten om senere forlængelser af fristen
for varetægtsfængsling.
Formålet med politidirektørens underretning af
statsadvokaten er at danne grundlag for statsadvokatens eventuelle
drøftelser med politidirektørerne om sagens
tilrettelæggelse og videre behandling med henblik på at
sikre, at varetægtsfængslingen bliver så kort som
mulig.
3.5.Anteciperet bevisførelse
I overensstemmelse med princippet om bevisumiddelbarhed finder
bevisførelse i straffesager som hovedregel sted for den
dømmende ret under hovedforhandlingen. Retsplejelovens
§ 747, stk. 2 og 3, indeholder imidlertid to
undtagelser fra denne hovedregel, som medfører, at
bevisførelse under nærmere angivne betingelser kan
foretages før hovedforhandlingen (såkaldt anteciperet
bevisførelse).
Retsmøde kan afholdes efter anmodning, når det er
påkrævet for at sikre bevis, som det ellers må
befrygtes vil gå tabt, ikke uden væsentlig ulempe eller
forsinkelse vil kunne føres for den dømmende ret,
eller som må antages at være af betydning for
efterforskningen eller af hensyn til en offentlig interesse, jf.
retsplejelovens § 747, stk. 2. Som eksempel kan
nævnes tilfælde, hvor et vidne ligger for døden
og ikke kan forventes at ville kunne afgive forklaring under
hovedforhandlingen.
Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan
desuden afholdes efter anmodning fra anklagemyndigheden eller
forsvareren, såfremt den sigtede er
varetægtsfængslet i isolation, og sikringen af bevis
vil kunne få betydning for spørgsmålet om
isolationens ophævelse, og væsentlige praktiske hensyn
ikke taler imod det, jf. retsplejelovens § 747,
stk. 3. Denne udvidelse af muligheden for at anvende
anteciperet bevisførelse har til formål at opnå
en reduktion i antallet af længerevarende
varetægtsfængslinger i isolation, jf. lov nr. 1561 af
20. december 2006 om ændring af retsplejeloven
(Varetægtsfængsling i isolation).
4.Sagsbehandlingstiden i straffesager
Betænkningen side 90-103 indeholder en række
statistiske oplysninger om sagsbehandlingstiden i straffesager
mv.
4.1.Varigheden af sigtelser, sagsbehandlingstider
mv.
4.1.1. Der blev i 2005 truffet i
alt 222.799 strafferetlige afgørelser (alle strafferetlige
afgørelser, dvs. både påtaleopgivelser,
tiltalefrafald, udenretlige bødevedtagelser og
straffedomme). Heraf vedrørte 56.552 afgørelser
straffelovsovertrædelser (25,4 pct.), 137.511
afgørelser færdselslovsovertrædelser (61,7 pct.)
og 28.736 afgørelser andre særlovsovertrædelser
(12,9 pct.).
Der blev i 2005 truffet afgørelse i 98,1 pct. af
sagerne inden for to år efter tidspunktet fra anmeldelsen.
Heraf blev det i 75,2 pct. af sagerne truffet afgørelse
samme år, som anmeldelsen blev indgivet.
Der blev i de sager, der vedrører
straffelovsovertrædelser, truffet afgørelse i 58,3
pct. af sagerne i anmeldelsesåret. Dette dækker
imidlertid over store forskelle de enkelte sagskategorier - f.eks.
blev der i 68,6 pct. af sagerne i kategorien
»voldsforbrydelser« truffet afgørelse i
anmeldelsesåret, mens der i kategorien »andre
forbrydelser«, der dækker over bl.a.
narkotikakriminalitet, blev truffet afgørelse i 47,9 pct. af
sagerne i anmeldelsesåret.
4.1.2. Der er i betænkningen
redegjort for sagsbehandlingstiderne i volds- og
voldtægtssager til og med 1. halvår 2006.
Justitsministeriet har den 11. februar 2008 sendt den seneste
redegørelse til Folketinget om sagsbehandlingstiderne i
volds- og voldtægtssager.
Det fremgår heraf, at i 1. halvår 2007 levede
politiet og anklagemyndigheden i 61,3 pct. af voldssagerne op til
målsætningen om indbringelse af sagen for retten inden
30 dage fra anmeldelsen, jf. ovenfor pkt. 3.1.4. I 1. og 2.
halvår 2006 levede politiet og anklagemyndigheden op til
målsætningen i henholdsvis 67,0 pct. og 70,2 pct. af
sagerne.
Der er sket en forbedring af politiets og anklagemyndighedens
opfyldelse af de målsætninger, der er opstillet for
voldtægtssagers vedkommende, jf.
ovenfor pkt. 3.1.4., fra en målopfyldelsesprocent på
52,8 i 2. halvår 2005 til 70,0 i 1. halvår 2007 for
så vidt angår de sager, hvor sagsbehandlingstiden
højest må udgøre 60 dage. For så vidt
angår de sager, hvor sagsbehandlingstiden højest
må udgøre 4 måneder, var
målopfyldelsesprocenten på 25 i 1. halvår
2007.
4.1.3. Domstolsstyrelsen har
senest i december 2007 redegjort for domstolenes
målopfyldelse for så vidt angår volds- og
voldtægtssager, jf. Domstolsstyrelsens status for
målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og
voldtægtssager ved domstolene. Denne status indeholder tal
til og med 1. halvår 2007.
Det fremgår heraf, at 49,0 pct. af de særlige voldssager i 1. halvår
2007 blev afsluttet inden 37 dage fra sagens modtagelse, jf. pkt.
3.1.4. ovenfor. I 2004, 2005 og 2006 udgjorde
målopfyldelsesprocenten henholdsvis 52,8, 57,6 og 53,8.
Samlet set blev 67,0 pct. af de særlige voldssager ved
byretterne afgjort inden for 2 måneder i 1. halvår
2007. Til sammenligning blev 76,8 pct. af sagerne afgjort inden for
2 måneder i 1. halvår 2006. 96,1 pct. af sagerne blev
afsluttet inden for 6 måneder i 1. halvår 2007, mens
dette i 2004, 2005 og 2006 var tilfældet for henholdsvis 95,1
pct., 95,8 pct. og 96,5 pct. af sagerne.
Der er i 1. halvår 2007 sammenlignet med de 3
forudgående halvår sket et fald i retternes opfyldelse
af målsætningen for behandling af voldtægtssager inden for 37 dage fra 73
pct. af sagerne i 2. halvår 2005 til 55 pct. af sagerne i 1.
halvår 2007.
4.1.4. Det bemærkes, at
Domstolenes Samarbejdsforum under Domstolsstyrelsen har nedsat en
arbejdsgruppe om håndteringen af særlige voldssager og
voldtægtssager med henblik på en højere
målopfyldelse i forhold til de sagsbehandlingstider, der blev
opstillet i voldspakkerne i 1994 og 1997. Arbejdsgruppen
består af repræsentanter for domstolene,
anklagemyndigheden, forsvarerne og Kriminalforsorgen med henblik
på, at et bedre samspil mellem disse aktører kan
bidrage til en højere målopfyldelse, jf. i
øvrigt pkt. 5.4.1.3.
4.2.Langvarige varetægtsfængslinger
4.2.1. Justitsministeriets
Forskningsenhed har gennemført to undersøgelser af
længerevarende varetægtsfængslinger, dvs.
varetægtsfængslinger af en varighed på mere end 3
måneder. Den første undersøgelse omfatter
anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger i
tidsrummet 2000-04, mens den anden undersøgelse omfatter
anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger i sager,
hvori dom er afsagt i 2005.
Formålet med undersøgelserne har været dels
at belyse udviklingen i antallet af langvarige
varetægtsfængslinger, dels at undersøge hvilke
forhold der influerer på den tidsmæssige
udstrækning af en varetægtsfængsling.
Undersøgelserne er foretaget på basis af de
årlige indberetninger til Rigsadvokaten, som statsadvokaterne
har foretaget i henhold til Rigsadvokatens Meddelelse nr. 2/2000 om
indberetning af varetægtsfængsling ud over 3
måneder og forelæggelse af isolationsfængsling ud
over 3 måneder, jf. pkt. 3.4.3. ovenfor.
4.2.2. Antallet af langvarige
varetægtsfængslinger er steget fra 446 i 2001 til 717 i
2005. De langvarige varetægtsfængslingers andel af
samtlige varetægtsfængslinger er også steget fra
at udgøre 7,6 pct. i 2001 til at udgøre 12,4 pct. i
2005.
Den gennemsnitlige varighed af de
langvarige varetægtsfængslinger har over hele perioden
været nogenlunde konstant (mellem 219-230 dage).
Det fremgår af Justitsministeriets Forskningsenheds
undersøgelse, at 25 pct. af de langvarige
varetægtsfængslinger har varet højest fire
måneder, mens 15 pct. har varet mere end 1 år. Af de i
alt 105 varetægtsfængslinger, der har varet mere end 1
år, har 26 varetægtsfængslinger overskredet 1
år og 6 måneder, og 14 af disse har overskredet 2
år.
De langvarige varetægtsfængslinger er især
forekommet i narkotika- og røverisager. Tilsammen
udgør disse to sagskategorier over 50 pct. af de langvarige
varetægtsfængslinger. Langvarige
varetægtsfængslinger er hyppigt forekommende også
i sager om manddrab, herunder forsøg på manddrab,
alvorlige voldsforbrydelser og ejendomsforbrydelser i
øvrigt.
Der ses at være en stigende tendens i forekomsten af
langvarige varetægtsfængslinger i røverisager og
øvrige ejendomsforbrydelser. For så vidt angår
narkotikaforbrydelser var andelen forholdsvis stabil i perioden
2001-04 på 19 pct., hvorefter andelen i 2005 steg til 32,5
pct.
Varetægtsfængslinger i sager om
narkotikaforbrydelser har den længste gennemsnitlige varighed
(i gennemsnit ca. 10 måneder), mens
varetægtsfængsling i sagskategorien
»ejendomsforbrydelser i øvrigt« (først og
fremmest tyverisager) har den korteste gennemsnitlige varighed (i
gennemsnit ca. 5 måneder).
4.2.3. Det fremgår bl.a. af
Justitsministeriets Forskningsenheds undersøgelse om de
mulige årsager til, at en varetægtsfængsling
bliver langvarig, at det først og fremmest er forhold ved
sagen - dvs. dens omfang, kompleksitet mv. - der af politikredsene
anføres som årsag til, at
varetægtsfængslingen i det konkrete tilfælde er
blevet langvarig.
I 2005 blev endvidere oftere end i de forudgående
år angivet sigtedes og/eller dennes forsvarers forhold samt
berammelsesproblemer mv. ved retten som årsag til, at
varetægtsfængslingen i det konkrete tilfælde var
blevet langvarig. Om dette skyldes, at disse årsager reelt
har været mere fremtrædende i 2005 end tidligere, eller
om det snarere skyldes, at de personer, der har udfyldt
indberetningsskemaerne, i 2005 har været mere
opmærksomme på sådanne årsager, har
Justitsministeriets Forskningsenhed ikke fundet det muligt at
vurdere.
Den gennemsnitlige varighed af
varetægtsfængslinger er høj i tilfælde,
hvor vidner, herunder forurettede, medgerningsmænd eller
andre undersøgelser er blevet anført som årsag.
Det bør dog samtidig understreges, at der i mange sager - i
300 ud af i alt 717 sager (svarende til 42 pct.) - ikke er angivet
nogen årsag til, at varetægtsfængslingen i det
konkrete tilfælde er blevet langvarig. Således er
årsagen kun anført i 417 af de indberettede
sager.
5.Lovforslagets udformning
5.1.Generelle overvejelser
5.1.1. Udvalget foreslår en
række ændringer med henblik på at begrænse
den tidsmæssige udstrækning af sigtelser og
varetægtsfængslinger. Udvalget har på den ene
side lagt vægt på hensynet til den, som en mistanke om
et alvorligt strafbart forhold retter sig imod, idet ubehaget ved
sagen og uvisheden med hensyn til dens tidsmæssige
udstrækning, udfald og konsekvenser kan være en
betydelig belastning. Efter udvalgets opfattelse må dette
hensyn tillægges betydelig vægt i forbindelse med
bestræbelser på at fremme behandlingen af straffesager.
Hensynet til den forurettede og samfundsmæssige hensyn taler
ligeledes for at sikre hurtig behandling af straffesager.
På den anden side har udvalget lagt vægt på
hensynet til, at bestræbelser på at fremme behandlingen
af straffesager ikke går ud over hensynet til en effektiv
efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse, samt at
retssikkerheden i strafferetsplejen kan opretholdes.
Udvalget bemærker, at der allerede er iværksat en
række tiltag med henblik på at opnå en hurtigere
behandling af straffesager, jf. pkt. 2. og pkt. 3.1.3.-3.1.5.
ovenfor, men anfører samtidig, at der efter udvalgets
opfattelse kan peges på forskellige yderligere tiltag, som
vil medvirke til hurtigere behandling af straffesager og
begrænsning af langvarige sigtelser og
varetægtsfængslinger, og som på
hensigtsmæssig måde kan supplere de allerede
iværksatte foranstaltninger.
5.1.2. Udvalget har i henhold til
kommissoriet haft til opgave at vurdere, hvordan der kan
iværksættes yderligere hensigtsmæssige tiltag,
som uden at tilsidesætte hensynet til en effektiv
efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse vil kunne
begrænse den tidsmæssige udstrækning af sigtelser
og varetægtsfængslinger.
Udvalget har på den baggrund særligt overvejet
anvendelsen af fristregler som led i bestræbelserne på
at fremme behandlingen af straffesager. Udvalget har på den
ene side lagt vægt på, at fristregler indebærer,
at der opstilles en præcis grænse for den tid, der
må gå, før en handling skal være
udført, eller en foranstaltning skal være
tilendebragt. Fristregler virker i retning af, at det
ønskede resultat er opnået ved fristens udløb.
I tilfælde af overskridelse af fristen kan det umiddelbart
konstateres, at lovens krav ikke er opfyldt.
På den anden side har udvalget tillagt det betydning, at
fristregler også rummer en række ulemper. Udvalget
peger i den forbindelse på, at det kan være vanskeligt
mere generelt at fastlægge fristernes længde på
en sådan måde, at de passer til alle situationer.
Desuden kan der være en vis risiko for, at fristerne i stedet
for en fremskyndelse vil bevirke, at fristerne udnyttes fuldt ud.
Fristregler, hvortil der ikke er knyttet en konkret retsvirkning,
kan for så vidt gøre mere skade end gavn. Hvis der
knyttes en særlig retsvirkning til fristregler - ikke mindst
en retsvirkning i form af præklusion (f.eks. at en sigtelse
skal anses for opgivet) - vil der være risiko for, at der
»spekuleres« i, at fristen springer.
Hertil kommer, at fristregler og deraf følgende
hastebehandling kan medvirke til et øget pres på
myndighedernes ressourcer. Endvidere kan fristregler føre
til, at nogle sager og opgaver frem for andre på en
uhensigtsmæssig måde prioriteres. Overholdelse af en
given frist kan således indebære, at det kan være
svært at anvende den mest rationelle arbejdsgang i tiden op
til fristudløb.
Dertil kommer, at indførelse af fristregler ikke i sig
selv skaber bedre muligheder for, at der arbejdes hurtigere. Det
vil i den forbindelse være afgørende, om der samtidig
anvises redskaber til forenklede og hurtigere arbejdsgange, bedre
planlægning og lignende.
Fristregler må i givet fald udformes således, at
de ikke forhindrer, at tiltalte får tilstrækkelig tid
til at forberede sit forsvar.
Omvendt bør man naturligvis være opmærksom
på, at fristregler, når de virker efter hensigten, kan
føre til kortere sagsbehandlingstid og dermed til, at
yderligere eller andre sagsskridt kan undværes. F.eks. vil
kortere fængslingsperioder kunne føre til færre
retsmøder om fristforlængelse. På samme
måde vil en kortere samlet sagsbehandlingstid kunne
føre til, at sagen skal »læses op«
(forberedes) færre gange.
Udvalget finder på den baggrund, at anvendelse af
fristregler af hensyn til fremskyndelse af straffesager bør
overvejes nøje. Udvalget finder i den forbindelse, at man
også må være opmærksom på ulemperne
ved fristregler og i givet fald også bør overveje
muligheder for forenkling og effektivisering af sagsgangene.
Det er udvalgets opfattelse, at lovregler, der uden at
fastsætte bestemte frister fastslår, hvem der har
ansvaret for at fremme en sag i forskellige relationer, vil kunne
medvirke til, at der rettes særlig fokus på hensynet
til sagernes fremme. Desuden vil regler af denne karakter kunne
styrke grundlaget for rettens indgriben over for parternes
adfærd.
Endvidere finder udvalget, at sagsstyring bør anvendes
i videre omfang end hidtil både internt i anklagemyndigheden
og i forbindelse med sagernes håndtering ved domstolene.
Udvalget bemærker, at det centrale i sagsstyring er at anskue
sagens enkelte faser og handlinger som dele af en helhed frem for
at anskue disse hver for sig og ved hensigtsmæssig
planlægning at sikre, at de enkelte handlinger udføres
uden unødig forsinkelse. Udvalget har herved lagt vægt
på de gode resultater, som sagsstyring har haft på den
civile retsplejes område.
Sammenfattende finder udvalget, at overvejelser om styrkelse
af bestræbelserne for hurtigere behandling af straffesager
med særligt henblik på begrænsning af langvarige
sigtelser og varetægtsfængslinger bør bygge
på, at straffesagen opfattes som en helhed. Det
tidsmæssige forløb af straffesager beror således
ikke blot på de enkelte led i sagsbehandlingen, men i
høj grad også på samspillet mellem
straffeprocessens aktører. Udvalget har på den
baggrund fundet det væsentligt at inddrage en vurdering af
ansvaret for sagens fremme hos hver af de tre professionelle
aktører: Anklagemyndigheden, forsvarerne og domstolene,
således at nye tiltag afbalanceres efter den rolle, som
tilkommer den enkelte aktør i straffeprocessen.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
105-111.
5.1.3. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets generelle overvejelser og synspunkter. Der
henvises til pkt. 5.2.-5.7. nedenfor om indholdet af de enkelte
forslag.
5.2.Anklagemyndigheden
5.2.1. Udvalget anfører, at
den tidsmæssige udstrækning af sigtelser afhænger
dels af de nødvendige efterforsknings- og oplysningsskridt,
dels af den tid, som er nødvendig til overvejelse og
afgørelse af tiltalespørgsmålet. Desuden er der
nogle sagstyper, hvor sagsbehandlingstiden ofte vil blive ganske
lang, f.eks. sager om økonomisk kriminalitet. Endelig kan
sagsbehandlingstiden i nogle sager blive forlænget, f.eks.
på grund af konkrete problemer i sagen,
ressourcemæssige forhold eller egentlige
sagsbehandlingsfejl.
Udvalget finder, at det er væsentligt, at
tiltalespørgsmålet afklares inden rimelig tid, og at
sagsbehandlingen ikke udstrækkes længere, end hvad der
er nødvendigt for en grundig og forsvarlig
undersøgelse af den enkelte sag. Den usikkerhed, der
følger med sigtelsen, må anses for at kunne være
en betydelig belastning for en sigtet, navnlig ved de meget
langvarige sigtelser og ikke mindst i tilfælde, hvor
sigtelsen er af betydning for den sigtedes udøvelse af sit
erhverv eller arbejde. Hensynet til den forurettede, navnlig i
sager om alvorlige personkrænkelser, taler også
generelt for en hurtig behandling af straffesager. Hertil kommer
hensynet til sagens samfundsmæssige betydning både i de
alvorligste straffesager og i andre sager som f.eks. visse
miljø- eller skattesager, hvor særlige
samfundsinteresser er involveret.
Udvalget har overvejet, om der bør indføres
nærmere frister for anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet, dvs. for den tidsmæssige
udstrækning af straffeprocessens første fase, der
omfatter perioden fra sigtelse til anklagemyndighedens
afgørelse af tiltalespørgsmålet.
Udvalget anfører, at offentlige straffesager
udgør en meget omfattende og sammensat mængde af sager
fra mindre forseelser til de alvorligste straffesager. Efter
udvalgets opfattelse er det vanskeligt at fastsætte en
almindelig frist for anklagemyndighedens behandling af
straffesager, som omfatter alle sager. For at kunne rumme de
alvorligste og mest komplicerede straffesager måtte en
sådan frist i givet fald være så lang, at den i
forhold til flertallet af sager ville overstige normal
sagsbehandlingstid væsentligt.
Et alternativ ville være at fastsætte forskellige
frister for forskellige sagstyper. Et sådant system ville
imidlertid efter udvalgets opfattelse blive så kompliceret,
at det ikke er egnet til lovgivning.
Hertil kommer, at det ville være vanskeligt at opstille
en almindelig, enkel regel om umiddelbare retsvirkninger af en
fristoverskridelse, idet retsvirkningen af en fristoverskridelse
ikke nødvendigvis bør være den samme i alle
straffesager, da der som nævnt er tale om sager af meget
forskellig karakter og grovhed. Udvalget finder navnlig ikke, at en
retsvirkning i form af præklusion (dvs. at en sigtelse for
det pågældende forhold skal anses for opgivet) kan
fastsættes i forbindelse med en generel, absolut fristregel,
da dette må forudsætte en individuel vurdering af den
enkelte sag.
Udvalget har på denne baggrund fundet, at der ikke
bør fastsættes én eller flere eksakte
lovbestemte tidsfrister for afgørelsen af
tiltalespørgsmålet, men udvalget foreslår i
stedet, at det i retsplejeloven udtrykkeligt fastslås, at
afgørelse af tiltalespørgsmålet bør
træffes inden rimelig tid. Udvalget foreslår endvidere,
at sigtede skal underrettes om sagen, hvis der ikke er truffet
afgørelse om tiltalespørgsmålet inden 1
år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den
pågældende af politiet er gjort bekendt med sigtelsen.
Forslaget om underretningspligt i forhold til sigtede svarer
indholdsmæssigt til den gældende administrative ordning
herom, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 3/2006, idet udvalget dog
foreslår, at underretning skal ske efter 1 år og 6
måneder mod 2 år efter Rigsadvokatens meddelelse.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
112-115.
5.2.2. Udvalget har særligt
overvejet, om der bør være mulighed for
domstolsprøvelse med hensyn til den tidsmæssige
udstrækning af langvarige sigtelser. Udvalget har i sine
overvejelser dels lagt vægt på den øgede
præventive virkning ved en hurtig reaktion på et
strafbart forhold, dels hensynet til de personer, der bliver
involveret i en straffesag, dvs. mistænkte, sigtede,
tiltalte, ofre, vidner mv. Særlig for den, som en mistanke om
et alvorligt strafbart forhold retter sig imod, kan ubehaget ved
sagen og uvisheden med hensyn til dens udfald og konsekvenser
være en betydelig belastning.
Udvalget anfører, at det i de senere årtier har
været et vigtigt element i den civile retspleje, at rettens
ansvar for den materielle procesledelse er blevet betonet i
højere grad for derigennem at sikre en bedre, hurtigere og
mere effektiv behandling af de civile retssager. Efter udvalgets
opfattelse taler tilsvarende hensyn for også på
strafferetsplejens område at styrke rettens muligheder og
ansvar for at medvirke til sagens tilrettelæggelse og fremme
inden hovedforhandlingen.
Endvidere bemærker udvalget, at den danske
strafferetspleje adskiller sig fra en række andre lande ved,
at der ikke er domstolsindseende med sagens fremme inden
tiltalerejsning og sagens berammelse.
Udvalget finder, at den gældende ordning, hvor politiet
og anklagemyndigheden - og ikke domstolene - bærer
ansvaret for straffesagens behandling frem til
afgørelsen af tiltalespørgsmålet og sagens
fremsendelse til retten, rummer væsentlige fordele, navnlig
med hensyn til det effektive samarbejde mellem politi og
anklagemyndighed og den entydige placering af ansvaret for sagens
behandling.
På den baggrund foreslår udvalget ikke nogen
principiel ændring i retstilstanden på dette
område.
Derimod kan det - til dels med inspiration i de ordninger, som
findes i andre lande - efter udvalgets opfattelse være
hensigtsmæssigt at indføre en meget begrænset
modifikation i dette klare udgangspunkt i form af en adgang for
retten til helt undtagelsesvis at fastsætte en frist for
anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet, når sigtelsen har
været meget langvarig.
Udvalget anfører i den forbindelse, at hensynet til
menneskerettighederne taler for ikke blot at kræve, at
sagsbehandlingen afsluttes inden for en rimelig frist, men for
også at give den, der er sigtet i en straffesag, et
retsmiddel ved en uafhængig judiciel instans til at
søge dette krav håndhævet.
Udvalget foreslår på den baggrund, at der i
retsplejeloven indsættes en bestemmelse om en vis,
begrænset domstolsprøvelse af den tidsmæssige
udstrækning af langvarige sigtelser. Udvalget foreslår,
at en sigtet kan indbringe spørgsmålet om
sagsbehandlingstiden for retten, når anklagemyndigheden ikke
har truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet
inden 1 år og 6 måneder fra sigtelsestidspunktet.
Tidspunktet for, hvornår en sigtet kan indbringe
spørgsmålet for retten, vil herefter svare til den
foreslåede frist for underretning af sigtede, jf. pkt. 5.2.1
ovenfor.
Retten skal efter den foreslåede bestemmelse tage
stilling til, om der efter en samlet vurdering af hensynet til den
sigtede, sagens beskaffenhed og omstændigheder samt dens
samfundsmæssige betydning er særlig grund til at
kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet. I bekræftende fald kan
retten undtagelsesvis fastsætte en frist herfor. Fristen
bør efter anmodning fra anklagemyndigheden kunne
forlænges, men i sin yderste konsekvens vil en
fristoverskridelse efter udvalgets forslag kunne føre til,
at tiltale skal anses for opgivet.
Udvalget bemærker, at den foreslåede bestemmelse
ikke vil betyde, at ansvaret for sagens fremme flyttes over
på den sigtede eller dennes forsvarer. Anklagemyndigheden vil
således fortsat have ansvaret for, at
tiltalespørgsmålet afgøres inden rimelig tid,
uanset om sagen indbringes for retten efter den foreslåede
bestemmelse eller ej.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
116-119.
5.2.3. Udvalget finder, at den
foreslåede lovbestemmelse om afgørelse af
tiltalespørgsmålet inden rimelig tid, jf. pkt. 5.2.1.,
udmærket kan kombineres med de bestræbelser, som
anklagemyndigheden i dag har iværksat for at sikre, at
sagerne fremmes mest muligt. Udvalget opfordrer til, at de
bestræbelser, som i øjeblikket gøres i
anklagemyndighedens regi, fortsættes.
Efter udvalgets opfattelse er det væsentligt, at man ved
politiet og anklagemyndigheden allerede i en tidlig fase af et
sagsforløb overvejer, hvilke undersøgelses- og
efterforskningsskridt det kan være relevant at foretage, og
hvornår de enkelte skridt bør iværksættes.
En sådan sagsstyring kan f.eks. føre til, at
forskellige skridt udføres sideløbende, så der
samlet spares tid. Anklagemyndigheden bør bl.a. være
særlig opmærksom på tidskrævende skridt som
f.eks. mentalundersøgelser og på muligheden for at
anmode om forhåndsberammelse af hovedforhandling, selv om
tiltale endnu ikke er rejst, jf. pkt. 5.4.2.1.
Udvalget har imidlertid ikke fundet behov for at udforme
specifikke retningslinjer for administrative tiltag på
området, idet disse som udgangspunkt bedst kan udformes og
løbende tilpasses af anklagemyndigheden selv.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
115-116.
5.2.4. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag, og lovforslaget er
med enkelte ændringer udformet i overensstemmelse med
udvalgets lovudkast.
Den foreslåede bestemmelse om, at anklagemyndighedens
afgørelse af tiltalespørgsmålet mv. skal
træffes »inden rimelig tid« (forslaget til
retsplejelovens § 718 a, stk. 1, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 1), regulerer ikke retsvirkningen af, at denne
frist ikke overholdes. Overholdelse af fristen vil i givet fald
indgå i den overordnede anklagemyndigheds tilsyn og kontrol
med sagsbehandlingen, og bestemmelsen vil have betydning ved
rettens vurdering af, om der efter omstændighederne er
grundlag for at fastsætte en frist for afgørelsen af
tiltalespørgsmålet, jf. forslaget til retsplejelovens
§ 718 b, stk. 2 (lovforslagets § 1, nr.
1). I udvalgets lovudkast er det i begge de nævnte
bestemmelser angivet, hvilke hensyn der skal lægges
vægt på ved vurderingen af, om der er rejst tiltale mv.
inden rimelig tid, henholdsvis er grundlag for, at retten
fastsætter en frist for anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet. Disse hensyn er efter udvalgets
lovudkast i vidt omfang sammenfaldende. På den anførte
baggrund har Justitsministeriet af lovtekniske grunde fundet det
mest hensigtsmæssigt at udforme lovbestemmelserne
således, at en nærmere angivelse af, hvilke hensyn der
skal lægges vægt på, alene findes i den
foreslåede § 718 b, stk. 2, idet denne
bestemmelse som nævnt fastsætter en mulig
retsvirkning.
De foreslåede bestemmelser om underretning af den
sigtede og om mulighed for domstolsprøvelse (forslaget til
retsplejelovens § 718 a, stk. 2, og § 718
b, jf. lovforslagets § 1, nr. 1) er endvidere i forhold
til udvalgets lovudkast justeret således, at en fremsendelse
til retten af en retsmødebegæring med henblik på
at fremme sagen som tilståelsessag i medfør af
retsplejelovens § 831 sidestilles med en afgørelse
om tiltalespørgsmålet mv. Den foreslåede pligt
til underretning af den sigtede og den foreslåede adgang til
domstolsprøvelse vil således heller ikke gælde,
hvis sagen inden 1 år og 6 måneder efter sigtelsen er
sendt til retten med henblik på afgørelse som
tilståelsessag, selv om den pågældende i disse
tilfælde formelt stadig er sigtet, idet der først
rejses tiltale i selve retsmødet.
I forbindelse med høringen over betænkningen er
der fremført nogle principielle betænkeligheder ved
forslaget om at give adgang til domstolsprøvelse af den
tidsmæssige udstrækning af langvarige sigtelser. Det er
bl.a. anført, at den foreslåede domstolskontrol vil
fravige princippet om, at politiet og anklagemyndigheden har
ansvaret for straffesagens behandling frem til afgørelsen af
tiltalespørgsmålet og sagens fremsendelse til retten.
Det er endvidere anført, at retten formentlig ofte vil savne
reelt grundlag for at kunne vurdere, om en sag fremmes
behørigt hos politi og anklagemyndighed.
Justitsministeriet finder imidlertid, at den foreslåede
mulighed for i særlige tilfælde at fastsætte en
frist for afgørelsen af tiltalespørgsmålet er
et væsentligt element i den samlede »pakke«, som
sigter mod at begrænse langvarige sigtelser, og efter
Justitsministeriets opfattelse er det mest naturligt at
henlægge opgaven med at påse, at straffesager
også i denne fase behandles inden for en rimelig frist, til
domstolene. Det vil fortsat være politiets og
anklagemyndighedens ansvar, at afgørelsen af
tiltalespørgsmålet fremmes behørigt, og rettens
vurdering af, om der undtagelsesvis er grundlag for at
fastsætte en frist for afgørelsen, må i praksis
i første række baseres på nærmere
redegørelser for sagens varighed og forløb og for
baggrunden for eventuelle »huller« i sagens
løbende behandling.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 1 (forslag til retsplejelovens §§ 718 a og 718
b), og bemærkningerne hertil.
5.3.Forsvarerne
5.3.1. Efter retsplejelovens
§ 730, stk. 1, har sigtede som udgangspunkt ret til
selv at vælge sin forsvarer. Dette gælder også,
hvis sigtede ønsker at få beskikket en bestemt
forsvarer, jf. § 733, stk. 1, 3. pkt., og
§ 735, stk. 1, jf. i øvrigt pkt. 3.2.1.
ovenfor.
Udvalget anfører, at sigtedes valg af en bestemt
forsvarer i visse tilfælde kan medføre, at sagen
forsinkes, fordi den pågældende forsvarer ikke har tid
til at medvirke ved f.eks. afhøringer under efterforskningen
eller i hovedforhandlingen.
Udvalget bemærker, at problemet med forsinkelser
begrundet i forsvarerens forhold oftest forekommer i større
sager over flere dage eller med flere tiltalte, men problemet er
heller ikke ukendt i mindre sager. Udvalget er ikke i besiddelse af
oplysninger, der kan belyse problemets omfang nærmere, og i
langt de fleste tilfælde giver berammelse af straffesager
ikke anledning til problemer på grund af, at en forsvarer
ikke kan møde. Det er dog en almindelig erfaring, at
forsvarerens tidsmæssige mulighed for at deltage i navnlig
hovedforhandlingen i nogle tilfælde får væsentlig
betydning for, at sager afsluttes senere, end de ellers kunne
være afsluttet. Udvalget peger på, at dette problem
kommer stadig tydeligere frem i takt med, at der i øvrigt
stilles skærpede krav til de retshåndhævende
myndigheder om hurtig behandling af straffesager.
Udvalget finder, at der på denne baggrund er grund til
at overveje reglerne om forsvarerbeskikkelse i relation til
bestræbelserne på at nedbringe den tidsmæssige
udstrækning af sigtelser og
varetægtsfængslinger.
Udvalget bemærker, at princippet om sigtedes adgang til
selv at vælge sin forsvarer er et centralt princip i
straffeprocessen, jf. også Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 3, litra c,
hvorefter enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, har
ret til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en
forsvarer, som han eller hun selv har valgt. Som anført i
pkt. 3.2.1., kan retten til frit at vælge forsvarer dog
begrænses, hvis retsplejemæssige hensyn tilsiger det,
herunder bl.a. hensynet til sagens fremme.
Efter udvalgets opfattelse er det vigtigt at sondre mellem at
blive nægtet en ønsket forsvarer, der ikke har
mulighed for at medvirke til sagens behandling inden rimelig tid,
og at blive nægtet en ønsket forsvarer, der er ledig.
Efter udvalgets opfattelse må det afgørende
være, at den sigtede frit kan vælge blandt de
forsvarere, der har mulighed for at medvirke ved sagens behandling
inden rimelig tid.
Udvalget anfører, at kravene til en forsvarer
også bør ses i lyset af de almindelige regler for
advokaters virksomhed, bl.a. retsplejelovens § 126,
stk. 1, om god advokatskik, hvorefter en advokat skal
udføre sit hverv grundigt og samvittighedsfuldt og i
overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv
tilsiger, samt at sagerne skal fremmes med fornøden
hastighed. Desuden følger det af de advokatetiske regler, at
en advokat ikke bør påtage sig en opgave, medmindre
advokaten under hensyntagen til andet arbejdspres kan behandle den
passende hurtigt. Hvis en advokat på grund af andre sager
ikke er i stand til at deltage inden rimelig tid, bør
advokaten således ikke påtage sig beskikkelsen.
Det er udvalgets vurdering, at der i praksis er en vis
tilbageholdenhed hos anklagemyndigheden og retterne med hensyn til
at nægte at beskikke eller at tilbagekalde beskikkelsen for
en ønsket forsvarer, jf. retsplejelovens § 733,
stk. 2. Udvalget finder, at den gældende bestemmelse i
§ 733, stk. 2, bør afstemmes med de krav, som
stilles til anklagemyndigheden og domstolene. Udvalgets forslag til
nye bestemmelser i retsplejeloven om anklagemyndighedens og
domstolenes ansvar for sagernes fremme og tidsmæssig
begrænsning af varetægtsfængslinger gør
det således nærliggende også at fastslå
forsvarernes pligter i denne henseende og at tilpasse betingelserne
for at afvise en forsvarer. De hensyn, der ligger til grund for de
opstillede målsætninger for volds- og
voldtægtssager, peger også i denne retning. Hertil
kommer, at det forhold, at man i praksis har vist sig mindre
tilbøjelig til at anvende retsplejelovens § 733, i
sig selv kan gøre det hensigtsmæssigt at
præcisere den gældende bestemmelse.
På denne baggrund foreslår udvalget, at
retsplejelovens § 733, stk. 2, ændres,
så retten kan nægte beskikkelse, hvis advokatens
medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagen,
eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre
eller modvirke sagens opklaring.
Forslaget medfører, at hensynet til sagens fremme skal
indgå i afvejningen med større vægt end efter
gældende ret. Ændringen indebærer, at der skal
mindre til end efter den gældende bestemmelse med hensyn til
forsinkelse som følge af forsvarerens forhold, før
retten kan nægte at beskikke den forsvarer, som sigtede har
anmodet om, eller tilbagekalde en allerede meddelt
beskikkelse.
Udvalget understreger, at det frie forsvarervalg ikke
ophæves, men alene undergives den begrænsning, at
valget må ske blandt de forsvarere, der har tid til at
udføre forsvareropgaven. Inden for denne kreds af forsvarere
vil valget som hidtil være frit.
Endvidere understreger udvalget, at der med forslaget ikke
lægges op til en skærpet kurs over for forsvarere i
almindelighed. Det vil således fortsat bero på en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om bestemmelsen
bør anvendes. Praksis med hensyn til, hvilke
omstændigheder der ud over tidsfaktoren må
tillægges betydning ved afgørelsen af, om en
beskikkelse skal nægtes eller tilbagekaldes, ændres
heller ikke. Ved vurderingen af, om en beskikkelse skal
nægtes eller tilbagekaldes, kan det således som hidtil
tale for, at forsvareren skal fortsætte med sagen, at denne i
øvrigt har kunnet give møde på passende
tidspunkter, eventuelt tidspunkter forud for det tidspunkt, som
retten kan tilbyde.
Udvalget finder, at det ikke på forhånd kan
angives præcist, hvornår der vil foreligge en
forsinkelse af betydning for sagens fremme, da det primært
må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag. En
forsinkelse af hovedforhandlingen på 2-3 måneder i
forhold til det tidspunkt, som er foreslået af retten,
må efter udvalgets opfattelse som udgangspunkt anses som en
betydelig forsinkelse i almindelige sager om
straffelovsovertrædelser samt sager af lignende karakter,
f.eks. sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
I sager, hvor en hurtig sagsbehandling er særlig prioriteret,
f.eks. sager om vold og voldtægt, vil forsinkelser også
af kortere varighed kunne give anledning til tilbagekaldelse af
beskikkelsen. Desuden vil der efter udvalgets opfattelse som hidtil
skulle mere til, før bestemmelsen kan anvendes, hvis der
f.eks. er tale om, at samme advokat har medvirket under et
langvarigt efterforskningsforløb, bl.a. i store
økonomiske sager, end hvis der er tale om en mindre sag,
eller at den sigtede ønsker at skifte forsvarer.
Udvalget finder, at muligheden for at nægte beskikkelse
bør anvendes af anklagemyndigheden og domstolene i
højere grad end hidtil, når der er anledning til
det.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
119-125.
5.3.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag, og lovforslaget er
udformet i overensstemmelse hermed.
Justitsministeriet lægger vægt på, at denne
del af lovforslaget indgår i en bred vifte af
ændringer, der samlet tager sigte på at opnå en
begrænsning af langvarige sigtelser og
varetægtsfængslinger mv. Justitsministeriet
lægger endvidere vægt på, at det frie
forsvarervalg med forslaget alene undergives den begrænsning,
at valget som udgangspunkt må ske blandt de forsvarere, der
har den nødvendige tid til at påtage sig sagen.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 4 (forslag til retsplejelovens § 733, stk. 2),
og bemærkningerne hertil.
5.4.Domstolene
5.4.1.Hurtig behandling af straffesager ved
domstolene
5.4.1.1. Udvalget har overvejet,
om der bør fastsættes regler i retsplejeloven om
hurtig behandling af straffesager ved retten. Udvalget har
særligt overvejet, om der bør fastsættes frister
for den tid, der må gå fra sagen modtages med
anklageskrift til dommens afsigelse i første instans.
Som anført i pkt. 3.1.4. er der opstillet
målsætninger for politiets, anklagemyndighedens og
domstolenes sagsbehandlingstider i volds- og voldtægtssager.
Udvalget bemærker, at målsætningerne er blevet
til på baggrund af velbegrundede bestræbelser på
hurtig behandling af sagstyper, der typisk er særligt
belastende for de forurettede, men at målsætningerne i
en række sager er meget svære at leve op til.
Udvalget anfører, at det forhold, at en sag tager
længere tid end efter de opstillede målsætninger,
ikke i sig selv betyder, at sagen ikke er behandlet inden for
rimelig tid. I en række tilfælde må der
således bruges mere tid, end målsætningerne
lægger op til, fordi hensynet til retssikkerheden kan
nødvendiggøre dette, eksempelvis hvis der viser sig
behov for at inddrage nye vidner.
Udvalget bemærker desuden, at der ved de opstillede
målsætninger for volds- og voldtægtssager ikke er
taget stilling til, i hvilket omfang hensynet til andre sager
bør vige i bestræbelserne på at opfylde
målsætningerne. Efter udvalgets opfattelse er der en
række andre sagstyper, hvor hensynet til en hurtig behandling
er lige så stort, herunder røverier, sager, hvor den
sigtede er varetægtsfængslet, og sager mod tiltalte
under 18 år.
Såfremt der skulle fastsættes lovbestemte frister
for domstolenes sagsbehandlingstid, ville det efter udvalgets
opfattelse ikke være hensigtsmæssigt at fastsætte
frister, der afspejler den kortest mulige sagsbehandlingstid.
Sådanne frister ville således kun kunne overholdes i et
så begrænset antal tilfælde i praksis, at en
lovbestemt frist ikke ville give mening.
En lovbestemt, almindelig frist måtte ifølge
udvalget i givet fald fastsættes efter, hvad der efter en
gennemsnitlig betragtning ville være opnåeligt ved en
veltilrettelagt, forsvarlig sagsbehandling uden unødige
forsinkelser. Problemet ville imidlertid være, at sagstyperne
og de enkelte sager er meget forskellige. En frist, der i forhold
til én sagstype kan anses for rimelig, kan fremstå som
urimelig i forhold til en anden. En almindelig frist måtte
derfor være så lang, at den i nogle sager ville
fremstå som uambitiøs.
Udvalget finder det desuden ikke realistisk at opstille
forskellige lovbestemte frister for forskellige sagstyper, fordi
det bl.a. ville rejse spørgsmål om sagernes indbyrdes
prioritering, som ikke egner sig til regulering i en mere
præcis lovregel. Der kan eksempelvis være almindelig
enighed om, at der er et særligt behov for hurtig behandling
af sager om grove personkrænkelser, hvorimod det vel ikke er
sikkert, at enhver sag om vold, der kan medføre
frihedsstraf, nødvendigvis skal behandles før en sag
om et røveri under trusler i en privat bolig. Sagernes
indbyrdes prioritering sker efter udvalgets opfattelse i
almindelighed bedst efter en løbende, konkret vurdering ved
retterne, herunder i lyset af eventuelle anmodninger fra anklager,
forsvarer eller en eventuel bistandsadvokat.
Hertil kommer, at det efter udvalgets opfattelse reelt ikke er
muligt at udforme lovbestemte fristregler for domstolsbehandling
således, at tilsidesættelse tillægges en konkret
retsvirkning.
Udvalget finder på den baggrund, at der ikke bør
fastsættes egentlige fristregler i retsplejeloven for
behandlingen af straffesager ved domstolene, og det bør
således fortsat som det almindelige princip være op til
retten at vurdere sagernes indbyrdes prioritering.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
125-130.
5.4.1.2. Udvalget foreslår,
at der i stedet for fristregler indføres en ny bestemmelse i
retsplejeloven, der fastslår, at retten skal fremme enhver
sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og
tillader. Berammelse af hovedforhandlingen skal så vidt
muligt ske inden 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen
kan gennemføres inden rimelig tid. Er sigtede
varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen
gennemføres hurtigst muligt.
Efter udvalgets opfattelse vil det have betydning for de
fortsatte bestræbelser på hurtig behandling af
straffesager, at det i retsplejeloven hermed udtrykkeligt
fastslås, at retten skal sørge for, at enhver sag
fremmes med den fornødne hurtighed.
Udvalget finder endvidere, at det i forbindelse med den
prioritering af sagerne, som må foretages, vil kunne
være hensigtsmæssigt, at der ved domstolene internt
arbejdes med nærmere (ulovbestemte) målsætninger,
herunder i hensigtsmæssigt omfang for forskellige
sagskategorier. Sådanne målsætninger vil
løbende kunne justeres i lyset af erfaringer og skiftende
behov ved domstolene.
Efter den foreslåede bestemmelse påhviler det
endvidere anklagemyndigheden og forsvareren at tilrettelægge
deres virke på en sådan måde, at sagen kan
gennemføres inden rimelig tid. Dette indebærer navnlig
en pligt til at kunne medvirke til hovedforhandlingens
påbegyndelse og gennemførelse inden rimelig tid, men
også en forpligtelse for anklagemyndigheden og forsvareren
til at medvirke til, at f.eks. et retsmøde, der afholdes med
henblik på anteciperet bevisførelse (jf.
retsplejelovens § 747, som ændret ved lovforslagets
§ 1, nr. 5), forhåndsberammelse (forslaget til
retsplejelovens § 843 b, jf. lovforslagets § 1,
nr. 12,) eller forberedelse af sagen (jf. retsplejelovens
§ 849, som ændret ved lovforslagets § 1,
nr. 13) kan afholdes inden for kortere tid.
Med hensyn til forsvarerne bemærker udvalget, at den
foreslåede bestemmelse også indebærer, at en
advokat, som af en sigtet eller tiltalt anmodes om at påtage
sig forsvaret af denne, må overveje, om advokatens
øvrige sager vil medføre, at vedkommende ikke vil
kunne medvirke til sagens gennemførelse inden rimelig tid,
og at den pågældende i givet fald må undlade at
påtage sig sagen, jf. også pkt. 3.2.1. ovenfor.
Udvalget påpeger særligt i relation til store
sager om økonomisk kriminalitet og i omfattende
nævningesager og narkotikasager, der strækker over
mange retsdage, at der ved berammelsen bør være
særlig opmærksomhed på, at sagerne fremmes og
koncentreres mest muligt.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
130-132.
5.4.1.3. Som anført i pkt.
4.1.4. ovenfor har Domstolenes Samarbejdsforum under
Domstolsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om håndteringen af
særlige voldssager og voldtægtssager med henblik
på en bedre målopfyldelse i forhold til de
målsætninger for sagsbehandlingstider, der blev
opstillet i voldspakkerne i 1994 og 1997.
Udvalget anfører, at man kan tilslutte sig disse
bestræbelser på gennem et samarbejde mellem flere
aktører at forbedre mulighederne for hurtig behandling af
straffesager. Udvalget bemærker endvidere, at det er
væsentligt, at den statistiske afrapportering om
straffesagers behandling ved domstolene giver et samlet retvisende
billede af sagsbehandlingen. Der bør derfor være fokus
på at vise, i hvilken grad tidsforbruget svarer ikke blot til
ideelle mål, men også til mål, som ud fra mere
gennemsnitlige, retsplejemæssige betragtninger kan anses for
rimelige og hensigtsmæssige.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
130-132.
5.4.1.4. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser om lovregler med henblik
på at fremme behandlingen af straffesager ved domstolene, og
lovforslaget er udformet i overensstemmelse med udvalgets
lovudkast.
Det bemærkes, at det efter Justitsministeriets
opfattelse i nogle tilfælde kan være
hensigtsmæssigt også at opstille vejledende
målsætninger for domstolenes og de øvrige
aktørers behandling af visse straffesager.
Domstolsstyrelsen har oplyst, at den ovenfor nævnte
arbejdsgruppe nedsat af Domstolenes Samarbejdsforum om
håndteringen af særlige voldssager og
voldtægtssager har analyseret arbejdsgangene
hos de forskellige aktører og på den
baggrund vil udarbejde et idékatalog med en række
anbefalinger til ændringer af arbejdsgangene, der kan
medvirke til at sikre en hurtigere behandling af sagerne og dermed
en højere målopfyldelse i forhold til de vejledende
målsætninger for disse sager.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 12 (forslag til retsplejelovens § 843 a), og
bemærkningerne hertil.
5.4.2.Sagsstyring mv.
5.4.2.1. Efter den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 844 giver retten
meddelelse om sagens berammelse, og tiltalte underrettes
herom. Efter bestemmelsens placering i retsplejeloven og efter dens
indhold sker berammelsen således først efter, at
anklageskrift er indleveret. Udvalget bemærker, at
(hoved-)ansvaret for sagens fremme således i
dag overgår til retten, når anklagemyndigheden i
forbindelse med tiltalerejsning indgiver et anklageskrift til
retten.
Udvalget bemærker, at der navnlig i sager, hvor
hovedforhandlingen forventes at vare mange retsdage, samt i sager
med flere tiltalte, anmodes om en såkaldt
forhåndsberammelse, inden anklagemyndigheden indleverer
anklageskrift. Det indebærer, at dommer, forsvarer(e) og
anklager reserverer nærmere aftalte tidspunkter til
hovedforhandlingen for at undgå unødvendige
berammelsesvanskeligheder.
Som nævnt i pkt. 2.1. ovenfor overvejede
Brydensholt-udvalget spørgsmålet om
forhåndsberammelse i betænkning nr. 1454/2004 om
behandlingen af større straffesager om økonomisk
kriminalitet m.v., men fandt ikke dengang grundlag for at
lovfæste parternes adgang til at anmode om
forhåndsberammelse.
Udvalget anfører i betænkningen, at der nu med
fordel kan indføres en bestemmelse i retsplejeloven, der
fastslår parternes adgang til at anmode retten om
forhåndsberammelse. Formålet er at opnå en
styrkelse i praksis af muligheden for forhåndsberammelse med
henblik på, at den samlede varighed af straffesager kan
nedbringes.
Udvalget anfører, at den foreslåede bestemmelse
som udgangspunkt vil kunne anvendes i alle straffesager.
Bestemmelsens primære anvendelsesområde vil imidlertid
være sager, hvor sagsforløbet allerede forud for
anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet har været langvarigt, eller
hvor der er udsigt til, at dette tidsrum vil blive langvarigt. En
anmodning om forhåndsberammelse vil også kunne
være relevant i tilfælde, hvor hovedforhandlingen
forventes at ville strække sig over adskillige retsdage samt
i sager med flere tiltalte. Forhåndsberammelse bør i
øvrigt overvejes i alle tilfælde, hvor det står
klart, at tiltale vil blive rejst allerede en ikke ubetydelig tid,
før anklageskriftet kan ventes at foreligge.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
133-134.
5.4.2.2. Efter den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 849 kan retten indkalde
til et særligt forberedende retsmøde med henblik
på at fastlægge parternes stilling til sagens faktiske
og retlige omstændigheder, herunder hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal
føres bevis for, samt hovedforhandlingens
tilrettelæggelse. Udvalget anfører, at både
efter bestemmelsens placering i retsplejeloven og dens indhold
angår denne mulighed for at afholde særligt
forberedende retsmøder navnlig perioden efter
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift i sagen.
Bestemmelsen tager særligt sigte på at undgå
overflødig bevisførelse.
Udvalget foreslår, at retsplejelovens § 849
udvides med henblik på, at bestemmelsen kan anvendes som led
i sagsstyring i alle sager, der er egnede dertil. For det
første bør dette omfatte planlægning af sagens
forløb i sager, hvor der ikke blot er tale om, at sagen
straks efter anklageskriftets indlevering skal berammes til
hovedforhandling til et tidspunkt, der ikke giver anledning til
problemer. Det bør i givet fald bl.a. afklares, om der
eventuelt skal foretages yderligere forberedelsesskridt inden
hovedforhandlingen, og hvordan hovedforhandlingen nærmere
skal forløbe. For det andet bør retten i forbindelse
med et særligt forberedende retsmøde kunne anmode
parterne om at præcisere deres synspunkter, herunder med
hensyn til, hvilke faktiske omstændigheder der er enighed om,
og hvilke der skal føres bevis om. En sådan
forberedelse vil også kunne være af væsentlig
tidsmæssig betydning, idet man ved en tidlig
klarlæggelse af behovet for yderligere sagsskridt i vidt
omfang vil kunne undgå senere udsættelser. En
opfordring til en part om at tilkendegive sin stilling må ske
med respekt for, at det i en sags tidlige faser kan være
vanskeligt at forholde sig mere præcist til alle sagens
spørgsmål. Det er endvidere klart, at der ikke kan
tillægges forsvarets tilkendegivelser
præklusionsvirkning (dvs. at forsvareren skulle være
afskåret fra senere at gøre andre eller yderligere
synspunkter gældende).
Den foreslåede bestemmelse indebærer bl.a., at
sagens parter kan anmode om et forberedende retsmøde til
behandling af spørgsmål af betydning for sagens
fremme. Desuden kan retten selv tage initiativ til et sådant
retsmøde.
Med henblik på en mere effektiv sagsstyring
foreslår udvalget endvidere, at det i retsplejelovens
§ 849 præciseres, at bestemmelsen kan anvendes
også forud for anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift, så der kan tages stilling til sagens
tilrettelæggelse allerede på et tidligt tidspunkt.
Anvendelse af bestemmelsen forud for, at der er rejst tiltale,
bør dog kræve en anmodning fra en af parterne.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
134-136.
5.4.2.3. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag om
forhåndsberammelse af hovedforhandling og udvidelse af
adgangen til at afholde forberedende retsmøder, og
lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 12 og 13 (forslag til retsplejelovens §§ 843 b
og 849), og bemærkningerne hertil.
5.5.Varetægtsfængsling
Udvalget bemærker, at der hos anklageklagemyndigheden i
en årrække har været fokus på, at
varetægtsfængslinger bør være af så
kort varighed som muligt. Ved Rigsadvokatens Meddelelse nr. 2/2000
blev der indført en indberetningsordning for
varetægtsfængslinger ud over 3 måneder samt en
ordning om forelæggelse af isolationsfængsling ud over
3 måneder. Senest har Rigsadvokaten i meddelelse nr. 10/2006
om legalitets- og kvalitetssikring af og tilsynet med
straffesagsbehandlingen i politikredsene fastsat, at
politidirektørerne skal føre kontrol med, at
frihedsberøvelser ikke udstrækkes længere end
nødvendigt. Justitsministeriets Forskningsenheds
undersøgelser af udviklingen i antallet og varigheden af
langvarige varetægtsfængslinger, jf. pkt. 4.2. ovenfor,
viser imidlertid, at antallet af langvarige
varetægtsfængslinger er steget de senere år trods
den øgede fokus på at nedbringe længden af
varetægtsfængslinger.
Udvalget anfører, at varetægtsfængsling er
et særligt alvorligt straffeprocessuelt indgreb, og at det
især gælder for personer under 18 år. Den
belastning, som en varetægtsfængsling er forbundet med,
skyldes efter udvalgets opfattelse ikke alene den usikkerhed, der
følger af sigtelsen og den skete fængsling, men
også usikkerhed med hensyn til fængslingens
længde og dermed f.eks. spørgsmål om, hvorvidt
den pågældende kan genoptage sit arbejde eller sin
uddannelse efter endt fængsling, forholdet til familie og
venner mv. Belastningen må antages normalt at blive
større i takt med indgrebets varighed, og navnlig derfor
bør varetægtsperiodens længde begrænses
mest muligt.
Udvalget finder på den anførte baggrund, at der
er behov for yderligere tiltag for at begrænse den
tidsmæssige udstrækning af
varetægtsfængslinger. Udvalget bemærker i
øvrigt, at det indgrebets alvorlige karakter taget i
betragtning må påhvile både politi,
anklagemyndighed og domstole ved arbejdstilrettelæggelsen at
være særligt opmærksomme på at bidrage til
at fremme disse sager med henblik på, at en
varetægtsfængsling bliver af kortest mulige
varighed.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
136-138.
5.5.1.Frist for den samlede varighed af
varetægtsfængslinger
5.5.1.1. Efter de gældende
regler kan en varetægtsfængsling højst
forlænges med 4 uger ad gangen, jf. pkt. 3.4.2. ovenfor.
Udvalget har overvejet, om der bør ske ændringer i de
gældende regler om tidsgrænser for
varetægtsfængslinger, herunder om der i loven
bør fastsættes en tidsgrænse for længden
af den samlede periode, hvor en sigtet kan være
varetægtsfængslet.
Belastningen ved at være varetægtsfængslet
må som ovenfor nævnt efter udvalgets opfattelse antages
normalt at blive større i takt med indgrebets varighed,
hvilket kan tale for at indføre tidsbegrænsninger.
Imod at fastsætte tidsbegrænsninger taler dels hensynet
til retshåndhævelsen, dels de generelle forhold
vedrørende fristregler, som er anført ovenfor i pkt.
5.1.1., herunder at det kan være vanskeligt mere generelt at
fastlægge fristernes længde på en sådan
måde, at fristerne passer på alle situationer, at
frister kan indebære en vis risiko for, at resultatet snarere
end at fremskynde sagerne bliver en tendens til, at fristerne
udnyttes fuldt ud, og at fristregler omvendt også i nogle
sager kan medvirke til et øget pres på myndighedernes
ressourcer.
En afvejning af disse hensyn fører efter udvalgets
opfattelse til, at der i retsplejeloven bør indføres
en eller anden form for tidsgrænser vedrørende
varetægtsfængsling.
Udvalget finder, at der ikke er grundlag for at foreslå
en ændring af retsplejelovens § 767, stk. 1,
om, at kendelser om varetægtsfængsling skal indeholde
en frist på højst 4 uger for fængslingens
længde. Varetægtsfængslingen kan allerede i dag
forlænges med kortere tid end 4 uger, og
varetægtsfængslingen skal ophæves, hvis
betingelserne herfor ikke længere er til stede.
Der er enighed i udvalget om at foreslå, at der
indføres længstefrister for
varetægtsfængsling, men udvalget har delt sig i et
flertal (8 medlemmer) og et mindretal (2 medlemmer) med hensyn til
spørgsmålet om, hvorvidt der i særlige
tilfælde bør være mulighed for at
varetægtsfængsle ud over fristerne, eller om fristerne
bør være ufravigelige.
5.5.1.2. Flertallet
anfører, at der vil kunne komme et tidspunkt, hvor
varetægtsfængslingen må ophæves, selv om
der fortsat (f.eks. på grund af fortsat flugt-, recidiv-
eller kollusionsrisiko) kan være et vist behov for
varetægtsfængsling, men at det er vanskeligt
præcist at angive, hvornår dette tidspunkt
indtræder, idet det vil afhænge af en række
forhold, herunder kriminalitetens art og grovhed mv. Der kan ved
den mest alvorlige og komplicerede kriminalitet af forskellige
grunde være et stærkt behov for
varetægtsfængsling gennem længere tid.
Flertallet finder, at en absolut overgrænse må
antages i givet fald at ville få betydning navnlig ved
varetægtsfængslinger i meget alvorlige sager. En
sådan overgrænse ville på den baggrund
nødvendigvis føre til løsladelse også i
tilfælde, hvor det efter gældende ret ville
fremstå som helt åbenbart, at
fængslingsbetingelserne, herunder også
proportionalitetskravet, i øvrigt er opfyldt. Der kan som
eksempel herpå nævnes kompliceret, grov
bandekriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, med
internationale forgreninger eller drabssager med særligt
tidskrævende undersøgelser.
Flertallet kan på denne baggrund ikke anbefale en
absolut overgrænse for varetægtsfængsling.
Flertallet finder, at der i stedet i retsplejeloven bør
fastsættes et tidspunkt, hvor varetægtsfængsling
bør være ophørt, eller hvor det må kræve en
særlig begrundelse, hvis varetægtsfængslingen
skal fortsætte.
I overensstemmelse hermed foreslår flertallet, at der
indføres fravigelige overgrænser for, hvor længe
varetægtsfængsling kan opretholdes.
Efter flertallets forslag må
varetægtsfængsling i sager, hvor sigtelsen angår
en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan medføre
fængsel i 6 år, ikke finde sted i et
sammenhængende tidsrum på mere end 6 måneder,
medmindre retten finder, at der foreligger særlige
omstændigheder. I sager, hvor sigtelsen angår en
lovovertrædelse, som efter loven kan medføre
fængsel i 6 år eller derover, må
varetægtsfængsling efter flertallets forslag ikke finde
sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 1
år, medmindre retten finder, at der foreligger særlige
omstændigheder.
Flertallet bemærker, at der ikke hermed lægges op
til en ændring af fængslingsgrundene som sådan,
men der lægges op til en skærpelse af kravene for
anvendelsen af den enkelte fængslingsgrund med henblik
på at opnå en mere nuanceret vurdering end efter
gældende ret af, hvor længe fortsat fængsling ud
over de foreslåede frister er nødvendig.
Det må således bero på en konkret
helhedsvurdering af sagens omstændigheder i hvert enkelt
tilfælde, om kravet om, at der skal foreligge særlige
omstændigheder, kan anses for opfyldt. Ved denne vurdering
må der tages udgangspunkt i den anvendte
fængslingsgrund, men også kriminalitetens karakter
bør i høj grad spille en rolle.
Tre medlemmer af flertallet (repræsentanterne for
politiet og anklagemyndigheden) bemærker, at en frist
på et år for varetægtsfængsling i sager med
en strafferamme på fængsel i 6 år eller derover
kan få betydning i en større del af de alvorligste
straffesager.
Disse medlemmer henviser i den forbindelse til en
undersøgelse foretaget af Rigsadvokaten af forløbet
af samtlige de nævningesager, der blev hovedforhandlet i
2006. Undersøgelse viser bl.a., at der i 34 pct. af sagerne
(49 af 146 nævningesager) forløb mere end 12
måneder fra iværksættelse af
varetægtsfængslingen til hovedforhandlingens
første dag.
Det er disse tre medlemmers opfattelse, at der er mulighed for
at foretage opstramninger, således at varigheden af politiets
og anklagemyndighedens sagsbehandlingstid, inden der foreligger et
anklageskrift, bliver nedbragt. Rigsadvokaturen har i
overensstemmelse hermed oplyst over for udvalget, at man snarest
vil tage skridt til at drøfte mulighederne herfor med
statsadvokaterne og politidirektørerne.
De nævnte tre medlemmer anfører, at
anklagemyndigheden imidlertid er uden væsentlig indflydelse
på den sidste del af perioden før hovedforhandlingen,
hvor sagen bliver berammet og afventer hovedforhandlingens
begyndelse. Den ovennævnte undersøgelse af
nævningesagerne viser således bl.a., at kun i 34 pct.
af sagerne var hovedforhandlingen indledt senest 3 måneder
efter udfærdigelsen af anklageskrift. Varigheden af denne
periode kan formentlig i et vist omfang forkortes ved anvendelsen
af den foreslåede regel om forhåndsberammelse.
Udvalgets tilkendegivelser om, at kriminalitetens karakter i
høj grad skal spille en rolle ved domstolenes
afgørelse om varetægtsfængsling ud over fristen,
kan også medvirke til, at der ikke sker løsladelse i
de alvorligste straffesager.
De tre medlemmer har dog alligevel en vis bekymring for, om
der under den foreslåede retstilstand i nogle tilfælde
vil kunne ske løsladelse fra varetægtsfængsling
i alvorlige straffesager kort tid før hovedforhandlingen,
hvor dette kan forekomme stødende eller medføre
vanskeligheder for gennemførelsen af
hovedforhandlingen.
Det er derfor efter de tre medlemmers opfattelse af stor
betydning, at de foreslåede regler om frister for
varetægtsfængsling gennemføres i
sammenhæng med udvalgets andre forslag, der har til
formål at nedbringe berammelsestiden, og at retterne udviser
stor agtpågivenhed med henblik på, at sager fremmes og
styres således, at sådanne fristoverskridelser
undgås. Det er også en væsentlig
forudsætning for de tre medlemmer, at de skærpede
betingelser for varetægtsfængsling efter udløbet
af fristen i praksis anvendes i overensstemmelse med de
udførlige bemærkninger til udvalgets lovudkast. Det
følger bl.a. heraf, at varetægtsfængsling efter
retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 (om risiko for
påvirkning af efterforskningen mv.), også kan
være på sin plads efter afslutningen af
efterforskningen og tiltalerejsning, samt at selve den grove
kriminalitets karakter i alvorligere sager naturligt vil
indgå i skønnet over, om
varetægtsfængslingen kan fortsættes ud over de
angivne frister.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
138-144.
5.5.1.3. Flertallet foreslår
desuden, at der for unge under 18 år fastsættes kortere
fravigelige frister for varetægtsfængsling, så
varetægtsfængsling i sager, hvor sigtelsen angår
en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan medføre
fængsel i 6 år, ikke skal kunne ske i et
sammenhængende tidsrum på mere end 4 måneder,
medmindre retten finder, at der foreligger helt særlige
omstændigheder. I sager, hvor sigtelsen angår en
lovovertrædelse, som efter loven kan medføre
fængsel i 6 år eller derover, skal
varetægtsfængslingen ikke kunne overstige 8
måneder, medmindre retten finder, at der foreligger helt
særlige omstændigheder.
Flertallet anfører, at spørgsmålet om
fravigelse af disse frister som udgangspunkt må bero på
en vurdering svarende til vurderingen af muligheden for fravigelse
af de almindelige frister for varetægtsfængsling, jf.
pkt. 5.5.1.2. ovenfor. Flertallet foreslår desuden, at der
skal gælde skærpede betingelser for at fravige
fristerne, idet dette bør kræve, at der foreligger
helt særlige
omstændigheder. Dette gælder navnlig med hensyn til
nødvendigheden af fængslingens opretholdelse efter den
anvendte fængslingsgrund, men reglen vil også
kræve skærpet opmærksomhed med hensyn til de
omstændigheder, der er omtalt i den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 768 (dvs. navnlig om
efterforskning fremmes med tilstrækkelig hurtighed).
Endvidere anfører flertallet, at også karakteren
af den kriminalitet, som den pågældende er sigtet for,
må tillægges betydelig vægt, således at
fortsat fængsling efter fristerne især kan komme
på tale i meget alvorlige straffesager.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
145-147.
5.5.1.4. Et mindretal i udvalget
(2 medlemmer) finder, at flertallets forslag om en fravigelig
overgrænse ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne
begrænse varigheden af
varetægtsfængslinger.
Efter mindretallets opfattelse bør der lægges
vægt på, at der i forhold til sigtede i straffesager,
herunder varetægtsfængslede, gælder en
uskyldsformodning indtil eventuel domfældelse. Hertil kommer,
at der i flere europæiske lande gælder absolutte
overgrænser for varetægtsfængsling, som efter det
oplyste ikke ses at have været forbundet med negative
virkninger for opklaringen og gennemførelsen af
straffesager.
På den baggrund foreslår mindretallet, at der
indføres en overgrænse for
varetægtsfængsling med samme længde som
foreslået af flertallet, herunder for så vidt
angår sigtede under 18 år, men at fristen skal
være ufravigelig. Efter mindretallets forslag vil der
således ikke være mulighed for at opretholde en
varetægtsfængsling ud over de anførte
tidsgrænser. Der vil imidlertid være mulighed for, at
retten i tilfælde, hvor betingelserne for
varetægtsfængsling i retsplejelovens § 762,
stk. 1 eller stk. 2, fortsat er opfyldt, ved udløb
af de nævnte frister i stedet kan bestemme, at den
pågældende skal undergive sig en af de mindre
indgribende foranstaltninger end varetægtsfængsling,
der er opregnet i retsplejelovens § 765,
stk. 2.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
144-147.
5.5.1.5. Justitsministeriet er
enig i udvalgets overvejelser og forslag om at fastsætte
frister for varetægtsfængslingers tidsmæssige
udstrækning, herunder for så vidt angår unge
under 18 år, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse
hermed.
Justitsministeriet er endvidere enig med flertallet i, at
væsentlige hensyn taler imod at gøre de
foreslåede tidsfrister absolutte. En absolut tidsgrænse
ville navnlig ramme varetægtsfængslinger i meget
alvorlige straffesager og ville således bl.a. kunne
føre til løsladelse i alvorlige straffesager kort tid
før hovedforhandlingen, hvor dette kan forekomme
stødende eller medføre vanskeligheder for den videre
gennemførelse af straffesagen. Justitsministeriet kan
endvidere tilslutte sig de synspunkter, som særligt er
anført af politiets og anklagemyndighedens
repræsentanter i udvalget om, hvordan den foreslåede
mulighed for i særlige tilfælde at fravige fristerne
for varetægtsfængsling bør anvendes i
praksis.
På den anførte baggrund er lovforslaget udformet
i overensstemmelse med flertallets lovudkast.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 10 (forslag til retsplejelovens § 768 a), og
bemærkningerne hertil.
5.5.2.Krav til anklagemyndighedens anmodning om
varetægtsfængsling
5.5.2.1. Udvalget finder, at et
krav om en skriftlig begrundelse for anklagemyndighedens
anmodninger om fortsat varetægtsfængsling i en
straffesag ikke blot vil sikre en nøje stillingtagen i
anklagemyndigheden til nødvendigheden af fortsat
fængsling, men også vil give et mere
hensigtsmæssigt udgangspunkt for den samlede sagsstyring, der
kan virke i retning af at begrænse den samlede
varetægtsfængslings længde. Begrundelsen vil
således bl.a. give bedre grundlag for forsvarerens og rettens
stillingtagen til spørgsmålet om fortsat
fængsling samt overvejelser om eventuel anteciperet
bevisførelse, iværksættelse af oplysnings- eller
forberedelsesskridt og eventuelt forhåndsberammelse.
Udvalget foreslår på den baggrund, at det i
retsplejeloven fastsættes, at anklagemyndighedens anmodning
om fortsat varetægtsfængsling skal fremsættes
skriftligt over for retten, og at anmodningen skal angive den eller
de fængslingsbestemmelser, som anklagemyndigheden
påberåber sig, de faktiske omstændigheder,
hvorpå anmodningen støttes, og de væsentligste
efterforskningsskridt mv., som forventes foretaget.
Anmodningen skal ikke nødvendigvis udformes i en
særskilt skrivelse, men kan indeholdes i en rapport, herunder
eventuelt i en såkaldt forlængerrapport. Anmodningen og
begrundelsen herfor kan udformes kortfattet, ofte i nogle få
linjer. Den skal alene indeholde den eller de påberåbte
fængslingsbestemmelser ved angivelse af den eller de
relevante bestemmelser samt en kort angivelse af de
hovedomstændigheder, der udgør grundlaget for
anmodningen om fortsat fængsling. Hvis der foregår
efterforskning mv., skal der endvidere kort angives de
væsentligste efterforskningsskridt eller
undersøgelsesskridt, som påregnes foretaget i den
periode, hvor fængslingen søges forlænget. Det
bør i øvrigt så vidt muligt angives,
hvornår tiltalespørgsmålet kan ventes
afgjort.
Med hensyn til anklagemyndighedens første anmodning om
varetægtsfængsling (grundlovsforhøret)
bemærker udvalget, at grundlaget for
fængslingsanmodningen i disse tilfælde i praksis ofte
først foreligger helt klart på baggrund af det, som
kommer frem under grundlovsforhøret. På denne baggrund
og under hensyn til ressourceudnyttelsen hos politiet og
anklagemyndigheden finder udvalget, at der ikke bør
fastsættes krav om skriftlighed i forbindelse med
grundlovsforhøret.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
147-149.
5.5.2.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag om at
indføre et skriftlighedskrav for anklagemyndighedens
anmodninger om fortsat varetægtsfængsling, og
lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 6 (forslag til retsplejelovens § 764, stk. 1),
og bemærkningerne hertil.
5.5.3.Rettens kendelse om
varetægtsfængsling
5.5.3.1. Udvalget anfører,
at velbegrundede kendelser om varetægtsfængsling er af
meget stor betydning for den sigtedes retssikkerhed. Herved
får sigtede det fornødne grundlag for at vurdere,
hvorvidt der er grundlag for at kære den afsagte
fængslingskendelse, og velbegrundede kendelser giver sagens
parter (sigtede og dennes forsvarer samt anklagemyndigheden) det
bedste grundlag for tilrettelæggelsen af det videre arbejde
med sagen. Velbegrundede kendelser har desuden værdi for den
overordnede rets behandling af sagen ved kæremål.
På den baggrund finder udvalget, at der for det
første kan være anledning til at ændre reglen om
kendelser om varetægtsfængsling efter § 762,
stk. 1, nr. 3 (risiko for påvirkning af efterforskningen
mv.), således at de væsentligste af de eventuelle
efterforskningsskridt, som forventes foretaget inden for fristen
for varetægtsfængslingen, skal anføres i
kendelsen så længe, der fortsat efterforskes i
sagen.
For det andet finder udvalget, at der i givet fald bør
ske en skærpelse af begrundelseskravet i kendelser om fortsat
varetægtsfængsling ud over de tidsfrister, som er
indeholdt i flertallets forslag til ny bestemmelse i
retsplejelovens § 768 a, jf. pkt. 5.5.1.2. ovenfor. Det
foreslås således, at retten i sådanne sager
tillige skal anføre de særlige omstændigheder i
sagen, hvorpå det støttes, at
varetægtsfængsling ud over fristen findes
påkrævet, jf. i øvrigt bemærkningerne til
den foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens
§ 768 a, stk. 1 og 2 (lovforslagets § 1,
nr. 10).
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
149-151.
5.5.3.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag om at skærpe
begrundelseskravene i kendelser om varetægtsfængsling,
og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 7 (forslag til retsplejelovens § 764, stk. 4),
og bemærkningerne hertil.
5.5.4.Anteciperet bevisførelse
5.5.4.1. Adgangen til at anvende
indenretlig afhøring under efterforskningen blev udvidet ved
lov nr. 1561 af 20. december 2006 om ændring af
retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) med
henblik på at reducere antallet af længerevarende
varetægtsfængslinger i isolation. Der kan således
i disse sager foretages indenretlig bevisførelse forud for
hovedforhandlingen, hvis grundlaget for isolationen herigennem kan
bortfalde, og der ikke kan anføres rimelige hensyn, der
taler imod en sådan bevisførelse, jf. den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 747,
stk. 3.
Udvalget har overvejet mulighederne for at anvende
indenretlige afhøringer forud for selve hovedforhandlingen
med henblik på også at begrænse anvendelsen af
varetægtsfængsling uden isolation.
En sådan udvidelse vil ikke i alle tilfælde -
navnlig når varetægtsfængslingen er
iværksat på grund af flugtrisiko, risiko for gentagelse
eller af retshåndhævelseshensyn, jf. retsplejelovens
§ 762, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 -
kunne medføre, at der efter en indenretlig afhøring
vil være grundlag for at undlade at iværksætte
varetægtsfængsling eller for at ophæve en
allerede iværksat varetægtsfængsling. Er der
imidlertid tale om varetægtsfængsling begrundet i
hensynet til at hindre sigtede i at vanskeliggøre
forfølgningen i sagen, jf. retsplejelovens § 762,
stk. 1, nr. 3, vil en anteciperet (foregrebet)
bevisførelse på samme måde som i sager om
isolationsfængsling efter omstændighederne kunne
medføre, at der efter den skete bevisførelse vil
være grundlag for at ophæve
varetægtsfængslingen.
På denne baggrund foreslår udvalget, at adgangen
til anvendelse af indenretlig afhøring forud for
hovedforhandlingen yderligere udvides således, at
bestemmelsen også omfatter tilfælde, hvor sigtede er
varetægtsfængslet uden samtidig at være anbragt i
isolation. Det foreslås, at betingelserne for indenretlig
afhøring i sager med varetægtsfængsling kommer
til at svare til de betingelser, der gælder i medfør
af den gældende bestemmelse i § 747, stk. 3, i
sager med isolation.
Udvalget bemærker, at væsentlige praktiske hensyn
på samme måde som i sager om isolation kan begrunde, at
retten afslår en anmodning om anteciperet
bevisførelse. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor
der ikke foreligger en rimelig udsigt til, at en særskilt
bevisførelse kan danne grundlag for ophævelse af
varetægtsfængslingen. Desuden kan der være
tilfælde, hvor efterforskningen ikke er så fremskreden,
at der er tilstrækkeligt materiale til at opnå klarhed
over, hvad bevisførelsen skal belyse. Der kan også
være tilfælde, hvor hovedforhandlingen er så
nært forestående, at gennemførelsen af en
sådan bevisførelse reelt kan bevirke en samlet
forlængelse af sagens behandling. Endvidere vil en anmodning
kunne afslås, hvis den ønskede bevisførelse er
af uforholdsmæssigt stort omfang eller i øvrigt
særlig besværlig, f.eks. hvor der skal indkaldes vidner
fra udlandet.
Gør ingen af de nævnte modhensyn sig
gældende, forudsættes bevisførelsen i
almindelighed tilladt. Navnlig bør en anmodning ikke
afslås alene af retsplejemæssige hensyn til, at
bevisførelsen finder sted under hovedforhandlingen, herunder
med det formål, at lægdommere overværer den
umiddelbare reaktion på et stillet spørgsmål.
Dette hensyn af retsplejemæssig karakter bør på
samme måde som i sager med isolationsfængsling vige for
hensynet til muligheden for at begrænse anvendelsen af
varetægtsfængsling gennem anteciperet
bevisførelse.
En indenretlig afhøring forud for hovedforhandlingen
vil i øvrigt ikke i sig selv berøre
bevisførelsen ved hovedforhandlingen. På samme
måde som hidtil skal medsigtede og vidner således
indkaldes til at afgive forklaring under hovedforhandlingen.
5.5.4.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag om udvidelse af
adgangen til anteciperet bevisførelse i sager med
varetægtsfængsling, og lovforslaget er udformet i
overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 5 (forslag til retsplejelovens § 747, stk. 3),
og bemærkningerne hertil.
5.5.5.Forlængelse af
varetægtsfængsling uden fastsættelse af
frist
5.5.5.1. Udvalget bemærker,
at det ikke sjældent forekommer i praksis, at sigtede og
dennes forsvarer allerede på et tidligt tidspunkt accepterer,
at varetægtsfængslingen opretholdes frem til sagens
afslutning i første instans, såfremt
hovedforhandlingen berammes og gennemføres inden for rimelig
tid. Som eksempler herpå kan nævnes drabssager og
alvorlige volds-, røveri- og sædelighedssager, hvor
mistanken mod den sigtede er velunderbygget, eller hvor sigtede i
øvrigt har accepteret fortsat
varetægtsfængsling. Det samme kan være
tilfældet i mindre alvorlige sager, hvor sigtede har
tilstået, og hvor opretholdelse af
varetægtsfængslingen frem til dommens afsigelse vil
være proportional med den forventede
fængselsstraf.
I praksis forlænges varetægtsfængslinger af
denne karakter oftest på skriftligt grundlag, idet sigtede og
dennes forsvarer skriftligt meddeler samtykke hertil. Herefter
forlænges fængslingen i yderligere 4 uger uden
afholdelse af retsmøde.
Efter udvalgets opfattelse forekommer det i disse sager
unødvendigt at opretholde kravet om, at
spørgsmålet om forlængelse skal forelægges
for retten hver fjerde uge. Udvalget foreslår på den
baggrund, at når anklagemyndigheden har indleveret
anklageskrift til retten, og retten har fastsat tidspunkt for
hovedforhandlingen, kan retten bestemme, at
varetægtsfængslingen skal fortsætte uden
yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i
sagen.
Udvalget anfører, at bestemmelsen alene
forudsættes anvendt, hvis retten finder, at der efter de
gældende fængslingsregler er grundlag for
varetægtsfængsling i hvert fald for en længere
periode end de 4 uger, som er maksimum efter den almindelige frist,
jf. retsplejelovens § 767, stk. 1, hvis
varetægtsfængsling indtil domsafsigelse ikke på
forhånd kan anses for udelukket efter den almindelige
proportionalitetsbestemmelse i retsplejelovens § 762,
stk. 3, samt hvis de foreslåede nye frister for
varetægtsfængsling, jf. pkt. 5.5.1.2. ovenfor, ikke
på forhånd findes at tale imod.
Udvalget anfører, at hvis retten ikke finder grundlag
for at anvende den foreslåede bestemmelse, vil den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 767,
stk. 2 (der bliver stk. 3), hvorefter en
varetægtsfængsling efter hovedforhandlingens begyndelse
fortsætter uden yderligere forlængelser indtil
domsafsigelse, finde anvendelse.
Efter forslaget vil tiltalte 3 uger efter, at retten har
truffet afgørelse om fortsat fængsling i medfør
af den foreslåede bestemmelse, kunne anmode retten om at
ophæve varetægtsfængslingen. Retten skal i
så fald træffe afgørelse herom inden 7 dage.
Herefter kan tiltalte altså med 4-ugers-intervaller
(anmodning efter 3 uger, hvorefter retten skal træffe
afgørelse inden 7 dage) få prøvet
spørgsmålet om fortsat fængsling. Der sker
således med forslaget ikke nogen svækkelse af tiltaltes
retsstilling med hensyn til at få rettens stillingtagen til
spørgsmålet om fortsat
varetægtsfængsling.
Udvalget foreslår endvidere, at både den
ovennævnte foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens
§ 767, stk. 2, og den gældende bestemmelse i
§ 767, stk. 2 (der bliver stk. 3), også
kommer til at gælde i ankesager.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
157-160.
5.5.5.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag om
forlængelse af varetægtsfængsling uden
fastsættelse af frist herfor, og lovforslaget er udformet i
overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 8, 9 og 11 (forslag til retsplejelovens §§ 767,
stk. 2 og 3, og § 769, stk. 2, 2. pkt.), og
bemærkningerne hertil.
5.5.6.Administrative tiltag
5.5.6.1. Udvalget finder, at det
er vigtigt, at politiet og anklagemyndigheden så tidligt som
muligt i sagsforløbet overvejer, hvilke
undersøgelses- og efterforskningsskridt det kan være
relevant at foretage, og hvornår de bør
iværksættes. En sådan sagsstyring vil kunne
medvirke til, at den tidsmæssige udstrækning af
varetægtsfængsling kan begrænses. Særligt
fremhæver udvalget, at politi og anklagemyndighed bør
være opmærksom på tidskrævende sagsskridt
som f.eks. mentalundersøgelser, jf. også pkt. 5.2.3.
ovenfor.
Udvalget anbefaler endvidere, at den gældende
indberetningsordning i henhold til Rigsadvokatens Meddelelse nr.
2/2000, hvorefter politidirektørerne skal underrette den
stedlige statsadvokat, når en varetægtsfængsling
varer mere end 3 måneder, opretholdes. Denne
indberetningsordning er således efter udvalgets opfattelse
velegnet til at sikre statsadvokaternes tilsyn med udviklingen i og
begrundelserne for langvarige varetægtsfængslinger.
Udvalget peger i den forbindelse på vigtigheden af, at
politikredsene ved indberetning af langvarige
varetægtsfængslinger så præcist som muligt
angiver årsagen til varigheden af
varetægtsfængslingen.
Udvalget anbefaler endelig, at statsadvokaterne fortsat hvert
år skal underrette Rigsadvokaten om antallet af
varetægtsfængslede, der forud for dom i første
instans var varetægtsfængslet i over 3 måneder,
og at Rigsadvokaten fortsat udarbejder en årlig
redegørelse om udviklingen i anvendelsen af langvarige
varetægtsfængslinger. Efter udvalgets opfattelse er det
meget vigtigt, at udviklingen i antallet af langvarige
varetægtsfængslinger følges nøje med
henblik på, at Rigsadvokaten løbende kan vurdere, om
udviklingen gør det nødvendigt med nye administrative
initiativer.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
152-154.
5.5.6.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger om at
opretholde en indberetningsordning vedrørende langvarige
varetægtsfængslinger. Hvis lovforslaget vedtages, vil
Justitsministeriet således anmode Rigsadvokaten om indtil
videre fortsat at redegøre årligt for udviklingen i
langvarige varetægtsfængslinger.
Rigsadvokaten har i den forbindelse oplyst, at man vil
opretholde en indberetningsordning vedrørende
varetægtsfængslinger ud over 3 måneder, og at
denne fortsat vil danne grundlag for Rigsadvokatens
redegørelse til Justitsministeriet.
5.6.Forkyndelse af ankemeddelelser
5.6.1. Efter retsplejelovens
§ 901 iværksætter anklagemyndigheden anke af
en byretsdom ved at indlevere en ankemeddelelse til landsretten.
Vil anklagemyndigheden anke til skade for tiltalte, skal
anklagemyndigheden forkynde en meddelelse om anke for tiltalte
inden udløb af ankefristen, jf. retsplejelovens
§ 907, stk. 1. Efter § 907, stk. 3,
skal ankemeddelelsen indeholde oplysning om, at tiltalte eller
forsvareren senere vil blive underrettet om tidspunktet for
hovedforhandlingen.
Efter § 904, stk. 1, er ankefristen 14 dage og
regnes som udgangspunkt fra dommens afsigelse. Er dommen anket, kan
også modparten anke (kontraanke), når en sådan
anke iværksættes inden 14 dage efter, at modparten har
fået meddelelse om den anden parts anke, jf. retsplejelovens
§ 905, stk. 1.
Finder anke sted efter udløbet af ankefristen, afviser
landsretten anken, jf. retsplejelovens § 910,
stk. 1. Landsretten kan dog tillade anken, hvis den
pågældende sandsynliggør, at den
pågældende først efter udløb af
ankefristen er blevet bekendt med den omstændighed, som anken
støttes på, eller at overskridelsen af fristen i
øvrigt skyldes grunde, som ikke kan tilregnes den
pågældende.
Forkyndelse af en ankemeddelelse sker efter reglerne i
retsplejelovens kapitel 17. Efter retsplejelovens § 155
sker forkyndelse ved, at den meddelelse, der skal forkyndes, med
eventuelle bilag, 1) sendes eller afleveres til den
pågældende, der samtidig anmodes om at bekræfte
modtagelsen (brevforkyndelse), 2) sendes til den
pågældende i brev med afleveringsattest
(postforkyndelse), eller 3) afleveres til den
pågældende af en stævningsmand
(stævningsmandsforkyndelse). Forkyndelse bør så
vidt muligt ske for den tiltalte personligt, men træffes
denne ikke, kan forkyndelse ske for personer, der hører til
husstanden, eller på arbejdsstedet over for arbejdsgiveren
eller dennes repræsentant, jf. § 157,
stk. 1.
5.6.2. Udvalget bemærker, at
det i praksis jævnligt forekommer, at der er vanskeligheder
med at få en ankemeddelelse forkyndt over for tiltalte,
hvilket medfører, at anklagemyndighedens anke til skade for
tiltalte eventuelt afvises eller må opgives.
Den manglende forkyndelse skyldes således i nogle
tilfælde en uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af
arbejdet med forkyndelse, men ofte sker det også, at den
manglende forkyndelse beror på tiltaltes forhold, f.eks. i
tilfælde, hvor det trods mange henvendelser på
tiltaltes bopæl ikke inden for fristen er lykkedes at
træffe tiltalte eller andre, over for hvem forkyndelse kan
ske.
Hvis anklagemyndigheden fastholder sin
skærpelsespåstand i tilfælde, hvor
ankemeddelelsen er forkyndt for tiltalte efter udløb af
ankefristen, må anklagemyndigheden over for retten
sandsynliggøre, at fristoverskridelsen skyldes
grunde, som ikke kan tilregnes anklagemyndigheden, jf.
retsplejelovens § 910, stk. 2.
Spørgsmålet om ankens behandling må i disse
tilfælde behandles særskilt for landsretten.
Godkendelse af anken i sådanne tilfælde
forudsætter efter retspraksis normalt, at der er gjort
adskillige forkyndelsesforsøg både før og efter
ankefristens udløb, f.eks. ved at tiltalte (flere gange)
dagligt er opsøgt på sin bopæl, arbejdsplads
mv.
Udvalget finder, at der med henblik på dels at
begrænse de ressourcer, der fra anklagemyndighedens og
navnlig politiets side anvendes på forkyndelse af
ankemeddelelser, dels at begrænse ankeinstansens
ressourceforbrug i forbindelse med stillingtagen til, om
ankemeddelelsen er lovligt forkyndt, og om anke er sket rettidigt,
bør foretages en ændring af de gældende
ankeregler, således at tiltalte fremover som hovedregel
underrettes om anken ved almindeligt og anbefalet brev uden krav om
forkyndelse. Landsretten, byretten og tiltaltes eventuelle
forsvarer bør samtidig underrettes om anken. Udvalget anser
denne fremgangsmåde for at være forsvarlig, idet det
forudsættes, at tiltalte i forbindelse med vejledningen om
reglerne for anke i forbindelse med domsafsigelsen mv. er blevet
vejledt om, at anke kan ske på denne måde. Endvidere
vil den tiltalte ved at kontakte landsretten, byretten,
anklagemyndigheden eller sin eventuelle forsvarer kunne få
oplyst, om anklagemyndigheden har anket dommen inden for
fristen.
Udvalget foreslår, at den nye ordning kun skal
gælde anklagemyndighedens anke til skade for tiltalte, men en
sådan ordning giver dog efter udvalgets opfattelse også
anledning til en justering af fristen for tiltaltes kontraanke. Har
tiltalte ikke allerede selv anket, gælder der efter de
gældende regler en frist for kontraanke fra tiltaltes side
på 14 dage efter anklagemyndighedens anke. Udvalget
foreslår, at denne frist fremover regnes fra dagen efter
udløbet af den ordinære ankefrist, uanset om
anklagemyndigheden anker før udløbet af den
ordinære ankefrist. På denne måde vil tiltalte,
selv om han eller hun først bliver klar over
anklagemyndighedens anke ved udløbet af den ordinære
ankefrist, alligevel have 14 dages frist for sin kontraanke.
Udvalget anfører, at med den beskrevne ordning må
manglende kendskab til anklagemyndighedens anke normalt falde
tilbage på tiltalte selv, således at den tiltalte som
udgangspunktet vil være afskåret fra at kontraanke
efter udløbet af fristen herfor. Udvalget finder imidlertid,
at der af retssikkerhedsmæssige grunde bør være
en særlig adgang for retten til at godtage (admittere) en
senere kontraanke fra tiltalte, hvis der er rimelig grund
hertil.
Landsrettens afgørelse herom bør træffes
efter et samlet - og ikke alt for restriktivt - skøn over,
om der er en rimelig forklaring på, at tiltalte ikke
rettidigt er blevet bekendt med anklagemyndighedens anke, om
tiltalte har reageret rimeligt hurtigt efter at være blevet
bekendt med anklagemyndighedens anke, og om det ud fra
lighedssynspunkter fremstår mindre rimeligt at afskære
tiltalte fra at kontraanke. I vurderingen må bl.a.
indgå tiltaltes personlige forhold, herunder om den
pågældende har misbrugsproblemer i form af narkotika-
eller alkoholmisbrug, eventuelt er psykisk syg, eller i
øvrigt har store sociale problemer. Har anklagemyndigheden
alene anket til skærpelse, bør en kontraanke til
formildelse i almindelighed godtages, mens det f.eks. må
kræve mere at godtage en kontraanke på beviset i
relation til forhold, som ikke har nær sammenhæng med
anklagemyndighedens anke.
Efter de gældende regler skal også anklageskriftet
forkyndes for tiltalte i ankesager. I tilknytning til den ovenfor
beskrevne ordning vedrørende anklagemyndighedens
ankemeddelelse foreslår udvalget, at også
anklageskriftet i ankesager bør kunne sendes til tiltalte
ved almindeligt og anbefalet brev. Der er ikke i praksis tale om en
vidtrækkende ændring, idet forkyndelse af
anklageskriftet vil være sket i forbindelse med sagens
behandling i første instans. I anken er det endvidere ikke
muligt at udvide tiltalen. Anklageskriftet i ankesager består
da også typisk f.eks. i en henvisning til anklageskriftet i
første instans.
Udvalget foreslår, at ordningen med anke uden
forkyndelse alene skal gælde ordinær anke og kontraanke
i forbindelse hermed, mens der i alle andre tilfælde fortsat
skal ske forkyndelse af anklagemyndighedens anke til
skærpelse. Det gælder således ved anke til
landsret eller Højesteret med Procesbevillingsnævnets
tilladelse og ved en eventuel anke efter ankefristens udløb.
Det samme gælder kontraanke i de nævnte
tilfælde.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
161-165.
5.6.3. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag, og lovforslaget er
udformet i overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 16-21, 23-24 og 26 (forslag til retsplejelovens
§ 903, stk. 4, § 905, stk. 1 og 2,
§ 907, stk. 1 og 2, § 908, stk. 3,
§ 910, stk. 3, § 917, stk. 2,
§ 919, stk. 2, og § 933, stk. 1), og
bemærkningerne hertil.
5.7.Oplæsning af indankede domme
5.7.1. Udvalget bemærker, at
der ikke i gældende ret er fastsat en udtrykkelig regel om,
at hovedforhandlingen i landsretten skal indledes med
oplæsning af den indankede dom, men i praksis sker dette som
altovervejende hovedregel i domsmandssager. Efter udvalgets
opfattelse giver dette i hovedparten af sagerne domsmændene
en hensigtsmæssig indføring i sagen. I nogle sager -
særligt i større sager om økonomisk
kriminalitet - kan den indankede dom dog være særdeles
omfangsrig. Det indebærer, at der må afsættes
flere retsdage blot til oplæsning af dommen, og at de dele af
bevisførelsen, som er grundigt omtalt eller gengivet i
dommen, i visse tilfælde oplæses flere gange. Desuden
vil en oplæsning af disse domme ikke nødvendigvis give
lægdommerne i landsretten en hensigtsmæssig
indføring i sagen.
På denne baggrund foreslår udvalget, at det i
retsplejeloven præciseres, at den indankede dom skal
oplæses ved hovedforhandlingens begyndelse, medmindre retten
finder en anden fremgangsmåde mere hensigtsmæssig.
Retten kan således bestemme, at anklageren i stedet for at
læse hele dommen op redegør for den indankede dom,
eller at retten (og lægdommerne) selv gør sig bekendt
med dommens indhold på anden måde. Udvalget
bemærker, at denne fremgangsmåde med fordel vil kunne
anvendes i sager, hvor den indankede dom har et omfang på
mere end 20-30 sider. Det bør efter udvalgets opfattelse
ikke være en forudsætning for at anvende denne
fremgangsmåde, at parterne er enige herom.
Der henvises i øvrigt til betænkningen side
165-166.
5.7.2. Justitsministeriet kan
tilslutte sig udvalgets overvejelser og forslag, og lovforslaget er
udformet i overensstemmelse hermed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1,
nr. 25 (forslag til retsplejelovens § 921 a), og
bemærkningerne hertil.
6.Lovforslagets økonomiske og administrative
konsekvenser mv.
Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske
eller administrative konsekvenser for det offentlige af
betydning.
Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske
eller administrative konsekvenser for erhvervslivet eller
borgerne.
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser
og indeholder ikke EU-retlige aspekter.
7.Hørte myndigheder mv.
Betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af
langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger har
været sendt i høring hos følgende myndigheder
og organisationer mv.:
Den Særlige Klageret, Østre Landsret, Vestre
Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske
Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten,
Foreningen af Offentlige Anklagere, Rigspolitiet, Politiforbundet i
Danmark, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Det
Kriminalpræventive Råd, Danske Regioner, Kommunernes
Landsforening, Advokatrådet, Landsforeningen af beskikkede
advokater, Institut for Menneskerettigheder, Retssikkerhedsfonden,
Dansk Retspolitisk Forening, Børns Vilkår,
Børnerådet, Børnesagens Fællesråd,
Red Barnet og Amnesty International.
8.Sammenfattende skema
| Positive konsekvenser/ Mindreudgifter | Negative konsekvenser/ merudgifter |
Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Ingen af betydning | Ingen af betydning |
Administrative konsekvenser for stat,
kommuner og regioner | Ingen | Ingen |
Økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet | Ingen | Ingen |
Administrative konsekvenser for
erhvervslivet | Ingen | Ingen |
Miljømæssige
konsekvenser | Ingen | Ingen |
Administrative konsekvenser for
borgerne | Ingen | Ingen |
Forholdet til EU-retten | Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige
aspekter |
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
I bilag 1 til lovforslaget er de foreslåede bestemmelser
sammenholdt med de nugældende regler.
Til § 1
Til nr. 1 (retsplejelovens
§§ 718 a og 718 b)
Til § 718 a
Den foreslåede bestemmelse vedrører
anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet. Bestemmelsen er ny og
fastslår, at anklagemyndigheden skal træffe
afgørelse om tiltalespørgsmålet inden rimelig
tid, og at anklagemyndigheden skal underrette den sigtede, hvis der
ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet
inden 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor
politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen.
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 96, stk. 2, skal offentlige anklagere fremme
enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader.
Retsplejeloven indeholder ikke herudover særlige regler om
den tidsmæssige udstrækning af en sigtelse, og
sigtelsen er i modsætning til f.eks. straffeprocessuelle
tvangsindgreb ikke undergivet domstolsprøvelse.
Med forslaget til stk. 1, 1.
pkt., kommer det til udtrykkeligt at fremgå af
retsplejelovens kapitel 65 om påtalen, at anklagemyndighedens
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning (dvs. tiltalespørgsmålet) skal
træffes inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor politiet
har gjort sigtede bekendt med sigtelsen.
Den foreslåede bestemmelse indeholder ikke en maksimal
frist for, i hvor lang tid en sigtelse kan opretholdes. Det
skyldes, at der er meget store forskelle med hensyn til sagernes
omfang og kompleksitet mv.
Derimod indeholder bestemmelsen et krav om, at
tiltalespørgsmålet skal afgøres »inden
rimelig tid«. Der må ved vurderingen heraf
anlægges en konkret helhedsvurdering af den tidsmæssige
udstrækning af sagsbehandlingstiden frem til
afgørelsen af tiltalespørgsmålet i hver enkelt
sag. I vurderingen af sagsbehandlingstiden må indgå en
række faktorer. I vurderingen heraf vil bl.a. indgå
hensynet til den sigtede, forurettede, sagens beskaffenhed og
omstændigheder samt sagens samfundsmæssige betydning,
jf. også forslaget til retsplejelovens § 718 b,
stk. 1 (lovforslagets § 1, nr. 2), og
bemærkningerne hertil.
Der må ved vurderingen lægges vægt på
sagens betydning for sigtede og forurettede. Eksempelvis kan der
være et særligt hensyn at tage til den sigtede for et
arbejdspladstyveri, hvor den pågældende, der
nægter sig skyldig, er blevet suspenderet eller bortvist fra
sit arbejde. Hensynet til, at sigtede kan få afklaret sin
arbejdsmæssige situation, vil tale for en hurtig behandling
af straffesagen.
Generelt må hensynet til den sigtede tillægges
betydelig vægt, da en sigtelse for strafbart forhold for
langt de fleste mennesker vil udgøre en betydelig
belastning. Hensynet skal også tillægges vægt i
tilfælde, hvor den sigtede ikke konkret har givet udtryk for
et ønske om en snarlig afklaring af sagen.
Er der f.eks. tale om en sag, hvor en person har været
udsat for voldtægt eller grov vold, vil også hensynet
til den forurettede med betydelig vægt tale for, at sagen
fremmes meget hurtigt.
Sagens samfundsmæssige betydning må også
tillægges vægt. Dette hensyn, der navnlig sigter til
den konkrete sags karakter og grovhed, kan være relevant ikke
kun i alvorlige straffesager (dvs. sager, hvor den forventede straf
vil være på flere års fængsel), men
også i sager, der ud fra en samfundsmæssig vurdering i
øvrigt må anses for særligt betydningsfulde,
f.eks. visse skatte- og miljøstraffesager.
Herudover må naturligvis også en række andre
faktorer indgå i den samlede vurdering af, hvad der vil
være en rimelig sagsbehandlingstid, herunder om sagen er
kompliceret med f.eks. flere sigtede og/eller mange forhold.
Desuden må indgå behovet for efterforskning i form af
bl.a. afhøring af vidner, gennemgang af dokumenter og
indhentelse af sagkyndige erklæringer. I store sager om
økonomisk kriminalitet vil der kunne være behov for
særligt tidskrævende undersøgelser, herunder
revisorgennemgang af omfattende regnskabsmateriale. Også nye
oplysninger, som kommer til undervejs i efterforskningen, og som
eventuelt kan føre til yderligere sigtelser i sagen, kan
være med til at forlænge sagsbehandlingstiden.
Ligeledes kan f.eks. et behov for at anmode om efterforskning i
udlandet via det internationale retshjælpssamarbejde
begrunde, at sagsbehandlingen bliver længere.
Det bemærkes i den forbindelse, at der særligt i
store sager om økonomisk kriminalitet, herunder navnlig
sager, der behandles af Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk Kriminalitet, ofte er tale om komplicerede sager
med en efterforskning, der ikke kan afsluttes inden for kort tid.
Der skal i disse sager ofte gennemføres efterforskning i
udlandet, ligesom der er behov for revisorgennemgang af meget store
mængder bilag. Endvidere er tiltalespørgsmålet i
sådanne sager ofte juridisk vanskeligt.
Begrebet »rimelig tid« i relation til
afgørelse af tiltalespørgsmålet i sådanne
store økonomiske sager må forstås i lyset af, at
efterforskningen ofte er særdeles kompliceret og dermed
tidskrævende. Dette gælder i endnu højere grad,
hvis den sigtede har udfoldet store bestræbelser på at
sløre sine kriminelle økonomiske aktiviteter eller
modvirker efterforskningen i sagen. Omvendt må det også
indgå i den samlede vurdering, at langvarig efterforskning i
sig selv øger belastningen for den sigtede.
Sigtet med stk. 1, 2. pkt.,
er at betone, at der i sager, hvor sigtede er
varetægtsfængslet, eller hvor sigtede er under 18
år, påhviler anklagemyndigheden en særlig
forpligtelse til at sikre, at tiltalespørgsmålet
afgøres, så snart det er muligt.
De faktorer, der som nævnt ovenfor må indgå
i vurderingen af, hvilken sagsbehandlingstid der kan anses for
rimelig, må også indgå, når der er tale om
sager, hvor sigtede er varetægtsfængslet, eller hvor
sigtede er under 18 år. I disse sager må
anklagemyndigheden imidlertid søge at fremskynde
afgørelsen af tiltalespørgsmålet mest muligt
på grund af den særlige belastning, som en
varetægtsfængsling udgør, eller den
særlige belastning, som en sigtelse normalt vil være
for en person under 18 år.
Den særlige forpligtelse efter stk. 1, 2. pkt., til
at afgøre tiltalespørgsmålet hurtigst muligt
gælder, indtil sigtede løslades eller fylder 18
år. I tilfælde, hvor sigtede løslades, eller
hvor sigtede fylder 18 år inden afgørelsen af
tiltalespørgsmålet, vil den almindelige regel i 1.
pkt. finde anvendelse.
Med stk. 2 lovfæstes en
underretningspligt svarende til den, der er indført
administrativt ved Rigsadvokatens Meddelelse nr. 3/2006 om
indberetning af langvarige sigtelser. Det følger bl.a. af
denne rigsadvokatmeddelelse, at politidirektøren én
gang årligt skal underrette den stedlige statsadvokat om de
sager, hvor tiltalespørgsmålet ikke er afgjort inden 2
år. Politidirektøren skal endvidere underrette
sigtedes forsvarer (eller sigtede selv, hvis sigtede endnu ikke har
fået beskikket en forsvarer) om den skete indberetning.
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at
underretning af sigtede og dennes eventuelle forsvarer fremover
skal finde sted allerede 1 år og 6 måneder efter det
tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen,
hvis der på dette tidspunkt endnu ikke er truffet
afgørelse om tiltalespørgsmålet, eller der ikke
er anmodet om retsmøde med henblik på sagens
behandling som tilståelsessag i medfør af
§ 831. Er der udsendt et bødeforlæg til
tiltalte, er det at anse som en tiltalerejsning, og der skal derfor
ikke ske underretning af tiltalte, hvis et bødeforlæg
er udsendt inden for fristen på 1 år og 6
måneder.
Tiltalespørgsmålet forudsættes i langt de
fleste tilfælde afgjort i god tid inden fristen for
underretning således, at underretning i medfør af den
foreslåede bestemmelse kun kommer på tale i et mindre
antal sager. Den foreslåede bestemmelse om underretning
medfører således ikke, at en afgørelse af
tiltalespørgsmålet inden det tidspunkt, hvor der skal
ske underretning, i sig selv indebærer, at afgørelsen
kan anses for truffet inden rimelig tid, jf. stk. 1. Det
bemærkes, at i navnlig store sager om økonomisk
kriminalitet vil det i en række tilfælde ikke
være realistisk, at tiltalespørgsmålet kan
afgøres inden 1 år og 6 måneder, jf.
ovenfor.
Fristen på 1 år og 6 måneder regnes fra det
tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen.
Er en person f.eks. blevet afhørt som mistænkt eller
mulig mistænkt i forbindelse med et strafbart forhold uden
formelt at være blevet sigtet, og har politiet ikke senere
haft grundlag for at rejse en formel sigtelse mod den
pågældende, vil der ikke i medfør af den
foreslåede bestemmelse skulle ske underretning.
Er der omvendt tale om en sag, hvor en person er blevet
afhørt uden formelt at være blevet sigtet, men hvor
det f.eks. under efterforskningen senere konstateres, at der burde
have været rejst en formel sigtelse mod den
pågældende, vil den pågældende have krav
på underretning, hvis der efter 1 år og 6 måneder
fra det tidspunkt, hvor den mistænkte reelt må anses
for sigtet, fortsat ikke er truffet afgørelse om
tiltalespørgsmålet.
Vurderingen af, om en person burde have været sigtet
under tidligere afhøringer, må ske på grundlag
af de oplysninger, som på dette tidspunkt forelå i
sagen. Er grundlaget for at sigte den pågældende
først tilvejebragt senere, gælder fristerne for
underretning tidligst fra dette tidspunkt.
Fristen begynder som nævnt i øvrigt kun at
løbe, hvis den sigtede burde have været gjort bekendt
med sigtelsen. Dette vil ikke være tilfældet, hvis der
iværksættes efterforskning, der forudsætter, at
den pågældende ikke får kendskab til, at
vedkommende er mistænkt eller sigtet, herunder f.eks. i form
af telefonaflytning, indhentelse af oplysninger fra udlandet eller
lignende. Den foreslåede bestemmelse angår ikke
spørgsmålet om begrænsning af den
tidsmæssige udstrækning af sådanne indgreb, der
gennemføres uden den mistænktes viden, f.eks. en
telefonaflytning. Dette spørgsmål må bero
på retsplejelovens regler om de pågældende
indgreb.
Underretningen skal indeholde meddelelse om, hvorpå
sagen beror, og hvornår afgørelse i sagen kan
forventes truffet.
Det forudsættes i øvrigt, at der ved underretning
i medfør af stk. 2 gives klagevejledning om muligheden
for at klage til den overordnede anklagemyndighed over
sagsbehandlingstiden mv., jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr.
4/2006.
Det følger af stk. 2, 2.
pkt., at genpart af underretningen skal sendes til sigtedes
forsvarer, hvis sigtede har en sådan. Underretning af
sigtedes forsvarer skal ske, uanset om forsvareren er beskikket af
retten eller er antaget af sigtede selv, men underretning af
forsvareren forudsætter i sagens natur, at politiet er
bekendt med, at sigtede har en forsvarer.
Stk. 2, 3. pkt.,
indebærer, at der skal ske underretning på ny, hvis der
1 år efter den seneste underretning fortsat ikke er truffet
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning eller er anmodet om retsmøde med henblik
på sagens behandling som tilståelsessag i medfør
af § 831. Bestemmelsen har til formål at sikre, at
sigtede i de (sjældne) tilfælde, hvor der efter
yderligere 1 år fortsat ikke er truffet afgørelse om
tiltalespørgsmålet, modtager ny meddelelse om,
hvorpå sagen beror. Bestemmelsen gælder også
eventuelle yderligere 1 års intervaller.
Hvis der 1 år og 6 måneder efter det tidspunkt,
hvor sigtede af politiet er gjort bekendt med sigtelsen, fortsat
ikke er truffet afgørelse om påtaleopgivelse,
tiltalefrafald eller tiltalerejsning, eller der ikke er anmodet om
retsmøde med henblik på sagens behandling som
tilståelsessag i medfør af § 831, vil
sigtede - ud over f.eks. at klage over sagsbehandlingen til den
stedlige statsadvokat - efter den foreslåede nye bestemmelse
i retsplejelovens § 718 b kunne indbringe
spørgsmålet for retten.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.2.1. og 5.2.4. i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 718 b
Den foreslåede bestemmelse vedrører sigtedes
mulighed for domstolsprøvelse af anklagemyndighedens
manglende afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald
eller tiltalerejsning. Bestemmelsen er ny og har til formål
at medvirke til at sikre en sagsbehandlingstid inden for en rimelig
frist, jf. også forslaget til retsplejelovens § 718
a, og at give den, der er sigtet i en straffesag, et retsmiddel ved
en uafhængig judiciel instans til at søge dette
håndhævet, således at retten i særlige
tilfælde, hvor afgørelsen af
tiltalespørgsmålet er trukket urimeligt i langdrag,
på anmodning fra den sigtede kan bestemme, at
tiltaleafgørelsen skal træffes inden en vis
frist.
Efter gældende ret har sigtede på ethvert
tidspunkt af en strafferetlig efterforskning mulighed for at klage
over sagsbehandlingstiden til den stedlige statsadvokat, der i
kraft af det almindelige over-/underordnelsesforhold kan tage
stilling til, om den underordnede anklagemyndighed fremmer sagen
behørigt mv. Sigtede har derimod som udgangspunkt ikke
mulighed for at indbringe spørgsmålet for retten.
Dette skal ses i sammenhæng med, at dansk strafferetspleje
bygger på et grundprincip om, at
tiltalespørgsmålet afgøres af
anklagemyndigheden.
Med den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 718 b fastholdes dette
principielle udgangspunkt, men der indføres en vis
begrænset mulighed for, at domstolene efter anmodning fra
sigtede kan skride ind over for meget langvarige sigtelser med
henblik på at fremskynde anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet ved fastsættelse af en
frist herfor.
Kompetencen til at afgøre
tiltalespørgsmålet tilkommer - uanset om retten
måtte finde grundlag for at fastsætte en frist -
fortsat alene anklagemyndigheden, herunder også med hensyn
til hvornår og på hvilket grundlag denne
afgørelse træffes. Den foreslåede bestemmelse
indebærer imidlertid, at anklagemyndighedens dispositioner i
helt særlige tilfælde kan få konsekvenser for
muligheden for sagens gennemførelse, jf. nærmere
nedenfor.
Det er forudsat, at bestemmelsen kun anvendes helt
undtagelsesvis og efter nøje afvejning af de
modstående hensyn, der gør sig gældende.
Med forslaget til stk. 1
får sigtede mulighed for at indbringe
spørgsmålet om sagsbehandlingstiden for retten, hvis
der ikke inden for en frist på 1 år og 6 måneder,
dvs. en frist svarende til underretningsfristen i den
foreslåede nye bestemmelse i § 718 a, efter det
tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen,
er truffet afgørelse om påtaleopgivelse,
tiltalefrafald eller tiltalerejsning, eller er anmodet om
retsmøde med henblik på sagens behandling som
tilståelsessag i medfør af § 831. Er der
udsendt et bødeforlæg til tiltalte, er det at anse som
en tiltalerejsning, og tiltalte kan derfor ikke indbringe
spørgsmålet om sagsbehandlingstid for retten, hvis et
bødeforlæg er udsendt inden for fristen på 1
år og 6 måender.
Efter stk. 2, 1. pkt., kan
retten undtagelsesvis fastsætte en frist, hvis der efter en
samlet vurdering af hensynet til den sigtede, forurettede, sagens
beskaffenhed og omstændigheder samt sagens
samfundsmæssige betydning er særlig grund til at
kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet.
Hensynet til forurettede er nyt i forhold til udvalgets
lovudkast, jf. herved de almindelige bemærkninger pkt. 5.2.4.
Hensynet til forurettede vil dog i sagens natur næppe kunne
begrunde, at tiltalerejsning i sidste ende helt
afskæres.
I store sager om økonomisk kriminalitet, herunder
især sager der behandles af Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk Kriminalitet, vil det ofte være rimeligt
begrundet i den konkrete sags omstændigheder, at der er
forløbet mere end 1 år og 6 måneder fra det
tidspunkt, hvor sigtede er gjort bekendt med sigtelsen. Det
skyldes, at sådanne sager typisk er meget komplicerede og
kræver gennemgang af et meget stort bilagsmateriale.
Efterforskningsmæssigt kompliceres sagerne endvidere ofte af,
at den eller de sigtede, der kan have stor viden på det
finansielle område, har gjort meget for at sløre deres
økonomiske aktiviteter. Hertil kommer, at der i de fleste
sager skal ske efterforskning i udlandet, og det forekommer ofte,
at der må efterforskes i yderligere en række andre
lande, når de første oplysninger fra udlandet er
tilvejebragt.
Endvidere kræver de fleste af de store økonomiske
sager udarbejdelse af revisionsberetninger, der først kan
iværksættes, når samtlige nødvendige
oplysninger i sagen er tilvejebragt, og der har været
drøftelser mellem anklagemyndigheden og forsvarerne om
udformningen af et revisionstema, jf. nærmere
betænkning nr. 1454/2004 om behandlingen af større
straffesager om økonomisk kriminalitet m.v., side 125.
Revisionsberetninger udfærdiges normalt efter revisorernes
gennemgang af et stort antal dokumenter, og det er derfor ikke
ualmindeligt, at der må afsættes i
størrelsesordenen 6 måneder til 1 år til denne
del af efterforskningen. Endelig indebærer afgørelsen
om tiltalespørgsmålet ofte stillingtagen til
vanskelige juridiske problemstillinger, herunder også
vedrørende civilretlige spørgsmål, hvorfor det
kan være en vurdering, der kræver længere tid end
i sager om f.eks. personfarlig kriminalitet.
Disse forhold betyder ikke, at den foreslåede
bestemmelse ikke kan anvendes i økonomiske sager. I store
økonomiske sager vil der dog ofte kun være grundlag
for at fastsætte en frist efter den foreslåede
bestemmelse, hvis efterforskningen må anses for at være
gået i stå, eller en stillingtagen til
tiltalespørgsmålet trækker ud, selv om sagen er
færdigefterforsket.
Der vil efter bestemmelsen ikke være grund til
fremskyndelse - og dermed heller ikke grundlag for retten til
undtagelsesvis at fastsætte en frist - hvis sagen skrider
frem, og afgørelsen om tiltalen må ventes truffet
inden for kortere tid. Dette følger ikke alene af
betingelsen om, at rettens fastsættelse af en frist kun
bør ske rent undtagelsesvis, men
også, at rettens fastsættelse af frist
forudsætter, at der er særlig
grund til at kræve en fremskyndelse af
afgørelsen om tiltalespørgsmålet.
Det bemærkes, at politiet og anklagemyndigheden i en
tidlig fase af et sagsforløb bør overveje, hvilke
undersøgelses- og efterforskningsskridt der kan være
relevante at foretage, og hvornår de enkelte skridt
bør iværksættes, eventuelt så de
forskellige skridt udføres sideløbende med henblik
på at spare tid. Anklagemyndigheden bør i den
forbindelse være særlig opmærksom på
tidskrævende skridt som f.eks. mentalundersøgelser og
på muligheden for at anmode om forhåndsberammelse af
hovedforhandling, selv om tiltale endnu ikke er rejst.
Anvendelse af bestemmelsen vil navnlig kunne tænkes i
følgende tilfælde:
For det første kan rettens
fastsættelse af frist i medfør af den foreslåede
bestemmelse komme på tale, hvor det tidsrum, der er
forløbet siden sigtelsens rejsning, efter en samlet
vurdering, herunder af hensyn til den sigtede, forurettede, sagens
beskaffenhed samt dens samfundsmæssige betydning, må
anses for åbenbart urimeligt. Det
gælder navnlig i mindre alvorlige sager, herunder navnlig
bødesager, hvor der vil kunne fastsættes frist alene
på dette grundlag.
Er der derimod tale om alvorligere straffesager, f.eks. en sag
om alvorlig, personfarlig kriminalitet, en sag, hvor den forventede
straf vil være på flere års fængsel, eller
en sag af særlig samfundsmæssig betydning i
øvrigt, vil den forløbne tid - selv efter ca. 1
år og 6 måneder - formentlig kun i sjældne
tilfælde kunne anses for åbenbart urimelig, og
fastsættelse af en frist i sådanne sager må
derfor som udgangspunkt forudsætte, at det må anses for
at være en reel mulighed - med en passende fremskyndelse af
sagsbehandlingen - at anklagemyndigheden kan træffe
afgørelse om tiltale inden for en frist på mellem 3
måneder og 1 år.
For det andet kan rettens
fastsættelse af frist i medfør af den foreslåede
bestemmelse komme på tale, hvor den tid, der er
forløbet siden sigtelsens rejsning, klart ikke er rimeligt begrundet i den konkrete
sags omstændigheder, hvor der efter en samlet vurdering er
særlig grund til at gribe ind, og
hvor der herudover på den ene side ikke umiddelbart er udsigt
til, at afgørelsen om tiltalespørgsmålet vil
blive truffet i nær fremtid, men hvor der på den anden
side er udsigt til, at et tilstrækkeligt grundlag for en
afgørelse af tiltalespørgsmålet - om
nødvendigt efter en fremskyndelse af sagsbehandlingen - vil
kunne foreligge inden udløb af en frist på mellem 3
måneder og 1 år.
Generelt er det en betingelse, at hensynet til den sigtede med
særlig styrke taler for indgriben fra rettens side. Det
forudsættes således, at en fortsat udskydelse af
afgørelsen af tiltalespørgsmålet i det konkrete
tilfælde må anses for en urimelig belastning af
sigtede.
Det følger af det anførte, at bestemmelsen ud
fra enhver praktisk betragtning ikke vil blive bragt i anvendelse i
de alvorligste straffesager, herunder navnlig ikke i drabssager.
Indbringelse for retten vil navnlig kunne tænkes i
særligt komplicerede sager, herunder større sager om
økonomisk kriminalitet, visse komplicerede
særlovssager samt i mindre omfattende sager, hvor
sagsbehandlingen af andre grunde, herunder eventuelt
ekspeditionsfejl, er gået i stå.
Hvis retten undtagelsesvis finder anledning til at
fastsætte en frist, jf. ovenfor, skal fristen være
på mindst 3 måneder og højst 1 år, jf.
stk. 2, 2. pkt.
Har anklagemyndigheden ikke inden for den frist, som retten
har fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., truffet
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning, anses påtale mod sigtede for opgivet af
anklagemyndigheden, jf. stk. 2, 3.
pkt. Bestemmelsens retsvirkning svarer herved til
retsvirkningerne af en endelig påtaleopgivelse i
medfør af retsplejelovens § 721. Heri ligger
bl.a., at sagen ikke længere kan fremmes mod den sigtede, og
at de almindelige bestemmelser i retsplejelovens kapitel 93 a om
erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning vil
finde anvendelse.
Som undtagelse til denne hovedregel gælder imidlertid,
at retten efter anmodning fra anklagemyndigheden kan forlænge
en frist, som retten har fastsat i medfør af stk. 2,
med højst 1 år ad gangen, såfremt særlige
omstændigheder taler for det, jf. stk. 3, 1. pkt.
Hvorvidt der er grundlag for at forlænge fristen
må bero på rettens konkrete vurdering af de
omstændigheder, der gør, at der fortsat ikke er
truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet. Er der
således rimelig grund til, at afgørelsen ikke er
truffet inden for fristen, og taler sagens betydning for det, jf.
de synspunkter, der er anført ovenfor om »særlig
grund«, bør der ske forlængelse.
En anmodning fra anklagemyndigheden om fristforlængelse
skal være retten i hænde senest 2 uger inden
udløbet af den frist, som ønskes forlænget, jf.
stk. 3, 2. pkt.
Hvis retten ikke finder grundlag for at forlænge den
frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet, som
retten tidligere har fastsat, anses påtale mod sigtede for
opgivet af anklagemyndigheden, medmindre anklagemyndigheden har
truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet inden
for 2 måneder fra rettens afgørelse om ikke at
forlænge fristen, jf. stk. 3, 3.
pkt.
Efter stk. 4, 1. pkt.,
træffes rettens afgørelse ved kendelse. Rettens
afgørelser kan kæres til landsretten efter den
almindelige bestemmelse herom i retsplejelovens § 968,
stk. 1.
Hvis retten ikke har fundet grundlag for at fastsætte en
frist efter stk. 2, kan sigtede først efter 1 år
på ny indbringe spørgsmålet om
fastsættelse af en frist for retten, jf. stk. 4, 2. pkt. 1-årsfristen
regnes fra det tidspunkt, hvor retten har truffet afgørelse
om ikke at fastsætte en frist. I tilfælde, hvor sigtede
har kæret rettens afgørelse om ikke at fastsætte
en frist, og hvor kæreinstansen stadfæster denne
afgørelse, regnes 1-årsfristen dog fra tidspunktet for
kæreinstansens afgørelse.
Det er i stk. 5 fastsat, at
sigtedes anmodning efter stk. 1 skal indeholde en adresse,
hvortil meddelelser kan sendes, således at sigtede kan
indkaldes til det retsmøde, som afholdes med henblik
på behandling af sigtedes anmodning.
Efter stk. 6 skal sigtede
være til stede i det retsmøde, der afholdes med
henblik på behandling af en anmodning efter stk. 1,
medmindre retten træffer anden bestemmelse. Sigtedes
anmodning anses for bortfaldet, hvis sigtede udebliver fra det
retsmøde, der afholdes. Bortfald af sigtedes anmodning i
tilfælde af udeblivelse forudsætter, at sigtede i den
indkaldelse, der sendes til sigtede ved almindeligt brev til den
adresse, som er indeholdt i den pågældendes anmodning
efter stk. 1, jf. stk. 5, er gjort bekendt med
retsvirkningerne af udeblivelse.
Sigtede skal som hovedregel være til stede i det
retsmøde, der afholdes med henblik på behandling af en
anmodning efter stk. 1. Retten kan dog fritage sigtede herfor.
Udgangspunktet forudsættes klart at være, at sigtede
har mødepligt således, at undtagelsen kun tænkes
anvendt, hvis der er rimelig grund hertil, herunder navnlig at
anklagemyndigheden er enig i, at sigtedes tilstedeværelse
under behandlingen af dennes anmodning om fastsættelse af
frist er unødvendig.
Har sigtede ikke fået beskikket eller selv antaget en
forsvarer, har retten efter den almindelige bestemmelse i
retsplejelovens § 732 mulighed for at beskikke en advokat
for den pågældende. Der bør som altovervejende
hovedregel ske beskikkelse, hvis den sigtede ønsker
det.
Efter stk. 7 skal forurettede
og en eventuel bistandsadvokat som udgangspunkt underrettes om
retsmødet. Underretning af forurettede kan imidlertid
undlades, når et større antal personer er forurettede.
Det gælder eksempelvis i tilfælde, hvor sigtelsen
angår en lang række ensartede forhold, f.eks.
bedrageriforhold.
Om muligheden for genoptagelse af en straffesag, hvor der har
været rejst sigtelse, men hvor forfølgningen mod
sigtede anses for opgivet, idet anklagemyndigheden ikke har truffet
afgørelse om tiltalespørgsmålet inden for en af
retten fastsat frist i medfør af den foreslåede
bestemmelse i § 718 b, henvises til forslaget til
retsplejelovens § 724, stk. 3 (lovforslagets
§ 1, nr. 2), og bemærkningerne hertil.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.2.2. og 5.2.4. i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 2 (retsplejelovens § 724,
stk. 3)
Den foreslåede nye bestemmelse vedrører adgangen
til genoptagelse af sager, hvor påtale må anses for
opgivet efter de foreslåede bestemmelser i § 718 b,
stk. 2 eller 3.
Med den foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens
§ 718 b, stk. 2, jf. lovforslagets § 1,
nr. 1, får retten mulighed for efter anmodning fra en sigtet
i ganske særlige tilfælde at skride ind over for
langvarige sigtelser ved at fastsætte en frist med henblik
på at fremskynde afgørelsen om
tiltalespørgsmålet. Anklagemyndighedens undladelse af
at overholde en af retten fastsat frist vil i sidste ende kunne
føre til, at påtale mod sigtede anses for opgivet af
anklagemyndigheden.
Dette svarer til de retsvirkninger, som følger af en
endelig påtaleopgivelse i medfør af retsplejelovens
§ 721. Er påtale opgivet af anklagemyndigheden i
medfør af § 721, kan strafforfølgning efter
omgørelsesfristens udløb kun fortsættes mod
den, der har været sigtet, hvis betingelserne for
genoptagelse efter retsplejelovens § 975 er opfyldt, jf.
retsplejelovens § 724, stk. 2.
Svarende til denne (snævre) mulighed for genoptagelse af
en sag, hvor påtale er endeligt opgivet i medfør af
retsplejelovens § 721, foreslås der indført
en adgang til genoptagelse af sager, hvor påtale må
anses for opgivet efter forslaget til § 718 b,
stk. 2 eller 3, dvs. hvor anklagemyndigheden ikke har rejst
tiltale inden for den frist, som retten har fastsat efter
§ 718 b, stk. 2, 3. pkt., eller inden for den
2-månedersfrist, som følger af § 718 b,
stk. 3, 3. pkt.
Det foreslås i overensstemmelse hermed i en ny
bestemmelse i retsplejelovens § 724,
stk. 3, fastsat, at anses påtale for opgivet
efter § 718 b, stk. 2 eller 3, kan den overordnede
anklagemyndighed, uanset stk. 2, kun træffe bestemmelse om,
at strafforfølgning skal fortsættes, hvis
betingelserne for genoptagelse i § 975 i øvrigt er
opfyldt, f.eks. hvis der fremkommer nye vægtige
beviser.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.2.2. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 3 (retsplejelovens § 728)
Der er tale om en konsekvensændring som følge af
de nye regler om nævningesager, som blev indført ved
lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love (Politi- og domstolsreform).
Til § 1, nr. 4 (retsplejelovens § 733,
stk. 2)
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 733, stk. 2, med den
ændring, at retten kan nægte at beskikke den advokat,
som sigtede ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil
medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme (mod i
dag, hvor retten kan nægte beskikkelse, hvis advokatens
medvirken ud fra retsplejemæssige hensyn til sagens
behørige fremme, herunder særligt hensynet til
medsigtedes tarv, ikke kan anses for forsvarlig). Formålet
med ændringen er, at hensynet til sagens fremme bør
indgå med større vægt end efter gældende
ret. I øvrigt vil retten som hidtil kunne nægte
beskikkelse, hvis der er påviselig risiko for, at advokaten
vil hindre eller modvirke sagens opklaring.
Efter den foreslåede bestemmelse vil retten kunne
nægte at beskikke en forsvarer for den sigtede, hvis dennes
medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens
fremme.
Det nye kriterium »en forsinkelse af betydning for
sagens fremme« indebærer, at der skal mindre til end
efter den gældende bestemmelse med hensyn til en forsinkelse
som følge af forsvarerens forhold, før retten kan
nægte at beskikke den forsvarer, som den sigtede har anmodet
om, eller tilbagekalde en allerede meddelt beskikkelse.
Det vil bero på en konkret vurdering, om forsinkelsen
har en sådan karakter, at den kan begrunde nægtelse af
beskikkelse/afbeskikkelse. Ved denne afgørelse vil der
ligesom i dag skulle foretages en afvejning af en række til
tider modstående hensyn.
Det vil bl.a. afhænge af sagens karakter, hvornår
en forsinkelse må anses for at være af betydning for
sagens fremme. Det må i almindelighed antages, at der skal
mindre til, før en forsinkelse anses for at være af
betydning for sagens fremme, hvis der er tale om en voldssag, som
ikke skal køre over flere dage, end en sag om
økonomisk kriminalitet, der skal køre over adskillige
retsdage.
Hensynet til medsigtedes tarv vil fortsat skulle inddrages.
Hvis eventuelle medsigtede er varetægtsfængslede, vil
der være et særligt hensyn at tage til dem. Der vil
også kunne være et særligt hensyn at tage til
forurettede eller vidner i sagen. Det vil være særligt
nærliggende i sager om personfarlig kriminalitet som f.eks.
vold og voldtægt.
Hensynet til en hurtig behandling af sagen vil også
kunne begrunde nægtelse eller tilbagekaldelse af beskikkelse,
selv om forsinkelsen alene rammer den sigtede. Det vil navnlig
være tilfældet, hvis sigtede er
varetægtsfængslet, herunder eventuelt i isolation, samt
i sager, hvor sigtede er under 18 år. Her er der tale om
sager, hvor hurtig sagsbehandling generelt må prioriteres
højt, jf. også de foreslåede nye bestemmelser i
retsplejelovens § 718 b, stk. 2, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 1, og retsplejelovens § 768 a,
stk. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 10. Det må
dog samtidig indgå i vurderingen med en vis vægt, hvis
der ikke er en umiddelbart forurettet eller medsigtede i
sagen.
Baggrunden for sigtedes ønske om en bestemt forsvarer
vil også være et hensyn, der bør indgå i
afvejningen. Hvis en forsvarer har fulgt sagen fra starten eller
tidligere har været forsvarer for sigtede, kan der efter
omstændighederne accepteres en længere forsinkelse end
ellers. Der kan endvidere være tale om, at forsvareren har en
særlig ekspertise inden for det pågældende
område, som sagen vedrører. Tidligere forsvarerskift
samt tidspunktet for anmodningen vil omvendt også kunne
indgå i afvejningen med betydelig vægt.
Bestemmelsen indebærer ikke, at det frie forsvarervalg
sættes ud af kraft, men blot at det undergives den
begrænsning, at valget må ske blandt de forsvarere, der
har den nødvendige tid til opgaven. Inden for denne kreds af
forsvarere vil valget som hidtil være frit.
Det kan ikke på forhånd angives præcist,
hvornår der vil foreligge en forsinkelse af betydning for
sagens fremme. Det vil som nævnt i høj grad
afhænge af den konkrete sag. En forsinkelse på 2-3
måneder i forhold til det af retten foreslåede
tidspunkt i almindelige sager om straffelovsovertrædelser
samt sager af lignende karakter, som f.eks. sager om
overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, må dog
som udgangspunkt anses som en betydelig forsinkelse, der kan
begrunde en anvendelse af den foreslåede regel. I sager, hvor
en hurtig sagsbehandling er særlig prioriteret, f.eks. sager
om vold og voldtægt, vil forsinkelser også af kortere
varighed kunne give anledning til tilbagekaldelse af
beskikkelsen.
Det vil ikke kun være forsinkelser i forbindelse med
hovedforhandlingen, der vil kunne begrunde en nægtelse eller
tilbagekaldelse af beskikkelse. Det kan også være
tilfældet med hensyn til forsinkelser under efterforskningen,
der beror på forsvarerens forhold. Der kan f.eks. være
tale om, at en forsvarer ikke kan medvirke under afhøringen
af en sigtet, hvilket vil indebære en forsinkelse af
betydning for sagen. Det vil i denne situation kunne komme på
tale at anvende reglen også ved forsinkelser, der er kortere
end 2-3 måneder. Det gælder særligt, når
sigtede er varetægtsfængslet. Anvendelse af reglen i
disse situationer vil navnlig kunne komme på tale i sager,
hvor flere sigtede er varetægtsfængslede. Der kan dog
ikke stilles samme krav til forsvareren som til anklagemyndigheden
med hensyn til at kunne give møde med kort varsel. Det
skyldes bl.a., at forsvareren som udgangspunkt skal møde
personligt, samt at det er op til anklagemyndigheden at
tilrettelægge efterforskningen og herunder at afgøre,
hvornår der er grundlag for at rejse tiltale.
Der kan ikke ske nægtelse eller tilbagekaldelse af
beskikkelse af en forsvarer efter den foreslåede bestemmelse,
hvis et forsvarerskifte ikke vil medføre, at sagen kan
fremmes inden for rimelig tid. Hvis der således er tale om en
større eller kompliceret sag, vil den tid, det vil tage en
anden forsvarer at sætte sig ind i sagen, efter
omstændighederne kunne udligne fordelen ved et
forsvarerskifte.
Den foreslåede skærpelse med hensyn til, hvilken
forsinkelse som følge af forsvarerens forhold der kan
accepteres, skal ses i lyset af forsvarerens pligt til at medvirke
til, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid.
Særligt ved et ønsket forsvarerskift i forbindelse med
anke må det være et krav, at den pågældende
forsvarer er i stand til at møde inden for rimelig tid, dvs.
som udgangspunkt inden for et tidsrum svarende til normal
berammelsestid.
Der henvises i den forbindelse til den foreslåede nye
bestemmelse i retsplejelovens § 843 a, stk. 2, jf.
lovforslagets § 1, nr. 12, hvorefter anklagemyndigheden
og sigtedes forsvarer skal tilrettelægge deres virke
således, at sagen kan gennemføres inden rimelig tid,
samt den foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens
§ 843 b om forhåndsberammelse, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 12. Med bl.a. disse bestemmelser understreges
det, at også forsvareren har et ansvar for sagens
behørige fremme.
Det vil høre til anklagemyndighedens og rettens pligter
at påse, at der i givet fald skrides ind, jf. forslaget til
retsplejelovens § 843 a, om nødvendigt ved
anvendelse af den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens
§ 733, stk. 2. Det vil dog også påhvile
anklagemyndigheden bl.a. gennem anmodning om
forhåndsberammelse at fremme sagsbehandlingen og dermed
medvirke til at begrænse problemernes omfang.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.3. lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 5 (retsplejelovens § 747,
stk. 3)
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 747, stk. 3, med den
ændring, at adgangen til at foretage indenretlig
afhøring forud for hovedforhandling foreslås udvidet
til også at omfatte tilfælde, hvor sigtede er
varetægtsfængslet uden samtidig at være anbragt i
isolation.
Betingelserne for indenretlig afhøring, hvor sigtede er
varetægtsfængslet, svarer efter forslaget til de
betingelser, som gælder i medfør af den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 747, stk. 3, med
hensyn til isolationsfængsling. Formålet med den
foreslåede ændring af bestemmelsen er således, at
en varetægtsfængsling - uanset om der samtidig er
iværksat isolation eller ikke - ikke opretholdes, hvis
grundlaget for varetægtsfængslingen vil bortfalde ved
en indenretlig afhøring, og der ikke kan anføres
rimelige hensyn, der taler imod foretagelse af en sådan
bevisførelse.
Anmodning om indenretlig afhøring forud for
hovedforhandlingen kan fremsættes både af
anklagemyndigheden og forsvareren.
Væsentlige praktiske hensyn kan på samme
måde som i dag begrunde, at retten afslår en anmodning
om indenretlig afhøring. Der kan f.eks. forekomme
tilfælde, hvor der ikke er en rimelig udsigt til, at en
særskilt bevisførelse kan give grundlag for
ophævelse af varetægtsfængslingen. Desuden kan
der være tilfælde, hvor efterforskningen ikke er
så fremskreden, at et tilstrækkeligt materiale
foreligger til at opnå klarhed over, hvad
bevisførelsen skal belyse. Der kan også være
tilfælde, hvor hovedforhandlingen er så nært
forestående, at gennemførelsen af en sådan
bevisførelse reelt kan bevirke en samlet forlængelse
af sagens behandling. Endvidere vil en anmodning kunne
afslås, hvis den fornødne bevisførelse er af
uforholdsmæssigt stort omfang eller i øvrigt
særlig besværlig, f.eks. hvor der skal indkaldes vidner
fra udlandet.
Gør ingen af de opregnede modhensyn sig gældende,
forudsættes bevisførelsen i almindelighed tilladt. Som
efter den gældende bestemmelse bør en anmodning om
indenretlig afhøring forud for hovedforhandlingen for at
begrænse den tidsmæssige udstrækning af en
varetægtsfængsling således ikke afslås
alene af retsplejemæssige hensyn til, at bevisførelsen
finder sted under hovedforhandlingen, herunder med det
formål, at lægdommere overværer den umiddelbare
reaktion på et stillet spørgsmål. Dette hensyn
af retsplejemæssig karakter bør således vige for
hensynet til muligheden for at begrænse anvendelsen af
varetægtsfængsling gennem afholdelse af anteciperet
bevisførelse.
Afgørelsen om indenretlig afhøring før
hovedforhandlingen berører ikke i sig selv
bevisførelsen ved hovedforhandlingen. På samme
måde som hidtil skal medsigtede og vidner således
indkaldes til at afgive forklaring under hovedforhandlingen.
Som anført ovenfor bør en anmodning om
bevisførelse imødekommes, hvis ikke de nævnte
væsentlige praktiske hensyn taler imod. Der vil dog fortsat
efter almindelige retsprincipper om ligestilling mellem parterne
skulle tages hensyn til forsvarets mulighed for at varetage
sigtedes interesser. Heri ligger navnlig, at sigtedes forsvarer
skal have adgang til samme oplysninger som politiet i relation til
det bevis, som skal sikres ved den ønskede
bevisførelse. I tilfælde, hvor forsvareren f.eks.
på grund af forsvarerpålæg i medfør af
retsplejelovens § 729 a, stk. 4, er forhindret i at
drøfte oplysningerne med den sigtede forud for
gennemførelsen af den pågældende
bevisførelse, vil retten som hidtil kunne afslå en
anmodning herom.
Hvis retten imødekommer en anmodning om
bevisførelse efter forslaget til § 747,
stk. 3, skal retsmødet afholdes snarest og så
vidt muligt inden for 2 uger fra rettens modtagelse af anmodningen,
jf. den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 747, stk. 4 (som ikke foreslås
ændret). Bestemmelsen indebærer bl.a., at det vil
påhvile også anklagemyndigheden og den sigtedes
forsvarer at medvirke til, at retsmødet kan afholdes inden
for den nævnte frist.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.4. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 764,
stk. 1)
Den foreslåede bestemmelse vedrører bl.a. kravene
til anklagemyndighedens anmodning om varetægtsfængsling
og indebærer som noget nyt, at anmodning om fortsat
varetægtsfængsling skal være skriftlig og opfylde
visse indholdsmæssige krav. Anmodning om
varetægtsfængsling i forbindelse med
grundlovsforhør kan ligesom i dag fremsættes
mundtligt.
Forslaget til stk. 1, 1.
pkt., svarer med redaktionelle ændringer til den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 764,
stk. 1, 1. pkt. Efter bestemmelsen afgør retten efter
anmodning fra anklagemyndigheden, om sigtede skal
varetægtsfængsles.
Den foreslåede nyaffattelse af stk. 1, 2. pkt., indebærer, at
anklagemyndighedens anmodning om fortsat
varetægtsfængsling - altså enhver
forlængelse af en iværksat
varetægtsfængsling - skal fremsættes skriftligt
over for retten, og at anmodningen skal angive den eller de
fængslingsbestemmelser, som anklagemyndigheden
påberåber sig, de faktiske omstændigheder,
hvorpå anmodningen støttes, og de væsentligste
efterforskningsskridt mv., som forventes foretaget.
Bestemmelsen har dels til formål at betone vigtigheden
af politiets og anklagemyndighedens overvejelser om at anvende
fortsat varetægtsfængsling i den enkelte sag, dels at
give domstolene et bedre grundlag for i den enkelte sag at
træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for
fortsat varetægtsfængsling er opfyldt.
Anmodningen kræver ikke nødvendigvis en
særskilt skrivelse, men kan indeholdes i en rapport, herunder
eventuelt i en såkaldt »forlængerrapport«.
Anmodningen og begrundelsen herfor kan udformes helt kortfattet,
oftest i nogle få linjer. Den skal alene indeholde den eller
de påberåbte fængslingsbestemmelser ved angivelse
af den eller de relevante paragraffer, stykker og numre samt en
kort angivelse af de hovedomstændigheder, der udgør
grundlaget for anmodningen om fortsat fængsling. Er det
påberåbte fængslingsgrundlag helt identisk med en
tidligere anmodning eller i det hele indeholdt i rettens seneste
kendelser, kan der blot henvises hertil. Hvis der foregår
efterforskning mv., skal der endvidere kort angives de
væsentligste efterforskningsskridt eller
undersøgelsesskridt, som påregnes foretaget i den
periode, hvor fængslingen søges forlænget. Det
bør i øvrigt så vidt muligt angives,
hvornår tiltalespørgsmålet kan ventes
afgjort.
Den begrundede anmodning skal ikke udformes som et
processkrift, og den skal ikke indeholde nærmere
argumentation eller dokumentation for det påberåbte,
herunder mistankegrundlaget. Som hidtil vil dokumentationen kunne
bestå i det tilvejebragte rapportmateriale mv., mens den
nærmere argumentation for fortsat
varetægtsfængsling sker i retsmødet om
forlængelse.
Formålet med kravet om en begrundet anmodning er
således alene at fastslå, hvilken fængslingsgrund
der påberåbes, hvilke (hoved)anbringender den
påberåbte fængslingsgrund støttes
på, samt hvilke efterforsknings- og andre sagsskridt der
forestår.
På denne måde kan den begrundede anmodning skabe
klarhed over, hvad der er fængslingsspørgsmålets
kerne, og hvilke aktiviteter der skal foretages. Dette vil give et
bedre grundlag for anklagemyndighedens, forsvarerens samt rettens
overvejelser i forbindelse med spørgsmålet om den
umiddelbare forlængelse af fængslingen, samt om
overvejelser om eventuel anteciperet bevisførelse,
iværksættelse af oplysnings- eller forberedelsesskridt
og eventuelt forhåndsberammelse, dvs. en sagsstyring, der kan
medvirke til at begrænse den samlede
varetægtsfængslings længde.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.2. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 7 (retsplejelovens § 764,
stk. 4)
Den foreslåede bestemmelse vedrører kravene til
rettens kendelse om varetægtsfængsling og har til
formål i visse tilfælde at skærpe kravene til
rettens begrundelse for kendelse om
varetægtsfængsling.
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 764, stk. 4, 2. pkt., skal
retten i sin kendelse om varetægtsfængsling
anføre de konkrete omstændigheder i sagen,
hvorpå det støttes, at betingelserne for
varetægtsfængsling er opfyldt.
Med den foreslåede bestemmelse i § 764, stk. 4, 3. pkt.,
skærpes kravene til domstolenes kendelser om
varetægtsfængsling.
Det gælder for det første generelt med hensyn til
kendelser om varetægtsfængsling efter § 762,
stk. 1, nr. 3, således, at de væsentligste af de
eventuelle efterforskningsskridt, som forventes foretaget inden for
den fortsatte frist for varetægtsfængslingen,
anføres i kendelsen. Dette gælder i sagens natur kun
så længe, at der fortsat er efterforskning i
sagen.
For det andet gælder det med hensyn til kendelser -
efter alle fængslingsgrunde - om fortsat
varetægtsfængsling ud over de frister, som er indeholdt
i forslaget til retsplejelovens § 768 a, stk. 1 og
2, jf. lovforslagets § 1, nr. 10. Retten skal i de
nævnte tilfælde i tillæg til det gældende
almindelige begrundelseskrav anføre de særlige
omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at
varetægtsfængsling ud over den relevante frist findes
påkrævet. Der kan i den forbindelse henvises til
bemærkningerne til forslaget til retsplejelovens
§ 768 a, stk. 1 og 2, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 10, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen
kræver en skærpet opmærksomhed dels med hensyn
til nødvendigheden af fængslingens opretholdelse efter
den anvendte fængslingsgrund, dels med hensyn til de
omstændigheder som er omtalt i § 768 (dvs. navnlig
om efterforskningen fremmes med tilstrækkelig hurtighed).
Hvis fængsling ud over de foreslåede frister sker i
medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr.
3, må det - ikke mindst efter afslutning af efterforskningen
- være centralt, om der i den konkrete sag foreligger en
betydelig risiko for kollusion (dvs. vanskeliggørelse af
forfølgningen), der må anses for at være af
afgørende betydning for forfølgningen eller
beskyttelse af vidner eller andre.
De foreslåede ændringer af begrundelseskravet
gælder kun kendelser, der går ud på, at en
varetægtsfængsling skal iværksættes eller
opretholdes. Afvises derimod anklagemyndighedens anmodning herom,
gælder de almindelige regler om begrundelse af kendelser,
herunder at det af kendelsen skal fremgå, hvad der har
været afgørende for rettens afgørelse.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.3. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 8 (retsplejelovens § 767,
stk. 2)
Den foreslåede bestemmelse er ny og vedrører
muligheden for at forlænge varetægtsfængsling
uden at fastsætte frist herfor. Formålet med den
foreslåede bestemmelse er at mindske antallet af formelle
retsmøder om fristforlængelser uden protest.
Med den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens
§ 767, stk. 2, 1. pkt.,
gives der mulighed for, at når anklagemyndigheden har
indleveret anklageskrift til retten, og retten har fastsat
tidspunktet for hovedforhandlingen, kan retten ved udløbet
af den frist, der er fastsat efter retsplejelovens § 767,
stk. 1, bestemme, at varetægtsfængslingen eller
foranstaltningen skal fortsætte uden yderligere
forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen.
Bestemmelsen forudsættes kun anvendt, hvis retten
finder, at der efter de gældende fængslingsregler er
grundlag for varetægtsfængsling i hvert fald for en
længere periode end de 4 uger, som er maksimum efter den
almindelige frist, jf. retsplejelovens § 767,
stk. 1, og at varetægtsfængsling indtil
domsafsigelse ikke på forhånd kan anses for udelukket
efter den almindelige proportionalitetsbestemmelse i
retsplejelovens § 762, stk. 3.
Endvidere forudsætter anvendelse af den foreslåede
bestemmelse, at retten finder, at de frister for
varetægtsfængsling, som er indeholdt i forslaget til
retsplejelovens § 768 a, stk. 1 og 2, jf.
lovforslagets § 1, nr. 10, ikke på forhånd
taler imod.
Bestemmelsen bør heller ikke anvendes, hvis retten i
øvrigt finder det betænkeligt.
Udsættes tidspunktet for hovedforhandlingen, må
retten træffe en ny afgørelse efter
bestemmelsen.
Finder retten ikke grundlag for at anvende den
foreslåede bestemmelse, vil den gældende bestemmelse om
fortsat fængsling efter hovedforhandlingens begyndelse uden
yderligere forlængelser i retsplejelovens § 767,
stk. 2 (der bliver stk. 3), finde anvendelse, jf.
bemærkningerne til denne bestemmelse nedenfor (lovforslagets
§ 1, nr. 9).
Træffer retten afgørelse om fortsat
fængsling i medfør af den foreslåede
bestemmelse, kan tiltalte tidligst 3 uger efter afgørelsen
anmode retten om at ophæve varetægtsfængslingen
eller foranstaltningen efter § 766 eller 768, jf.
forslaget til stk. 2, 2. pkt.
Fremsættes en sådan anmodning, skal retten træffe
afgørelse inden 7 dage, jf. forslaget til stk. 2, 3. pkt. Fristen indebærer,
at der skal træffes afgørelse inden udløbet af
den syvende dag, efter at tiltalte eller dennes forsvarer har
fremsat anmodningen.
Hvis retten ikke imødekommer tiltaltes anmodning om, at
varetægtsfængslingen ophæves, kan tiltalte
tidligst 3 uger efter rettens afgørelse kræve en ny
afgørelse af, om betingelserne for fortsat
varetægtsfængsling er opfyldt, jf. stk. 2, 4. pkt.
Efter stk. 2, 5. pkt., finder
forslaget til retsplejelovens § 767, stk. 3, 4.-6.
pkt., tilsvarende anvendelse. Disse regler svarer til de
gældende regler i § 767, stk. 2, om
varetægtsfængsling efter hovedforhandlingens
begyndelse. Heri ligger, at tiltalte, når hovedforhandlingen
er begyndt, allerede efter 14 dage - frem for 3 uger - kan
fremsætte en ny anmodning til retten om
varetægtsfængslingens ophævelse, samt at denne
afgørelse efter retsplejelovens § 60, stk. 3,
skal træffes af en dommer eller en afdeling, der ikke
deltager i hovedforhandlingen, hvis der bliver
spørgsmål om varetægtsfængsling efter
§ 762, stk. 2 (såkaldt
retshåndhævelsesarrest).
Afgørelsen skal således i disse tilfælde
træffes af en anden dommer eller afdeling, hvis tiltalte
allerede er fængslet efter § 762, stk. 2.
Afgørelsen skal endvidere træffes af en anden dommer
eller afdeling, hvis tiltalte er fængslet efter
§ 762, stk. 1, men der ved afgørelsen om
eventuel ophævelse bliver spørgsmål om
fængsling efter § 762, stk. 2. Om dette er
tilfældet afhænger af, om anklagemyndigheden
nedlægger påstand om, at tiltalte fængsles efter
§ 762, stk. 2, såfremt retten finder, at
betingelserne for fængsling efter § 762,
stk. 1, ikke længere er opfyldt. Retten må, inden
den træffer afgørelse om, hvorvidt en fængsling
efter § 762, stk. 1, skal ophæves, om
nødvendigt ved spørgsmål til anklageren
søge oplyst, om der (tillige) nedlægges påstand
om fængsling efter § 762, stk. 2.
Hvis betingelserne i retsplejelovens § 60,
stk. 3, 2. pkt., er opfyldt - dvs. at der er tale om en sag,
der behandles efter retsplejelovens § 831
(tilståelsessag), eller at sagen for så vidt
angår de forhold, der har givet anledning til
varetægtsfængslingen, ikke omfatter beviserne for
tiltalte skyld - kan den dommer eller den afdeling, der deltager i
hovedforhandlingen, dog træffe afgørelse om
varetægtsfængsling, uden at dette medfører
inhabilitet. I andre tilfælde må afgørelsen
træffes af en anden dommer eller afdeling for at undgå
inhabilitet. I disse sidstnævnte tilfælde kan
spørgsmålet om fortsat fængsling under
hovedforhandlingen som hidtil afgøres på skriftligt
grundlag, hvis den anden dommer eller landsretsafdeling finder det
hensigtsmæssigt og forsvarligt.
Træffer retten efter hovedforhandlingens begyndelse
bestemmelse om, at hovedforhandlingen må udsættes,
må retten inden for fristen på 7 dage træffe
afgørelse om, hvorvidt udsættelsen medfører, at
der bør fastsættes en frist for
varetægtsfængslingen efter den almindelige regel i
retsplejelovens § 767, stk. 1, eller om
varetægtsfængslingen kan løbe videre uden frist
efter den foreslåede nye bestemmelse.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.5. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 9 (retsplejelovens § 767,
stk. 3)
Der er tale om en konsekvensændring som følge af
den foreslåede ændring af retsplejelovens
§ 767, stk. 2, jf. lovforslagets § 1, nr.
8.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.5. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 10 (retsplejelovens § 768 a)
Den foreslåede bestemmelse er ny og har til formål
at fastsætte tidsgrænser for, hvor længe en
varetægtsfængsling kan opretholdes.
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 767, stk. 1, skal kendelser om
varetægtsfængsling indeholde en frist for
fængslingens længde. Denne frist skal være
så kort som mulig og må ikke overstige 4 uger.
Varetægtsfængslingen kan efterfølgende
forlænges med op til 4 uger ad gangen.
Herudover indeholder retsplejeloven ikke frister for den
tidsmæssige udstrækning af en
varetægtsfængsling. Der ligger imidlertid en
begrænsning i retsplejelovens § 762, stk. 3,
hvorefter indgrebet ikke (længere) kan anvendes, hvis
frihedsberøvelsen vil stå i misforhold til den herved
forvoldte forstyrrelse af sigtedes forhold, sagens betydning og den
retsfølge, som kan ventes, hvis sigtede findes skyldig (den
såkaldte proportionalitetsgrundsætning).
Med henblik på at opnå en begrænsning i den
tidsmæssige udstrækning af
varetægtsfængslinger foreslås indført
tidsgrænser for, hvor længe en
varetægtsfængsling kan opretholdes. Forslaget tilsigter
at markere et punkt, hvor varetægtsfængsling enten
bør være ophørt eller må kræve en
særlig begrundelse. Der er derimod ikke tale om en absolut
grænse for, hvor længe en
varetægtsfængsling kan opretholdes.
Efter forslaget til stk. 1, nr.
1, må varetægtsfængsling i sager, hvor
sigtelsen angår en lovovertrædelse, som efter loven vil
kunne medføre fængsel i indtil 6 år, ikke finde
sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 6
måneder, medmindre retten finder, at der foreligger
særlige omstændigheder. I sager, hvor sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven kan
medføre fængsel i 6 år eller derover, må
varetægtsfængsling ikke finde sted i et
sammenhængende tidsrum på mere end 1 år,
medmindre retten finder, at der foreligger særlige
omstændigheder, jf. stk. 1, nr.
2.
Opretholdelse af varetægtsfængsling ud over de
foreslåede tidsgrænser forudsætter således,
at der foreligger særlige omstændigheder. Vurderingen
af, om dette er tilfældet, må bero på en konkret
helhedsvurdering af sagens omstændigheder i hvert enkelt
tilfælde.
Der lægges ikke op til en ændring af
fængslingsgrundene som sådan, men der lægges op
til en skærpelse af kravene for anvendelsen af den enkelte
fængslingsgrund ved længerevarende
varetægtsfængslinger med henblik på en mere
nuanceret vurdering end efter gældende ret af, om fortsat
fængsling efter udløb af fristen på henholdsvis
6 måneder og 1 år er nødvendig.
Ved rettens vurdering heraf må der bl.a. tages
udgangspunkt i den anvendte fængslingsgrund.
Varetægtsfængsling efter retsplejelovens
§ 762, stk. 1, nr. 1 (unddragelsesfare), og
§ 762, stk. 1, nr. 2 (gentagelsesfare), vil -
forudsat at betingelserne for varetægtsfængsling
fortsat er opfyldt - i sagens natur normalt vare ved, indtil sagen
er afsluttet. Det samme kan være tilfældet med hensyn
til fængsling efter bestemmelserne om
retshåndhævelsesarrest i retsplejelovens
§ 762, stk. 2. Hensynet til
retshåndhævelsen vil dog i sig selv svækkes,
efterhånden som tiden går, og retten må derfor
løbende vurdere, om der fortsat er grundlag for
fængsling. Retten må under alle omstændigheder
løbende være opmærksom på, om fortsat
fængsling opfylder det krav om proportionalitet, som er
indeholdt i retsplejelovens § 762, stk. 3.
Ved fængsling efter de nævnte bestemmelser
indebærer kravet om særlige omstændigheder, at
der må foretages en samlet vurdering med udgangspunkt i en
skærpet vurdering dels med hensyn til de
omstændigheder, der er omtalt i § 768 (dvs. navnlig
om efterforskningen fremmes med tilstrækkelig hurtighed),
dels med hensyn til nødvendigheden af at opretholde
fængslingen efter den anvendte fængslingsgrund.
Den skærpede opmærksomhed med hensyn til
nødvendigheden af fængslingens opretholdelse
indebærer også, at retten må være
særlig opmærksom på hensynet til
proportionalitetskravet efter retsplejelovens § 762,
stk. 3, og - navnlig i forhold til fængslingsgrunden i
stk. 1, nr. 1 (unddragelsesfare) - på muligheden for
anvendelse af fængslingssurrogater, jf. § 765. Om
anvendelsen af surrogater bemærkes i den forbindelse, at
både retten, anklagemyndigheden og forsvareren vedvarende
bør være opmærksomme på at søge
varetægtssurrogater anvendt i tilfælde, hvor disse vil
være tilstrækkelige foranstaltninger.
Der må endvidere foretages en fornyet vurdering af
gentagelsesrisikoen efter stk. 1, nr. 2, ud fra karakteren af
den pågældende kriminalitet og varigheden af den
hidtidige fængsling. Der må ligeledes foretages en
fornyet vurdering af hensynet til retshåndhævelsen
(retsfølelsen) ud fra en afvejning af forholdets grovhed og
fængslingens varighed.
I alle tilfælde vil den påsigtede kriminalitet
spille en betydelig rolle, således at fortsat fængsling
efter fristerne især kan komme på tale i alvorlige
straffesager, dvs. i sager om alvorlig, personfarlig kriminalitet
samt andre sager af særlig samfundsmæssig betydning,
hvor den forventede straf vil være på flere års
fængsel. Retten skal således efter en
helhedsbedømmelse foretage en kritisk vurdering af
nødvendigheden af fortsat varetægtsfængsling i
lyset af varigheden af den hidtidige fængsling.
Ved fængsling efter § 762, stk. 1, nr. 3,
om risiko for modvirkning af forfølgningen (den
såkaldte kollusionsrisiko), bygger kravet om særlige
omstændigheder i princippet på samme hensyn. Imidlertid
kan der gøre sig særlige forhold gældende med
hensyn til denne fængslingsgrund, der efter sit indhold er
nært knyttet til forløbet af efterforskningen,
undersøgelsen og bevissikringen i sagen.
En skærpet vurdering af risikoen for modvirkning af
undersøgelsen kendes fra isolationsbetingelserne, som
beskrevet i forarbejderne til de gældende bestemmelser,
herunder retsplejelovens § 770 d, stk. 1, om
begrundelse af kendelser om varetægtsfængsling i
isolation. Ved isolation af varetægtsarrestanter stilles der
således krav om en kvalificeret kollusionsrisiko.
Dette krav, der i relation til isolation er særligt
knyttet til de indledende faser af forfølgningen, kan ikke
direkte overføres til perioden efter udløb af de
foreslåede normale frister for
varetægtsfængsling, hvor betingelserne for isolation
typisk ikke (længere) vil være opfyldt.
Alligevel rammer kravet om en kvalificeret kollusionsrisiko
noget centralt i en skærpet opmærksomhed på
nødvendigheden af fortsat fængsling ud over de
foreslåede normalfrister, hvor
varetægtsfængslingen på dette tidspunkt har varet
ganske længe. Dette gælder ikke mindst efter afslutning
af efterforskningen, hvor der således bør foreligge en
betydelig risiko for kollusion af afgørende betydning for
forfølgningen eller væsentlige hensyn til beskyttelse
af vidner eller andre. Dette er ikke udtryk for, at
varetægtsfængsling efter stk. 1, nr. 3, ikke kan
være på sin plads efter afslutning af efterforskningen
og tiltalerejsning, men udtryk for, at der bør ske
større nuancering i bedømmelsen af, om fortsat
fængsling er nødvendig i disse tilfælde.
På samme måde som i forhold til de andre
fængslingsgrunde er det også centralt for vurderingen,
om efterforskningen fremmes med den fornødne hurtighed. Det
må også tillægges vægt, om der gennem
anteciperet bevisoptagelse er mulighed for en bevissikring, der kan
bringe grundlaget for varetægtsfængslingen til
ophør, jf. herved forslaget til retsplejelovens
§ 747, stk. 3 (lovforslagets § 1, nr. 5),
og bemærkningerne hertil.
Ved vurderingen af spørgsmålet om
fængslingens opretholdelse ved den mest alvorlige
kriminalitet - f.eks. i drabssager, de alvorligste narkotikasager
mv. - vil selve den grove kriminalitets karakter naturligt
indgå i skønnet over, om
varetægtsfængslingen kan fortsættes ud over de
angivne frister. Navnlig i tilfælde, hvor tiltale er rejst,
og hvor der foreligger en mistanke af en betydelig styrke, vil
kriminalitetens karakter af en meget alvorlig forbrydelse - ved
siden af den konkrete fængslingsgrund - kunne indgå som
et væsentligt hensyn, der kan bevirke, at der må
antages at foreligge særlige omstændigheder efter den
foreslåede bestemmelse.
Varetægtsfængsling må antages at
udgøre en særlig belastning, når der er tale om
unge under 18 år, og der foreslås derfor fastsat
kortere frister for varetægtsfængsling af denne gruppe
sigtede samt skærpede betingelser for fravigelse af disse
frister (»helt særlige
omstændigheder«).
Det foreslås i stk. 2, nr.
1, at varetægtsfængsling af unge under 18
år i sager, hvor sigtelsen angår en
lovovertrædelse, som efter loven vil kunne medføre
fængsel i indtil 6 år, ikke kan finde sted i et
sammenhængende tidsrum på mere end 4 måneder,
medmindre retten finder, at der foreligger helt særlige
omstændigheder. I sager, hvor sigtelsen angår en
lovovertrædelse, som efter loven kan medføre
fængsel i 6 år eller derover, må
varetægtsfængsling af unge under 18 år ikke finde
sted i et sammenhængende tidsrum på mere end 8
måneder, medmindre retten finder, at der foreligger helt
særlige omstændigheder, jf. stk. 2, nr. 2.
Fylder den sigtede 18 år inden udløb af de
frister, der fremgår af stk. 2, gælder de
almindelige frister i forslaget til stk. 1, nr. 1 og 2.
Om varetægtsfængsling af unge under 18 år
kan ske ud over de normalfrister, der fremgår af stk. 2,
må som udgangspunkt bero på en vurdering svarende til
den, der skal foretages ved afgørelsen af, om der er
grundlag for at fravige de i stk. 1 indeholdte frister, jf.
ovenfor.
Betingelsen for at fravige de i stk. 2 indeholdte frister er imidlertid
kvalificeret, idet der skal foreligge helt særlige
omstændigheder. Dette gælder både med hensyn til
de omstændigheder, der er omtalt i retsplejelovens
§ 768 (dvs. navnlig om efterforskningen fremmes med
tilstrækkelig hurtighed), og med hensyn til
nødvendigheden af fængslingens opretholdelse efter den
anvendte fængslingsgrund, jf. herom ovenfor.
Også karakteren af den påsigtede kriminalitet
må tillægges betydelig vægt, således at
fortsat fængsling efter fristerne især kan komme
på tale i meget alvorlige straffesager (dvs. i sager om meget
alvorlig personfarlig kriminalitet samt andre sager af en
særlig samfundsmæssig betydning, hvor den forventede
straf vil være på flere års fængsel).
Fængslingsfristerne efter forslaget til stk. 1 og 3
omfatter kun tidsrummet frem til begyndelse af hovedforhandling i
første instans, jf. forslaget til stk. 3. Baggrunden herfor er, at
varetægtsfængsling navnlig i tiden frem til dette
tidspunkt som følge af usikkerheden om den fængsledes
situation udgør en særlig belastning, mens der efter
hovedforhandlingens begyndelse vil foreligge et sikrere grundlag
for rettens stillingtagen til spørgsmålet om eventuel
fortsat varetægtsfængsling.
Ved beregningen af fængslingsfristerne skal der kun
medregnes varetægtsfængsling, der sker her i landet.
Baggrunden herfor er, at fristerne har til formål at markere,
at sagen, som den er behandlet her i landet, har fået et
så langvarigt forløb, at fortsat fængsling
må kræve en særlig begrundelse. En eventuel
forudgående varetægtsfængsling i udlandet i samme
sagskompleks vil dog indgå i den proportionalitetsafvejning,
som følger af den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 762, stk. 3.
Fristerne løber fra varetægtsfængslingens
iværksættelse, uanset om der senere kommer nye
sigtelser til. Nye sigtelser vil imidlertid kunne betyde, at
grundlaget for at fravige fristerne som følge af
særlige eller helt særlige omstændigheder er til
stede. I sager med flere sigtelser afhænger fristens
længde af det forhold, som har den strengeste
strafferamme.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.1. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 11 (retsplejelovens § 769,
stk. 2, 2. pkt.)
Den foreslåede ændring af retsplejelovens
§ 769, stk. 2, vedrører muligheden for at
anvende varetægtsfængsling uden fristfastsættelse
i ankesager.
Med den foreslåede bestemmelse indføres en
ordning med fortsat fængsling uden løbende
fristfastsættelser, som svarer til forslaget til
retsplejelovens § 767, stk. 2 og 3, om
fængsling i første instans uden fastsættelse af
frist, når retten har truffet bestemmelse herom, eller
når tiltalte var varetægtsfængslet ved
hovedforhandlingens begyndelse, jf. lovforslagets § 1,
nr. 8 og 9.
Det følger af henvisningen til § 767,
stk. 2, at den overordnede ret, når tidspunktet for
hovedforhandling er fastsat, kan bestemme, at
varetægtsfængslingen eller foranstaltningen skal
fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er
afsagt dom i sagen. Det er som følge af henvisningen til
§ 767, stk. 2, en betingelse, at anklageskrift er
indleveret, men dette har ikke samme praktiske betydning i
ankesager, hvor der ikke skal foreligge særskilt
anklageskrift i udmålingsanker, og hvor udfærdigelse af
anklageskrift i bevisanker sker som led i ankens
iværksættelse.
Udsættes tidspunktet for hovedforhandlingen, må
retten træffe en ny afgørelse efter
bestemmelsen.
Hvis den overordnede ret træffer bestemmelse om fortsat
varetægtsfængsling uden fristfastsættelse, finder
forslaget til § 767, stk. 2, tilsvarende anvendelse,
jf. henvisningen i § 769, stk. 2. Heri ligger bl.a.,
at tiltalte tidligst 3 uger efter rettens afgørelse kan
fremsætte en ny anmodning om ophævelse af
varetægtsfængslingen efter § 766 eller
§ 768, at retten i givet fald skal træffe
afgørelse inden 7 dage, og at tiltalte, hvis retten ikke
imødekommer anmodningen om ophævelse, tidligst 3 uger
efter rettens afgørelse kan fremsætte en ny anmodning
herom.
Hvis der efter hovedforhandlingens begyndelse er
spørgsmål om varetægtsfængsling efter
§ 762, stk. 2, træffes afgørelsen om
eventuel ophævelse af en afdeling, som ikke deltager i
hovedforhandlingen, jf. § 60, stk. 3, medmindre
anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes
skyld. Behandles sagen af en anden landsretsafdeling, kan
spørgsmålet om fortsat fængsling under
hovedforhandlingen afgøres på skriftligt grundlag,
hvis det findes hensigtsmæssigt og forsvarligt.
Det følger af henvisningen til § 767,
stk. 3, i den foreslåede bestemmelse, at hvis der ikke
er truffet afgørelse efter forslaget til § 767,
stk. 2, fortsætter varetægtsfængslingen
eller foranstaltningen uden yderligere forlængelser, indtil
der er afsagt dom i sagen, når en frist, der er fastsat efter
§ 767, stk. 1, udløber efter, at
hovedforhandlingen er begyndt. Hermed gøres den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 767,
stk. 2, der med forslaget bliver stk. 3, anvendelig
også i ankeinstansen med henblik på at reducere
antallet af retsmøder om fristforlængelse og formelle
forlængelser uden protest.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.5.5. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 12
(retsplejelovens §§ 843 a og 843 b)
Til § 843 a
Den foreslåede bestemmelse er ny og vedrører
berammelse af straffesager. Formålet med bestemmelsen er at
betone vigtigheden af, at behandlingen af straffesager fremmes mest
muligt.
Når anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale
mod en person og indbringer sagen for retten, eller når
anklagemyndigheden anmoder om retsmøde med henblik på
behandling af en sag som tilståelsessag, bliver retten
hovedansvarlig for sagens fremme.
Der foreslås indsat en ny bestemmelse i retsplejeloven,
hvorefter det påhviler retten at fremme enhver sag med den
hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader, jf.
stk. 1, 1. pkt.
Det foreslås i stk. 1, 2.
pkt., at det påhviler retten så vidt muligt at
beramme hovedforhandling inden for 2 uger fra anklagemyndighedens
indlevering af anklageskriftet til retten, og til et sådant
tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden rimelig tid.
Formålet med forslaget til stk. 1, 3. pkt., hvorefter det er
særlig påkrævet, at hovedforhandling
gennemføres hurtigst muligt, hvis sigtede er
varetægtsfængslet, er at betone vigtigheden af, at
retten på grund af den belastning, som en
varetægtsfængsling medfører for den sigtede, er
særlig opmærksom på, at disse sager fremmes
hurtigst muligt.
Berammelse skal så vidt muligt ske inden 2 uger fra
rettens modtagelse af anklageskriftet, dvs. at berammelse normalt
bør ske inden for 2-ugersfristen, medmindre særlige
forhold gør sig gældende.
Særlige forhold vil navnlig kunne foreligge i sager med
flere tiltalte, hvor tidspunktet for hovedforhandlingens
gennemførelse skal indpasses i adskillige aktørers
kalendere, og hvor berammelse til et passende tidspunkt ikke
umiddelbart lykkes. Imidlertid bør retten og sagens parter
så vidt muligt søge at imødegå
sådanne problemer ved at forhåndsberamme
hovedforhandlingen i sagen i medfør af den foreslåede
nye bestemmelse i retsplejelovens § 843 b (lovforslagets
§ 1, nr. 12), jf. også bemærkningerne
hertil.
Det bemærkes i øvrigt, at det i de
tilfælde, hvor det navnlig som følge af
anklagemyndighedens, tiltaltes eller forsvarerens forhold
måtte være vanskeligt at få berammet
hovedforhandlingen inden for 2 uger fra anklagemyndighedens
indlevering af anklageskrift til retten, bør angives i
retsbogen, hvori disse vanskeligheder består.
Den foreslåede bestemmelse indeholder ikke en maksimal
frist for, hvor lang tid der må gå fra
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til
hovedforhandlingens begyndelse. Spørgsmålet om, hvad
der må anses for »inden rimelig tid«, kan
således ikke besvares generelt med angivelse af absolutte
frister. Det skyldes bl.a., at der er meget store forskelle med
hensyn til sagernes omfang, antallet af tiltalte mv.
Bestemmelsen fastsætter heller ikke frister eller
målsætninger for sagsbehandlingstiden i enkelte
sagstyper. Det er således som udgangspunkt op til retten at
vurdere, om en sag i det enkelte tilfælde er af en
sådan karakter, at sagen findes at burde behandles forud for
andre sager, medmindre der er fastsat særlige
målsætninger (f.eks. for sager om vold og
voldtægt).
Med henblik på at sikre, at straffesager
gennemføres på kortest mulig tid, kan det i
øvrigt være væsentligt at være
opmærksom på, at berammelsen af straffesager ved den
enkelte ret i videst muligt omfang sker efter ensartede
retningslinjer i relation til berammelsestidspunkt og
berammelsestid. Således bør navnlig berammelsestiden i
almindelighed ikke bero på, hvilken dommer eller afdeling der
tildeles sagen.
Efter forslaget til stk. 2
påhviler det anklagemyndigheden og forsvareren at
tilrettelægge deres virke på en sådan måde,
at sagen kan gennemføres inden rimelig tid, jf. også
retsplejelovens § 96, stk. 2 (anklagemyndigheden),
og § 126, stk. 1 (forsvarer/advokater).
Bestemmelsen omfatter navnlig en pligt for anklagemyndigheden
og forsvareren til at kunne medvirke til hovedforhandlingens
påbegyndelse og gennemførelse inden rimelig tid, men
pligten er ikke begrænset hertil. Bestemmelsen omfatter
således også en forpligtelse for anklagemyndigheden og
forsvareren til, at f.eks. et retsmøde, der afholdes med
henblik på anteciperet bevisførelse, jf.
retsplejelovens § 747, eller et retsmøde, der
afholdes i medfør af de foreslåede nye bestemmelser i
retsplejelovens § 843 b (om forhåndsberammelse),
jf. lovforslagets § 1, nr. 12, eller § 849 (om
forberedende retsmøde), jf. lovforslagets § 1, nr.
13, kan afholdes inden for kortere tid.
Med hensyn til forsvareren bemærkes særskilt, at
pligten indebærer, at en advokat, der af en sigtet eller
tiltalt anmodes om at påtage sig forsvaret af denne, må
foretage en afvejning af, om de andre sager, som forsvareren er
engageret i, medfører, at han eller hun ikke vil kunne
medvirke til sagens gennemførelse inden rimelig tid, og at
vedkommende advokat i givet fald må undlade at påtage
sig sagen.
Det bemærkes herved, at en advokat efter retsplejelovens
§ 126, stk. 1, skal udvise en adfærd, der
stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre
sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med,
hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger, og sagerne
skal fremmes med fornøden hurtighed. Advokatrådet, der
fører tilsyn med advokaters overholdelse af bl.a. god
skik-reglen i retsplejelovens § 126, stk. 1, har i
henhold til § 18, stk. 4, i »Vedtægt for
Det danske Advokatsamfund« (oktober 2006) udarbejdet
advokatetiske regler, der tjener til vejledning for advokater,
klienter og offentligheden med hensyn til de pligter af
advokatetisk art, der påhviler advokater som led i
udøvelsen af advokatvirksomhed. Af de advokatetiske regler,
pkt. 3.1.2.2., følger bl.a., at en advokat ikke bør
påtage sig en opgave, medmindre advokaten under hensyntagen
til andet arbejdspres kan behandle denne passende hurtigt.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4.1.1.-5.4.1.2. og
5.4.1.4. i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 843 b
Den foreslåede bestemmelse er ny og vedrører
muligheden for forhåndsberammelse af hovedforhandlingen.
Formålet med bestemmelsen er at lovfæste og styrke den
i praksis anvendte mulighed for forhåndsberammelse af
hovedforhandlingen med henblik på at nedbringe den samlede
varighed af straffesager.
Hovedansvaret for sagens fremme overgår til retten,
når anklagemyndigheden i forbindelse med tiltalerejsning
indgiver et anklageskrift til retten. Det fremgår af
retsplejelovens § 844, at retten giver meddelelse om
berammelse, og at tiltalte underrettes. Både efter denne
bestemmelses placering i retsplejeloven og efter indholdet
lægges der således op til, at berammelsen først
sker efter, at anklageskriftet er indleveret.
Navnlig i sager hvor hovedforhandlingen forventes at ville
strække sig over et ganske betydeligt antal retsdage samt i
sager med flere tiltalte, sker det dog i praksis ikke
sjældent, at der allerede inden anklagemyndighedens
indlevering af anklageskrift i sagen anmodes om en såkaldt
forhåndsberammelse. Ved forhåndsberammelse
forstås, at dommer, forsvarer(e) og anklager reserverer
nærmere aftalte tidspunkter til hovedforhandlingen,
således at man ikke ved den formelle berammelse efter
anklageskriftets indlevering står i den situation, at retten
og/eller forsvaret først kan medvirke til hovedforhandlingen
langt ude i tiden eller kun på spredte datoer således,
at hovedforhandlingen ikke kan tilrettelægges og
gennemføres mest hensigtsmæssigt.
Den foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens § 843 b indebærer, at retten,
hvis det findes hensigtsmæssigt, forud for
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift på anmodning
kan forhåndsberamme hovedforhandling i sagen.
Anmodning om forhåndsberammelse kan fremsættes
både af anklagemyndigheden og sigtede (forsvareren).
Bestemmelsen kan som udgangspunkt anvendes i alle sager, hvor
det en tid forud for tiltaleafgørelsen står klart, at
tiltale vil blive rejst. Bestemmelsens anvendelsesområde vil
i praksis ikke mindst være sager, hvor sagsforløbet
allerede forud for anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet har været langvarigt, eller
hvor der er udsigt til, at sagens forløb vil blive
langvarigt.
Herudover vil en anmodning om forhåndsberammelse kunne
være relevant i tilfælde, hvor hovedforhandlingen
forventes at ville strække sig over adskillige retsdage, samt
i sager med flere tiltalte. I sager af denne karakter bør
anklagemyndigheden, medmindre særlige forhold taler imod,
anmode om forhåndsberammelse, når det står klart,
at tiltale vil blive rejst.
Beslutningen kan træffes på skriftligt grundlag,
ved telefonmøde, ved et forberedende retsmøde i
medfør af den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens
§ 849, jf. lovforslagets § 1, nr. 13, eller ved
et retsmøde, der afholdes i anden anledning, f.eks. et
retsmøde om fristforlængelse. Er der beskikket
bistandsadvokat for forurettede, bør denne kontaktes,
herunder forud for et eventuelt retsmøde.
Rettens afgørelse om, hvorvidt forhåndsberammelse
skal ske, træffes ved beslutning. Afgørelsen kan
påkæres efter den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 968, stk. 4, nr. 1.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4.2.1. og 5.4.2.3. i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 13 (retsplejelovens § 849)
Den foreslåede bestemmelse vedrører muligheden
for at afholde forberedende retsmøde. Bestemmelsen har til
formål at udvide den eksisterende adgang til at afholde
forberedende retsmøde med henblik på at nedbringe den
samlede varighed af straffesager.
Retten kan i dag i medfør af retsplejelovens
§ 849 indkalde til et særligt forberedende
retsmøde med henblik på at fastlægge parternes
stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder,
herunder hvilke omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke
der skal føres bevis for, samt hovedforhandlingens
tilrettelæggelse. Både efter bestemmelsens placering i
retsplejeloven og efter sit indhold angår § 849
afholdelse af sådanne særligt forberedende
retsmøder i tiden efter anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift i sagen.
Med henblik på at opnå en mere effektiv
sagsstyring fra domstolenes side i straffesager både
før og efter anklagemyndighedens tiltalerejsning
foreslås den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 849 udbygget med henblik på, at bestemmelsen i
det hele kan anvendes som led i sagsstyring i alle sager, der er
egnede hertil.
Dette omfatter for det første planlægning af
sagens forløb i sager, hvor sagen ikke blot straks efter
anklageskriftets indlevering skal berammes til hovedforhandling til
et tidspunkt, der ikke giver anledning til problemer. Det
bør i givet fald bl.a. afklares, om der eventuelt skal
foretages yderligere forberedelsesskridt inden hovedforhandlingen,
og hvordan hovedforhandlingen nærmere skal
forløbe.
For det andet kan retten i forbindelse med et særligt
forberedende retsmøde anmode parterne om at præcisere
deres synspunkter, herunder med hensyn til, hvilke
omstændigheder der er enighed om, og hvilke der skal
føres bevis for. En sådan forberedelse vil også
kunne være af væsentlig tidsmæssig betydning,
idet man ved en tidlig klarlæggelse af behovet for yderligere
sagsskridt i vidt omfang vil kunne undgå senere
udsættelser.
Efter forslagets stk. 1, 1. og 2.
pkt., kan retten i overensstemmelse hermed, hvis det findes
hensigtsmæssigt, indkalde parterne til et forberedende
retsmøde med henblik på sagens nærmere
tilrettelæggelse. På mødet kan
spørgsmål af betydning for sagens fremme behandles,
herunder hvilke eventuelle forberedelsesskridt der skal foretages
inden hovedforhandlingen, tvister om bevisførelsen og
hovedforhandlingens tilrettelæggelse. Opregningen af de
spørgsmål, der kan drøftes på
mødet, er ikke udtømmende. Det følger af stk. 1, 3. pkt., at også parternes
stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder kan
søges fastlagt under retsmødet, herunder hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke
omstændigheder der skal føres bevis for.
Bestemmelsen kan som udgangspunkt anvendes i alle sager, men
bestemmelsens anvendelsesområde vil i praksis ikke mindst
være sager, hvor sagsforløbet allerede forud for
anklagemyndighedens afgørelse af
tiltalespørgsmålet har været langvarigt, eller
hvor der er udsigt til, at sagen vil blive langvarig.
Retsmøde i medfør af stk. 1 kan afholdes
både før og efter anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift til retten, men afholdelse af retsmøde forud
for anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten
kræver anmodning herom fra en part, jf. stk. 2. Når anklagemyndigheden har
indleveret anklageskrift til retten, kan retsmøde efter
stk. 1 afholdes ikke kun på initiativ af en part, men
også på rettens eget initiativ (ex officio).
Afholdelse af retsmøde i medfør af forslagets
stk. 1 vil i praksis typisk kun være relevant i
tilfælde, hvor sigtede/tiltalte har fået beskikket
(eller selv har antaget) en forsvarer. Måtte dette imidlertid
ikke være tilfældet, har retten efter den almindelige
bestemmelse i retsplejelovens § 732 mulighed for at
beskikke en forsvarer for den pågældende. Der
bør som altovervejende hovedregel ske forsvarerbeskikkelse,
hvis den sigtede ønsker det, når forberedende
retsmøde skal afholdes.
Efter stk. 3 kan retten
anmode parterne om inden for en af retten fastsat frist at
redegøre skriftligt for deres hovedsynspunkter i sagen eller
deres synspunkter vedrørende spørgsmål, som kan
behandles på et retsmøde i medfør af
stk. 1. Dette kan ske både i forbindelse med et
forberedende retsmøde og uden, at der afholdes forberedende
retsmøde.
En opfordring til en part om at tilkendegive sin stilling
må ske med respekt for, at det i en sags tidlige faser kan
være vanskeligt at forholde sig mere præcist til alle
sagens spørgsmål. Endvidere kan der ikke
tillægges forsvarets tilkendegivelser nogen
præklusionsvirkning (dvs. at forsvareren skulle være
afskåret fra senere at gøre andre eller yderligere
synspunkter gældende).
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4.2.2. og 5.4.2.3. i
lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 14 (retsplejelovens § 871,
stk. 2, nr.3)
Der er tale om en redaktionel ændring af henvisningen
til § 855, idet henvisningen bør være til
stk. 2.
Til § 1, nr. 15 (retsplejelovens § 884,
stk. 2, nr. 1)
Der er alene tale om en redaktionel ændring.
Til § 1, nr. 16 (retsplejelovens § 903,
stk. 4)
Der er tale om en konsekvensændring som følge af
forslaget til retsplejelovens § 907, stk. 1 og 2,
jf. lovforslagets § 1, nr. 19.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 17 (retsplejelovens § 905,
stk. 1)
Der er tale om en konsekvensændring som følge af
forslaget til retsplejelovens § 905, stk. 2, jf.
lovforslagets § 1, nr. 18.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 18 (retsplejelovens § 905,
stk. 2)
Den foreslåede bestemmelse vedrører fristen for
tiltaltes kontraanke i forhold til anklagemyndighedens anke.
Hidtil er anklagemyndighedens meddelelse om anke til skade for
tiltalte blevet forkyndt for tiltalte, jf. den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 907, stk. 1, og
tiltaltes kontraankefrist på 14 dage er begyndt at
løbe på tidspunktet for forkyndelsen, jf.
§ 905, stk. 1.
Med den foreslåede nye bestemmelse i retsplejelovens
§ 907, stk. 1, jf. lovforslagets § 1, nr.
19, skal anklagemyndighedens meddelelse om anke til skade for
tiltalte som hovedregel ikke længere forkyndes for tiltalte.
I stedet skal anklagemyndighedens meddelelse om anke være
landsretten i hænde inden udløb af ankefristen
samtidig med, at anklagemyndigheden så vidt muligt skal sende
en genpart af meddelelsen til tiltalte med almindeligt og anbefalet
brev og med almindeligt brev til den pågældende byret
og tiltaltes forsvarer.
Det foreslås som følge heraf, at tiltaltes frist
for kontraanke skal regnes fra dagen efter udløb af
anklagemyndighedens ankefrist, uanset om anklagemyndigheden anker
før fristens sidste dag, jf. forslaget til § 905,
stk. 2. På den måde vil tiltalte, selv om tiltalte
først bliver klar over anklagemyndighedens anke ved
udløbet af den ordinære ankefrist, alligevel have 14
dage til at kontraanke.
Når en forsvarer modtager meddelelse om anke fra
anklagemyndigheden, vil det i øvrigt normalt høre til
forsvarerens pligter at rette henvendelse til tiltalte om
kontraankespørgsmålet, såfremt der ikke allerede
er iværksat anke fra tiltaltes side.
Den foreslåede ændring af retsplejelovens
§ 907, stk. 1, angår alene måden,
hvorpå der skal ske meddelelse om anklagemyndighedens anke, og der
foreslås ingen ændringer med hensyn til meddelelsen om
tiltaltes anke, jf. retsplejelovens
§ 908, stk. 2 (som ikke foreslås
ændret). 14-dagesfristen for anklagemyndighedens kontraanke
skal således som hidtil regnes fra det tidspunkt, hvor
anklagemyndigheden har fået meddelelse om tiltaltes anke, jf.
§ 905, stk. 1.
Den foreslåede nye regel i § 905, stk. 2,
gælder kun ved anke efter § 902, jf.
§ 904, dvs. anke inden for den ordinære frist. Ved
ekstraordinær anke, herunder anke med
Procesbevillingsnævnets tilladelse efter § 903 og
§ 932, gælder fortsat de hidtidige regler, dvs. at
fristen på 14 dage for kontraanke regnes fra henholdsvis
meddelelsen om den ankende parts anke og
Procesbevillingsnævnets underretning om tilladelse til
anke.
Med hensyn til muligheden for efter en konkret
rimelighedsvurdering at tillade en for sen kontraanke fra tiltaltes
side henvises til forslaget til retsplejelovens § 910,
stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 21, og
bemærkningerne hertil.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 19 (retsplejelovens § 907,
stk. 1 og 2)
Den foreslåede bestemmelse vedrører
anklagemyndighedens anke eller kontraanke til skade for tiltalte.
Formålet med den foreslåede ændring er at lette
fremgangsmåde for meddelelse til tiltalte om
anklagemyndighedens anke, så meddelelse herom til tiltalte
fremover kan ske ved almindeligt og anbefalet brev.
Det foreslås i stk. 1, 1.
pkt., at anklagemyndighedens ankemeddelelse i
tilfælde, hvor anklagemyndigheden anker til skade for
tiltalte, skal være landsretten i hænde inden
udløb af ankefristen. Desuden skal genpart af
ankemeddelelsen så vidt muligt samtidig, dog senest på
ankefristens sidste dag, sendes til tiltalte ved almindeligt og
anbefalet brev og ved almindeligt brev til den
pågældende byret og tiltaltes forsvarer, jf.
stk. 1, 2. pkt. Det er en
betingelse for ankens rettidighed, at disse breve så vidt
muligt afsendes, men ikke, at tiltalte modtager meddelelsen,
herunder eventuelt afhenter det anbefalede brev. At brevene
så vidt muligt skal sendes til tiltalte sigter til, at
brevene skal sendes til tiltaltes folkeregisteradresse eller den
adresse, som tiltalte har oplyst i retten, jf. nedenfor. Har
tiltalte ingen folkeregisteradresse, og har tiltalte ikke i retten
oplyst en adresse, som brevene kan sendes til, er det som
udgangspunkt ikke muligt for anklagemyndigheden at sende brevene
til tiltalte. Anklagemyndigheden skal kunne dokumentere
afsendelsen, f.eks. ved postkvittering vedrørende
afsendelsen af et anbefalet brev og ved brevkopi vedrørende
det almindelige brev.
Det forudsættes, at underretning kan sendes til
tiltaltes folkeregisteradresse, medmindre tiltalte i retten har
oplyst en anden adresse, hvortil han eller hun ønsker
underretningen sendt. Retsformanden forudsættes i sin
vejledning af tiltalte om reglerne for anke at vejlede herom. Er
anklagemyndigheden ikke bekendt med tiltaltes adresse - f.eks.
fordi den tiltalte i retsmødet ikke har oplyst en adresse,
og tiltalte i folkeregisteret er registreret som værende uden
fast bopæl, forsvundet eller udrejst af landet - kan
fremsendelse af genpart undlades.
Hvis tiltalte efter sagens afgørelse er
varetægtsfængslet eller undergivet anden
foranstaltning, jf. § 769, kan genpart af ankemeddelelsen
sendes som almindeligt brev til det varetægtsfængsel
(arresthus) eller den institution, hvor tiltalte er anbragt, jf.
stk. 1, 3. pkt. Det
forudsættes i den forbindelse, at overgivelsen til tiltalte
kan dokumenteres ved f.eks. attestation eller lignende.
Underretningen af tiltalte forudsættes at indeholde
oplysning om muligheden for forsvarervalg og beskikkelse af
forsvarer.
Fremsendelse af en genpart af ankemeddelelsen ved almindeligt
brev til den byret, som har truffet den indankede afgørelse,
og til tiltaltes forsvarer har til formål at sikre, at
også byretten og forsvareren ved tiltaltes henvendelse efter
udløb af ankefristen kan oplyse, hvorvidt anklagemyndigheden
har anket til skade for den pågældende.
Det forudsættes, at retsformanden ved domsafsigelsen
eller sagens optagelse til dom i fornødent omfang som led i
ankevejledningen vejleder tiltalte om, at anklagemyndigheden kan
anke til skade for tiltalte efter den beskrevne
fremgangsmåde, og at tiltalte kan få oplysning om
anklagemyndighedens eventuelle anke (eller kontraanke) til skade
for tiltalte ved henvendelse til den pågældende byret,
anklagemyndigheden eller tiltaltes forsvarer efter udløb af
ankefristen. Retsformanden bør samtidig anmode tiltalte om
at oplyse en adresse, hvortil anklagemyndigheden kan fremsende
genpart af en eventuel ankemeddelelse, og om at oplyse om
eventuelle senere adresseændringer.
Hvis en sag i medfør af retsplejelovens
§ 855, stk. 3, nr. 1-5, er fremmet i tiltaltes
fravær, har retsformanden i sagens natur ikke haft mulighed
for at vejlede tiltalte, jf. ovenfor. Tiltalte forudsættes i
stedet i forbindelse med forkyndelsen af domsudskriften mundtligt
eller skriftligt vejledt om, at anklagemyndigheden kan anke til
skade for tiltale efter den beskrevne fremgangsmåde, og at
tiltalte kan få oplysning om anklagemyndighedens eventuelle
anke (eller kontraanke) til skade for tiltalte ved henvendelse til
den pågældende byret, anklagemyndigheden eller
tiltaltes forsvarer efter udløb af ankefristen, der i disse
tilfælde regnes fra tidspunktet for forkyndelse af
domsudskriften, jf. retsplejelovens § 904, stk. 2. I
tilfælde af udeblivelsesdom efter retsplejelovens
§ 897, stk. 1, må vejledningen ske skriftligt
ved fremsendelse af dommen.
Det foreslås, at nyordningen med anke uden forkyndelse
fra anklagemyndighedens side til skade for tiltalte kun skal
gælde ved ordinær anke, dvs. anke inden for den
ordinære ankefrist efter retsplejelovens § 904 og
kontraanke over for en sådan anke.
Ved anke fra anklagemyndighedens side til skade for tiltalte i
andre tilfælde end efter § 907, stk. 1, skal
der som i dag ske forkyndelse af ankemeddelelse for tiltalte. Ved
anke til landsret med Procesbevillingsnævnets tilladelse
efter retsplejelovens § 903 eller anke til
Højesteret, der altid kræver tilladelse, jf.
retsplejelovens § 932, skal anke og kontraanke fra
anklagemyndighedens side til skade for tiltalte således
forkyndes efter de hidtil gældende regler. Det samme vil
gælde eventuel anke fra anklagemyndighedens side efter
udløb af ankefristen efter § 910, stk. 2, 1.
pkt., 1. led (»først efter udløb af ankefristen
blevet bekendt med den omstændighed, som anken bygges
på«). Denne ankemulighed har dog som følge af
betingelserne herfor et yderst snævert
anvendelsesområde.
Det må som følge af den forenklede
fremgangsmåde for anklagemyndighedens anke antages, at der
kun sjældent vil opstå spørgsmål om
rettens tilladelse (admittering) af en for sen anke fra
anklagemyndigheden, der iværksættes under den nye
ordning med anke uden forkyndelse, jf. § 910,
stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen vil dog kunne finde anvendelse,
f.eks. hvis ankemeddelelsen som følge af
ekstraordinære forhold ikke når frem til landsretten
rettidigt. Fristoverskridelser fra anklagemyndighedens side
forudsættes i øvrigt som hidtil vurderet
restriktivt.
Bortset fra den særlige regel om beregning af fristen
for tiltaltes kontraanke i forslaget til retsplejelovens
§ 905, stk. 2 (lovforslagets § 1, nr. 18),
berøres tiltaltes anke ikke af forslaget.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 20 (retsplejelovens § 908,
stk. 3)
I tilknytning til den foreslåede ændring af
retsplejelovens § 907, stk. 1, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 19, om anke fra anklagemyndighedens side uden
forkyndelse, foreslås det, at der heller ikke længere i
anledning af tiltaltes ordinære anke skal ske forkyndelse af
meddelelsen om, at tiltalte eller forsvareren senere vil blive
underrettet om tidspunktet for hovedforhandlingen, jf.
§ 907, stk. 4. Meddelelsen vil således kunne
gives ved anbefalet og almindeligt brev til tiltalte, samt ved
almindeligt brev til det pågældende
varetægtsfængsel, hvis tiltalte er
varetægtsfængslet. Meddelelsen kan som hidtil ske
sammen med en eventuel kontraanke fra anklagemyndighedens
side.
Det bemærkes, at det foreslåede 3. pkt. svarer til
det gældende 2. pkt. i retsplejelovens § 908,
stk. 3.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 21 (retsplejelovens § 910,
stk. 3)
Den foreslåede bestemmelse vedrører landsrettens
adgang til at tillade en for sen kontraanke fra tiltalte, hvis der
er rimelig grund til det, og skal ses i sammenhæng med
forslaget til retsplejelovens § 907, stk. 1, jf.
§ 1, nr. 19, hvorefter anklagemyndighedens meddelelse om
anke til skade for tiltalte som hovedregel ikke længere skal
forkyndes for tiltalte, men derimod indgives til landsretten inden
ankefristens udløb samtidig med, at anklagemyndigheden
sender en genpart til tiltalte med almindeligt og anbefalet brev og
med almindeligt brev til den pågældende byret og
tiltaltes forsvarer.
Da ankemeddelelsen ikke længere skal forkyndes for
tiltalte, vil det kunne ske, at tiltalte ikke bliver bekendt med
anklagemyndighedens anke inden kontraankefristens udløb. Det
vil være tilfældet, hvis denne hverken modtager det
almindelige brev eller modtager/afhenter det anbefalede brev og
heller ikke kontakter retten, anklagemyndigheden eller den
pågældendes eventuelle forsvarer for at forhøre
sig om, hvorvidt anke er sket. Det bemærkes i den
forbindelse, at det forudsættes, at retsformanden ved
domsafsigelsen eller sagens genoptagelse til dom som led i
ankevejledningen vejleder tiltalte om anklagemyndighedens mulighed
for at anke til skade for tiltalte efter den beskrevne ordning, og
hvordan tiltalte kan få oplysning om en eventuel anke.
Det manglende kendskab til anklagemyndighedens anke må i
disse tilfælde normalt falde tilbage på tiltalte selv,
og kontraanke vil derfor som udgangspunkt ikke kunne ske efter
udløbet af fristen herfor, jf. retsplejelovens
§ 910, stk. 1 (som ikke foreslås
ændret).
Der foreslås dog en særlig adgang for landsretten
til at tillade en for sen kontraanke fra tiltalte, hvis der er
rimelig grund til det, jf. den foreslåede nye bestemmelse i
retsplejelovens § 910,
stk. 3.
Landsrettens afgørelse i medfør af den
foreslåede bestemmelse må træffes efter et samlet
og af retssikkerhedsmæssige grunde ikke alt for restriktivt
skøn over, om der er en rimelig forklaring på, at
tiltalte ikke rettidigt er blevet bekendt med anklagemyndighedens
anke, om tiltalte har reageret hurtigt efter at være blevet
bekendt med anklagemyndighedens anke, og om det ud fra
lighedssynspunkter fremstår mindre rimeligt at afskære
tiltalte fra kontraanke. I vurderingen vil bl.a. også
tiltaltes personlige forhold kunne indgå, herunder om den
pågældende har misbrugsproblemer i form af narkotika-
eller alkoholmisbrug, eventuelt er psykisk syg, eller i
øvrigt har store sociale problemer. Anvendelse af
bestemmelsen vil bl.a. kunne komme på tale i tilfælde
af udeblivelsesdomme, jf. § 904, stk. 2 og 3, hvor
der foreligger undskyldende omstændigheder eller lignende.
Har anklagemyndigheden alene anket til skærpelse, bør
en kontraanke til formildelse i almindelighed tillades, mens det
må kræve mere at tillade en kontraanke f.eks. på
beviset i relation til forhold, som måske ikke har nær
sammenhæng med anklagemyndighedens anke.
Den gældende § 910, stk. 2, om tilladelse
af en for sen anke vil i øvrigt fortsat finde anvendelse ved
siden af den foreslåede § 910, stk. 3.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 22 (retsplejelovens § 914,
stk. 3)
Den foreslåede ændring skal ses i lyset af lov nr.
215 af 31. marts 2004 om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love (Offentlighed i retsplejen), idet der ikke
er noget særligt behov for, hverken at de
pågældende kendelser afsiges i et retsmøde,
eller at retsmødet i givet fald holdes for lukkede
døre.
Til § 1, nr. 23 (retsplejelovens § 917,
stk. 2)
Det følger af retsplejelovens § 917,
stk. 2, at ankesager, der ikke omfatter bedømmelsen af
beviserne for tiltaltes skyld (udmålingsanker), som
udgangspunkt behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel
78.
Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 843 a, jf. lovforslagets § 1,
nr. 12, om rettens ansvar for sagens fremme mv., skal finde
tilsvarende anvendelse i ankesager ved landsret, der ikke omfatter
bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld
(udmålingsanker). Det samme gælder den foreslåede
bestemmelse i retsplejelovens § 849, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 13, om forberedende møder og sagsstyring
i straffesager. Begge bestemmelser er en del af retsplejelovens
kapitel 77 og vil som følge af retsplejelovens
§ 917, stk. 1 (som ikke foreslås
ændret), ligeledes finde anvendelse i ankesager, der omfatter
bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld
(bevisanker).
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 24 (retsplejelovens § 919,
stk. 2)
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 919, stk. 2, skal der i ankesager, der omfatter
bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld (bevisanker),
udfærdiges et anklageskrift, der skal forkyndes for
tiltalte.
Med den foreslåede ændring af bestemmelsen skal
der ikke ske forkyndelse af anklageskrift, idet meddelelse om
anklageskriftet ved ordinær anke sker ved almindeligt eller
anbefalet brev.
Denne regel vil finde anvendelse i de tilfælde, hvor
anklagemyndighedens anke til skade for tiltalte kan ske uden
forkyndelse, jf. forslaget til retsplejelovens § 907,
stk. 1 (lovforslagets § 1, nr. 19). I sådanne
tilfælde vil meddelelsen om anklageskriftet kunne ske
på samme måde som ved meddelelse om anke, dvs. ved
anbefalet og almindeligt brev til tiltalte. Meddelelsen kan
således som hidtil ske sammen med en eventuel anke eller
kontraanke fra anklagemyndighedens side.
I de tilfælde, hvor ordningen med anke til skade for
tiltalte uden forkyndelse ikke finder anvendelse, jf. forslaget til
retsplejelovens § 907, jf. lovforslagets § 1,
nr. 19, skal der ligesom i dag ske forkyndelse af meddelelse om
anklageskrift.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 25 (retsplejelovens § 921 a)
Den foreslåede bestemmelse vedrører
redegørelsen for den indankede dom under hovedforhandlingen
i ankeinstansen. Bestemmelsen er ny og giver retten mulighed for at
beslutte en mere hensigtsmæssig redegørelse for dommen
end ved oplæsning.
Der er ikke i retsplejeloven fastsat udtrykkelige regler om,
at hovedforhandlingen i landsretten skal indledes med
oplæsning af den indankede dom, men i praksis sker dette som
altovervejende hovedregel i domsmandssager.
Den indankede dom kan i en række tilfælde -
navnlig i større sager om økonomisk kriminalitet -
være særdeles omfangsrig, hvilket ikke alene
medfører, at der må afsættes op til flere
retsdage til oplæsning af den indankede dom, men også,
at de dele af bevisførelsen, der er grundigt omtalt eller
gengivet i dommen ved citat, i visse tilfælde må
oplæses flere gange.
Det foreslås udtrykkeligt fastsat i retsplejeloven, at
retten kan beslutte, at den indankede dom ikke skal oplæses
ved hovedforhandlingens begyndelse, hvis retten finder det mere
hensigtsmæssigt, at anklageren i stedet redegør for
den påankede doms indhold, eller at retten på anden
måde gør sig bekendt med dommens indhold, jf.
forslaget til retsplejelovens § 921
a. Formålet hermed er at mindske det tidsforbrug, der
i dag ofte anvendes i ankeinstansen til oplæsning af den
indankede dom, og at give retten et mere hensigtsmæssigt
grundlag for ankesagens behandling.
En sådan fremgangsmåde vil ofte med fordel kunne
anvendes i sager, hvor den indankede dom har et omfang på
mere end 20-30 sider.
En redegørelse fra anklageren kan bl.a. ske ved, at
anklageren forelægger sagen under gengivelse af
præmisserne i den indankede dom. Tiltalen må altid
gengives. Forsvareren bør have lejlighed til at supplere
redegørelsen.
Rettens bestemmelse om at undlade oplæsning af den
indankede dom bør træffes forud for
hovedforhandlingens begyndelse med henblik på, at
anklagemyndigheden og forsvareren kan forberede sig
herpå.
Det forudsættes i øvrigt, at retten, inden den
træffer afgørelse i medfør af bestemmelsen,
giver parterne lejlighed til at udtale sig om
spørgsmålet, når der efter omfanget af det stof,
der tænkes undtaget fra oplæsning, er anledning til
det. Bestemmelsens anvendelse forudsætter ikke, at parterne
er enige herom. Retten kan således også i
tilfælde, hvor den ene af parterne foretrækker
oplæsning af den indankede dom, beslutte, at der f.eks. skal
redegøres for den indankede doms indhold ved
hovedforhandlingens begyndelse.
Hvis landsretten træffer bestemmelse efter den
foreslåede bestemmelse, må retten tage stilling til,
på hvilken måde og i hvilket omfang lægdommerne
skal gøres bekendt med dommens indhold. Dette kan ske enten
ved anklagerens redegørelse, eventuelt suppleret med delvis
oplæsning og dokumentation, eller ved at domsmændene
læser dommen forud for hovedforhandlingens begyndelse.
Som det mindre i det mere vil retten også kunne
bestemme, at dele af dommen ikke skal læses op.
Den foreslåede bestemmelse er ikke til hinder for at
fortsætte hidtidig praksis med at undlade oplæsning af
domme, f.eks. ved Højesteret eller ved landsret i sager,
hvor der ikke deltager lægdommere, og bestemmelsen
nødvendiggør ikke en særskilt beslutning herom
i den enkelte sag i sådanne tilfælde.
Det bemærkes i øvrigt, at retten efter den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 850 (som
ikke foreslås ændret), hvorefter retten i særlige
tilfælde, hvor den under hensyn til sagens beskaffenhed
finder det hensigtsmæssigt, kan pålægge
anklagemyndigheden at fremsende en skriftlig forelæggelse til
retten inden en nærmere fastsat frist.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.7. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 1, nr. 26 (retsplejelovens § 933,
stk. 1)
Den foreslåede ændring skal ses i lyset af
forslaget om, at meddelelse til tiltalte om anklagemyndighedens
anke eller kontraanke til skade for tiltalte kan ske ved
almindeligt eller anbefalet brev, jf. forslaget til retsplejelovens
§ 907, stk. 1 (lovforslagets § 1, nr. 19).
Forslaget indebærer, at de gældende regler om
fremgangsmåden ved anke til Højesteret med
Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke ændres. Ved
anklagemyndighedens anke til skade for tiltalte med
Procesbevillingsnævnets tilladelse skal der således
fortsat ske forkyndelse af ankemeddelelsen for tiltalte, jf.
også forslaget til retsplejelovens § 907,
stk. 2.
Der henvises i øvrigt til pkt. 5.6. i lovforslagets
almindelige bemærkninger.
Til § 2
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli
2008.
De nye bestemmelser i retsplejeloven vil gælde for
afgørelser, der træffes efter lovens
ikrafttræden. De nye bestemmelser om de tidsmæssige
begrænsninger af varetægtsfængslinger vil
således også gælde for afgørelser om
fortsat varetægtsfængsling, der træffes efter
lovens ikrafttræden, uanset om varetægtsfængsling
oprindelig er iværksat forud for lovens
ikrafttræden.
Til § 3
Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale
gyldighedsområde og indebærer, at loven ikke
gælder for Færøerne og Grønland.
Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende
lov
Gældende
formulering | | Lovforslaget |
| | |
| | § 1 |
| | I retsplejeloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, som
ændret ved lov nr. 67 af 11. februar 2008, foretages
følgende ændringer: |
| | |
| | 1. Efter
§ 718 indsættes: |
| | Ȥ 718
a. Afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald
eller tiltalerejsning skal træffes inden rimelig tid efter
det tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med
sigtelsen. Er sigtede varetægtsfængslet, eller er
sigtede under 18 år, skal en afgørelse om
påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller tiltalerejsning
træffes hurtigst muligt. |
| | Stk. 2.
Er afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning ikke truffet, eller er der ikke anmodet om
retsmøde med henblik på sagens behandling som
tilståelsessag i medfør af § 831, inden 1
år og 6 måneder efter det tidspunkt, hvor politiet har
gjort sigtede bekendt med sigtelsen, skal anklagemyndigheden
skriftligt underrette sigtede om, hvorpå sagen beror, og
hvornår afgørelse i sagen kan forventes truffet. Har
sigtede en forsvarer, skal genpart af underretningen sendes til
denne. Der skal ske underretning på ny, hvis der 1 år
efter den seneste underretning fortsat ikke er truffet
afgørelse om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller
tiltalerejsning eller anmodet om retsmøde med henblik
på sagens behandling som tilståelsessag i medfør
af § 831. |
| | |
| | § 718
b. Er afgørelse om påtaleopgivelse,
tiltalefrafald eller tiltalerejsning ikke truffet, eller er der
ikke anmodet om retsmøde med henblik på sagens
behandling som tilståelsessag i medfør af
§ 831, inden 1 år og 6 måneder efter det
tidspunkt, hvor politiet har gjort sigtede bekendt med sigtelsen,
kan sigtede indbringe sagen for retten. |
| | Stk. 2.
Hvis der efter en samlet vurdering af hensynet til den sigtede,
forurettede, sagens beskaffenhed og omstændigheder samt
sagens samfundsmæssige betydning er særlig grund til at
kræve fremskyndelse af anklagemyndighedens afgørelse
af tiltalespørgsmålet, kan retten undtagelsesvis
fastsætte en frist herfor. Fristen skal være på
mindst 3 måneder og højst 1 år. Hvis
anklagemyndigheden ikke træffer afgørelse om
tiltalespørgsmålet inden for den frist, som retten har
fastsat, anses påtale mod sigtede for opgivet af
anklagemyndigheden, jf. dog stk. 3. |
| | Stk. 3.
Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden forlænge en
frist fastsat efter stk. 2 med højst 1 år ad
gangen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Anklagemyndighedens anmodning skal fremsættes over for retten
senest 2 uger inden udløbet af den frist, som retten
tidligere har fastsat. Hvis retten ikke finder grundlag for at
forlænge fristen, anses påtale mod sigtede for opgivet
af anklagemyndigheden, medmindre denne træffer
afgørelse om tiltalespørgsmålet inden 2
måneder fra rettens afgørelse om ikke at
forlænge fristen. |
| | Stk. 4.
Rettens afgørelse træffes ved kendelse. Hvis rettens
afgørelse går ud på, at der ikke skal
fastsættes en frist efter stk. 2, kan
spørgsmålet på ny indbringes for retten, dog
tidligst 1 år efter rettens afgørelse. |
| | Stk. 5.
Sigtedes anmodning efter stk. 1 skal indeholde en adresse,
hvortil meddelelser kan sendes. |
| | Stk. 6. I
det retsmøde, der afholdes med henblik på behandling
af en anmodning efter stk. 1, skal sigtede være til
stede, medmindre retten bestemmer andet. Indkaldelse af sigtede kan
ske ved brev til den i medfør af stk. 5 angivne
adresse. Udebliver sigtede fra et retsmøde, hvortil
vedkommende er indkaldt, anses anmodningen for bortfaldet. |
| | Stk. 7.
Forurettede og eventuel bistandsadvokat underrettes om
retsmødet. Underretning af forurettede kan dog undlades,
når et større antal personer er
forurettede.« |
| | |
§ 724.
Ved afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald
underrettes sigtede, forurettede eller, hvis forurettede er
afgået ved døden, forurettedes nære
pårørende. Det samme gælder andre, der må
antages at have en rimelig interesse heri. En afgørelse om
påtaleopgivelse kan påklages til den overordnede
anklagemyndighed efter reglerne i kapitel 10. Sigtede kan efter
samme regler klage over en afgørelse om
tiltalefrafald. | | |
Stk. 2.
Er der truffet afgørelse om påtaleopgivelse eller
tiltalefrafald, kan strafforfølgning mod den, der har
været sigtet, kun fortsættes efter den overordnede
anklagemyndigheds bestemmelse, hvis meddelelse herom er forkyndt
for den pågældende inden 2 måneder fra
afgørelsens dato, medmindre sigtedes forhold har hindret
rettidig forkyndelse, eller betingelserne for genoptagelse efter
§ 975 er til stede. | | |
| | |
| | 2. I § 724 indsættes som
stk. 3: |
| | »Stk. 3. Anses påtale for
opgivet efter § 718 b, stk. 2 eller 3, kan den
overordnede anklagemyndighed, uanset stk. 2, kun træffe
bestemmelse om, at strafforfølgning skal fortsætte,
hvis betingelserne for genoptagelse i § 975 er
opfyldt.« |
| | |
§ 728.
Forfølgning kan opgives, så længe der ikke er
afsagt dom eller afgivet nævningeerklæring. Opgives
forfølgning, efter at hovedforhandling er begyndt, afsiger
retten frifindelsesdom. I andre tilfælde udsteder retten
efter anmodning skriftlig erklæring om, at en begyndt
forfølgning er opgivet. | | 3. I
§ 728, 1. pkt., ændres »afgivet
nævningeerklæring« til: » afsagt kendelse
om skyldsspørgsmålet i en
nævningesag«. |
| | |
§ 733.
Til at beskikkes som offentlige forsvarere antager
justitsministeren efter overenskomst et passende antal af de til
møde for vedkommende domstol berettigede advokater eller, om
fornødent, andre dertil egnede personer. I
påtrængende tilfælde kan dog også en
advokat, der ikke er antaget af justitsministeren, men dog
berettiget til møde for vedkommende ret, beskikkes til
forsvarer. Efter sigtedes begæring kan endvidere en advokat,
der ikke er antaget af justitsministeren, beskikkes til forsvarer,
for så vidt han er mødeberettiget for den
pågældende ret og er villig til at lade sig
beskikke. | | |
| | |
| | 4.
§ 733, stk. 2, affattes således: |
Stk. 2.
Retten kan ved kendelse nægte at beskikke den advokat, som
sigtede ønsker som forsvarer, hvis hans medvirken ud fra
retsplejemæssige hensyn til sagens behørige fremme,
herunder særligt hensynet til medsigtedes tarv, ikke kan
anses for forsvarlig eller der er påviselig risiko for, at
advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring. | | »Stk. 2. Retten kan ved
kendelse nægte at beskikke den advokat, som sigtede
ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil
medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme, eller
der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller
modvirke sagens opklaring.« |
| | |
§ 747.
Retsmøde afholdes, når der fremsættes anmodning
om foranstaltninger, som kræver rettens medvirken. | | |
Stk. 2.
(Udelades) | | |
| | |
| | 5.§ 747, stk. 3, affattes
således: |
Stk. 3.
Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere
afholdes efter anmodning, såfremt | | »Stk. 3. Retsmøde med
henblik på at sikre bevis kan endvidere afholdes efter
anmodning, hvis |
1) sigtede er
varetægtsfængslet i isolation, | | 1) sigtede er
varetægtsfængslet, herunder i isolation, |
2) sikringen af bevis vil kunne få
betydning for spørgsmålet om isolationens
ophævelse og | | 2) sikringen af bevis vil kunne få
betydning for spørgsmålet om
varetægtsfængslingens eller isolationens
ophævelse, og |
3) væsentlige praktiske hensyn ikke
taler imod det. | | 3) væsentlige praktiske hensyn ikke
taler imod.« |
| | |
| | 6.
§ 764, stk. 1, affattes således: |
§ 764.
Retten afgør på begæring af politiet, om sigtede
skal varetægtsfængsles. | | »Efter anmodning fra
anklagemyndigheden afgør retten, om sigtede skal
varetægtsfængsles. Anmodning om fortsat
varetægtsfængsling skal fremsættes skriftligt
over for retten. Anmodningen skal angive den eller de
fængslingsbestemmelser, som anklagemyndigheden
påberåber sig, de faktiske omstændigheder,
hvorpå anmodningen støttes, og de væsentligste
efterforskningsskridt m.v., som forventes foretaget.« |
Stk. 2-3.
(Udelades) | | |
| | |
| | 7. I
§ 764, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.: |
Stk. 4.
Rettens afgørelse træffes ved kendelse.
Varetægtsfængsles sigtede, anføres i kendelsen
de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det
støttes, at betingelserne for varetægtsfængsling
er opfyldt. Er den sigtede til stede i retsmødet, skal han
straks gøres bekendt med, hvilke bestemmelser om
varetægtsfængsling retten har anvendt, og med de i
kendelsen anførte grunde for varetægtsfængsling
samt med sin adgang til at kære. Udskrift af en kendelse,
hvorved nogen varetægtsfængsles, overgives på
forlangende snarest muligt til den pågældende. | | »Sker varetægtsfængsling
efter § 762, stk. 1, nr. 3, anføres indtil
efterforskningens afslutning endvidere de væsentligste
efterforskningsskridt m.v., som forventes foretaget inden for
fristen for varetægtsfængslingen. Opretholdes
varetægtsfængsling ud over de frister, som er
nævnt i § 768 a, stk. 1 og 2, anføres i
kendelsen de særlige omstændigheder i sagen,
hvorpå det støttes, at fortsat
varetægtsfængsling er
påkrævet.« |
| | |
§ 767.
Bortset fra tilfælde, hvor sigtede ikke er til stede her i
landet, fastsættes der i kendelsen en frist for
varetægtsfængslingens eller foranstaltningens
længde. Fristen skal være så kort som muligt og
må ikke overstige 4 uger. Fristen kan forlænges, men
højst med 4 uger ad gangen. Forlængelsen sker ved
kendelse, medmindre sigtede erklærer sig indforstået
med forlængelsen. Reglerne i § 764 finder, indtil
dom er afsagt i 1. instans, tilsvarende anvendelse på
retsmøder og kendelser om fristforlængelse.
Fremstilling af en sigtet, der er varetægtsfængslet
eller undergivet anden frihedsberøvende foranstaltning, kan
dog undlades, når han giver afkald derpå eller retten
finder, at fremstillingen vil være forbundet med
uforholdsmæssige vanskeligheder. | | |
| | 8. I
§ 767 indsættes efter stk. 1 som nyt
stykke: |
| | »Stk. 2. Når
anklagemyndigheden har indleveret anklageskrift til retten, og
retten har fastsat tidspunkt for hovedforhandlingen, kan retten ved
udløb af en frist efter stk. 1 bestemme, at
varetægtsfængslingen eller foranstaltningen skal
fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er
afsagt dom i sagen. Træffer retten sådan bestemmelse,
kan tiltalte tidligst 3 uger efter afgørelsen anmode retten
om at ophæve varetægtsfængslingen eller
foranstaltningen efter § 766 eller § 768. I
så fald skal retten inden 7 dage træffe
afgørelse herom. Hvis retten ikke imødekommer
anmodningen, kan tiltalte tidligst 3 uger efter rettens
afgørelse fremsætte en ny anmodning. Efter
hovedforhandlingens begyndelse finder § 767, stk. 3,
4.-6. pkt., tilsvarende anvendelse.« |
| | Stk. 2 og 3 bliver herefter
stk. 3 og 4. |
| | |
Stk. 2.
Når den frist, der er fastsat efter stk. 1,
udløber, efter at hovedforhandlingen er begyndt,
fortsætter varetægtsfængslingen eller
foranstaltningen uden yderligere forlængelser, indtil der er
afsagt dom i sagen. Tiltalte kan efter udløbet af den
før hovedforhandlingen fastsatte frist anmode retten om at
ophæve varetægtsfængslingen eller en
foranstaltning, der træder i stedet herfor, efter
§ 766 eller § 768. Hvis tiltalte efter fristens
udløb anmoder retten om at ophæve
varetægtsfængslingen eller en foranstaltning, der
træder i stedet herfor, skal retten inden 7 dage træffe
afgørelse herom. Hvis retten ikke imødekommer
anmodningen, kan tiltalte tidligst 14 dage efter rettens
afgørelse fremsætte en ny anmodning. Hvis der er
spørgsmål om varetægtsfængsling efter
§ 762, stk. 2, træffes afgørelsen om
eventuel ophævelse af en dommer eller afdeling, som ikke
deltager i hovedforhandlingen, jf. § 60, stk. 3,
medmindre en af betingelserne i § 60, stk. 3, 2.
pkt., er opfyldt. Tiltaltes anmodning kan efter rettens bestemmelse
behandles på skriftligt grundlag, hvis afgørelsen
træffes af en dommer eller afdeling, som ikke deltager i
hovedforhandlingen. | | 9. I
§ 767, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres
i 1. pkt. »den« til: »en«. |
| | |
| | 10. Efter
§ 768 indsættes: |
| | Ȥ 768
a. Medmindre retten finder, at der foreligger særlige
omstændigheder, må varetægtsfængsling ikke
finde sted i et sammenhængende tidsrum, der overstiger |
| | 1) 6 måneder, når sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan
medføre fængsel i 6 år, eller |
| | 2) 1 år, når sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven kan
medføre fængsel i 6 år eller derover. |
| | Stk. 2.
Medmindre retten finder, at der foreligger helt særlige
omstændigheder, må varetægtsfængsling,
når arrestanten er under 18 år, ikke finde sted i et
sammenhængende tidsrum, der overstiger |
| | 1) 4 måneder, når sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven ikke kan
medføre fængsel i 6 år, eller |
| | 2) 8 måneder, når sigtelsen
angår en lovovertrædelse, som efter loven kan
medføre fængsel i 6 år eller derover. |
| | Stk. 3.
Fristerne nævnt i stk. 1 og 2 omfatter tidsrummet frem
til hovedforhandlingens begyndelse i første
instans.« |
| | |
§ 769.
(Udelades) | | |
| | 11.§ 769, stk. 2, 2. pkt.,
affattes således: |
Stk. 2.
Indbringes den afgørelse, der er truffet i sagen, for
højere ret, og er der i medfør af stk. 1 truffet
bestemmelse om anvendelse af varetægtsfængsling eller
andre foranstaltninger efter afgørelsen, skal
spørgsmålet om den fortsatte anvendelse heraf snarest
forelægges for den overordnede ret, hvortil afgørelsen
er indbragt. Ved denne rets behandling af spørgsmålet
om varetægtsfængsling eller andre foranstaltninger
finder reglerne i §§ 762, 764, stk. 1, 3 og 4,
765, 766, 767, stk. 1, 1.-4. pkt., og 768 tilsvarende
anvendelse. | | »Ved denne rets behandling af
spørgsmålet om varetægtsfængsling eller
andre foranstaltninger finder § 762, § 764,
stk. 1, 3 og 4, §§ 765 og 766, § 767,
stk. 1, 1.-4. pkt., og stk. 2 og 3, samt § 768
tilsvarende anvendelse.« |
| | |
| | 12. Efter
§ 843 indsættes: |
| | Ȥ 843
a. Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens
beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal
så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra
anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til
et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden
rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal
hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt. |
| | Stk. 2.
Det påhviler anklagemyndigheden og forsvareren at
tilrettelægge deres virke på en sådan måde,
at sagen kan gennemføres inden rimelig tid. |
| | |
| | § 843
b. Efter anmodning kan retten, hvis det findes
hensigtsmæssigt, forud for anklagemyndighedens indlevering af
anklageskrift forhåndsberamme hovedforhandling i
sagen.« |
| | |
| | 13.§ 849 affattes
således: |
§ 849.
Retten kan indkalde til et særligt forberedende møde
med henblik på at fastlægge parternes stilling til
sagens faktiske og retlige omstændigheder, herunder hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal
føres bevis for, samt hovedforhandlingens
tilrettelæggelse. | | »§ 849. Retten kan, hvis det
findes hensigtsmæssigt, indkalde parterne til et forberedende
retsmøde med henblik på sagens nærmere
tilrettelæggelse. På mødet kan der behandles
spørgsmål af betydning for sagens fremme, herunder
eventuelle forberedelsesskridt, der skal foretages inden
hovedforhandlingen, tvister om bevisførelsen og
hovedforhandlingens tilrettelæggelse. På mødet
kan også parternes stilling til sagens faktiske og retlige
omstændigheder søges fastlagt, herunder hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke
omstændigheder der skal føres bevis for. |
| | Stk. 2.
Afholdelse af møde efter stk. 1, før
anklagemyndigheden har indleveret anklageskrift til retten, kan kun
ske efter anmodning fra en part. |
| | Stk. 3.
Retten kan anmode parterne om inden for en frist fastsat af retten
at redegøre skriftligt for deres hovedsynspunkter i sagen
eller deres synspunkter vedrørende spørgsmål,
der kan behandles på et møde efter
stk. 1.« |
| | |
§ 871.
(Udelades) | | |
Stk. 2.
Følgende dokumenter kan benyttes som bevismidler under
hovedforhandlingen og skal da oplæses: | | |
1) (Udelades) | | |
2) (Udelades) | | |
3) tilførsler til retsbøger
om forklaringer, som vidner eller syns- og skønsmænd
har afgivet, når disse personer enten er døde eller af
anden grund ikke kan afhøres på ny eller de i
medfør af § 174, jf. § 209, er
afhørt ved en anden ret end den, der nu behandler sagen,
eller de er afhørt, uden at tiltalte har været til
stede, jf. § 855, stk. 1, eller når den nu
afgivne forklaring afviger fra den tidligere, eller når et
vidne nægter at afgive forklaring og tvangsmidler efter
§ 178 ikke bør anvendes eller forgæves er
anvendt, | | 14. I
§ 871, stk. 2, nr. 3, ændres
»§ 855, stk. 1« til:
»§ 855, stk. 2«. |
4)-6) (Udelades) | | |
Stk. 3-6.
(Udelades) | | |
| | |
§ 884.
(Udelades) | | |
Stk. 2.
Frifindes tiltalte, skal retten i begrundelsen angive | | |
1) de omstændigheder, som er en
betingelse for straf, og som anses for at mangle eller for ikke
være bevist, eller | | 15. I
§ 884, stk. 2, nr. 1, indsættes efter
»eller for ikke«: »at«. |
2)-3) (Udelades) | | |
| | |
§ 903.
(Udelades) | | |
Stk. 2.
(Udelades) | | |
Stk. 3.
(Udelades) | | |
Stk. 4.
Hvis Procesbevillingsnævnet meddeler tiltalte eller
anklagemyndigheden tilladelse til anke efter stk. 1 eller 3,
indbringer anklagemyndigheden sagen for landsretten. Sagen skal
indbringes inden 14 dage efter, at Procesbevillingsnævnet har
underrettet anklagemyndigheden om tilladelsen. Hvis det er
anklagemyndigheden, der har fået tilladelse til anke, skal
anklagemyndigheden forkynde en meddelelse om anke for tiltalte, jf.
§ 907, inden udløb af den frist, der er
anført i 2. pkt. | | 16. I
§ 903, stk. 4, 3. pkt, indsættes efter
», jf. § 907,«:
»stk. 2,«. |
| | |
§ 905.
Er en dom eller afgørelse anket efter §§ 902
eller 903, kan også modparten anke (kontraanke), når en
sådan anke iværksættes inden 14 dage efter, at
modparten har fået meddelelse om den anden parts anke. | | 17. I
§ 905, stk. 1, indsættes efter »den
anden parts anke«: », jf. dog stk. 2 og
3«. |
| | |
| | 18. I
§ 905 indsættes efter stk. 1 som nyt
stykke: |
| | »Stk. 2. Er en dom eller
afgørelse anket af anklagemyndigheden efter § 902,
jf. § 904, regnes tiltaltes frist for kontraanke, uanset
tidspunktet for anklagemyndighedens anke inden for ankefristen, fra
dagen efter udløb af ankefristen efter § 904,
stk. 1.« |
| | Stk. 2 bliver herefter
stk. 3. |
| | |
| | 19.§ 907, stk. 1, ophæves
og i stedet indsættes: |
§ 907.
Vil anklagemyndigheden anke til skade for tiltalte, skal
anklagemyndigheden forkynde en meddelelse om anke for tiltalte
inden udløb af ankefristen. | | »Vil anklagemyndigheden anke til
skade for tiltalte efter § 902, jf. § 904,
eller kontraanke til skade for tiltalte over for tiltaltes anke
efter samme bestemmelser, skal en meddelelse om anke være
landsretten i hænde inden udløb af fristen for
anklagemyndighedens anke eller kontraanke. Genpart af
ankemeddelelsen sendes så vidt muligt samtidig til tiltalte
med almindeligt og anbefalet brev og med almindeligt brev til
byretten og tiltaltes forsvarer. Er tiltalte
varetægtsfængslet eller undergivet anden
foranstaltning, jf. § 769, kan genpart af ankemeddelelsen
dog sendes som almindeligt brev til det
varetægtsfængsel (arresthus) eller den institution,
hvor tiltalte er anbragt. |
| | Stk. 2.
Vil anklagemyndigheden i andre tilfælde anke eller kontraanke
til skade for tiltalte, skal anklagemyndigheden forkynde en
meddelelse om anke for tiltalte inden udløb af fristen for
anklagemyndighedens anke eller kontraanke.« |
| | Stk. 2 og 3 bliver herefter
stk. 3 og 4. |
§ 908.
(Udelades) | | |
Stk. 2.
(Udelades) | | |
| | 20.§ 908, stk. 3, affattes
således: |
Stk. 3.
Snarest muligt efter modtagelsen af ankemeddelelsen sørger
anklagemyndigheden for, at en meddelelse med det i § 907,
stk. 3, angivne indhold søges forkyndt for tiltalte
på sædvanlig måde, jf. §§ 155-158.
Anklagemyndigheden underretter endvidere byretten om anken,
medmindre ankemeddelelsen har passeret byretten. | | »Stk. 3.
Har tiltalte anket efter § 902, jf. § 904,
eller kontraanket over for anklagemyndighedens anke efter samme
bestemmelser, sørger anklagemyndigheden for, at en
meddelelse med det indhold, der er angivet i § 907,
stk. 4, snarest muligt sendes til tiltalte efter
fremgangsmåden i § 907, stk. 1. I andre
tilfælde gives sådan meddelelse ved forkyndelse efter
fremgangsmåden i § 907, stk. 2.
Anklagemyndigheden underretter endvidere byretten om anken,
medmindre ankemeddelelsen har passeret byretten.« |
| | |
§ 910.
Landsretten afviser en anke, som ikke har fundet sted inden
udløbet af ankefristen, jf. § 904. | | |
Stk. 2.
Landsretten kan dog tillade anken, hvis den part, der anker,
sandsynliggør, at den pågældende først
efter udløb af ankefristen er blevet bekendt med den
omstændighed, som anken støttes på, eller at
overskridelse af fristen i øvrigt skyldes grunde, som ikke
kan tilregnes den pågældende. Ankemeddelelsen skal
iværksættes inden 14 dage efter, at den, der anker, er
blevet bekendt med ankegrunden, eller efter, at de
omstændigheder, som har medført overskridelsen af
fristen, ikke længere er til stede. Ankemeddelelsen skal
indeholde oplysning om begrundelsen for overskridelsen af
fristen. | | |
| | |
| | 21. I
§ 910 indsættes som stk. 3: |
| | »Stk. 3. Har tiltalte
iværksat anke (kontraanke) i medfør af
§ 905, stk. 2, for sent, kan landsretten tillade
anken, hvis der er rimelig grund til det.« |
| | |
§ 914.
(Udelades) | | |
Stk. 2.
(Udelades) | | |
Stk. 3.
Afvisning efter stk. 1 eller stk. 2 sker ved kendelse i
et retsmøde, der ikke er offentligt, efter at der er givet
den part, der anker, adgang til at udtale sig mundtligt eller
skriftligt. | | 22. I
§ 914, stk. 3, udgår »i et
retsmøde, der ikke er offentligt«. |
| | |
§ 917.
(Udelades) | | 23. I
§ 917, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: |
Stk. 2.
Hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for
tiltaltes skyld, behandles sagen efter reglerne i kapitel 78,
medmindre andet er bestemt i dette kapitel. Reglerne i
§ 748, stk. 8-10, finder tilsvarende anvendelse
under hovedforhandlingen. Reglen i § 854 finder ikke
anvendelse. | | Ȥ 843 a og
§ 849 finder tilsvarende anvendelse.« |
| | |
§ 919.
(Udelades) | | 24.§ 919, stk. 2, affattes
således: |
Stk. 2.
Anklagemyndigheden forkynder straks en kopi af anklageskriftet for
tiltalte. | | »Stk. 2. Er anke sket efter
§ 902, jf. § 904, sker underretning om
anklageskriftet efter fremgangsmåden i § 907,
stk. 1. I andre tilfælde forkyndes anklageskriftet for
tiltalte.« |
| | |
| | 25. Efter
§ 921 indsættes: |
| | Ȥ 921
a. Den indankede dom oplæses ved hovedforhandlingens
begyndelse, medmindre retten finder det mere hensigtsmæssigt,
at anklageren i stedet helt eller delvis redegør for den
påankede doms indhold, eller at retten gør sig bekendt
med dommens indhold på anden måde.« |
| | |
| | 26.§ 933, stk. 1, affattes
således: |
§ 933.
Ved iværksættelse af anken til Højesteret finder
reglerne i § 903, stk. 4, og
§§ 905-907, 910 og 913 tilsvarende anvendelse. | | »Ved iværksættelse af
anken til Højesteret finder § 903, stk. 4,
§ 905, stk. 1 og 3, § 906,
§ 907, stk. 2-4, § 910, stk. 1 og 2,
og § 913 tilsvarende anvendelse.« |
| | |
| | § 2 |
| | Loven træder i kraft den 1. juli
2008. |
| | |
| | § 3 |
| | Loven gælder ikke for
Færøerne og Grønland. |